Гражданско-правовое положение наследника

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Наследник: понятие и разновидности
  • § 1. Возникновение статуса «наследник». Понятие наследника
  • § 2. Классификация наследников
  • Глава 2. Права и обязанности наследников
  • § 1. Права наследника
  • § 2. Обязанности наследника
  • Глава 3. Защита наследственных прав
  • § 1. Определение понятия"право на защиту наследственных прав"
  • § 2. Способы защиты наследственных прав
  • Заключение
  • Список использованной литературы

Введение

Наследственное право зародилось еще в Древнем Риме, а именно в старом национально-римском праве. Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития.

Развитиенаследственного права тесно связано с развитием собственности и семьи. В связи с этим у общества появилось множество вопросов, например, что делать с имуществом после смерти человека, кому оно принадлежит и другие. Брачно-семейные отношения также вызвали большую необходимость в урегулировании данных вопросов, исходя из которых, отрасль наследственного права связала в себе два основополагающих принципа: свободы завещания и охраны интересов семьи.

Поскольку в течение всей своей жизни главы семей вступали в различные многочисленные имущественные отношения и, как было уже сказано, возникало немалое количество вопросов на основании этих отношений, то наследственное право развивалось как «собрание правовых предписаний, регулирующих вопросы о том, что станет с правами и обязанностями какого-либо лица после его смерти». Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право: учебник для вузов. — М.: Зерцало, 2003. — С. 129

На основании этих предписаний и решались вопросы о том, что делать с имущество после смерти человека и кому это имущество принадлежит. Именно с решением этих вопросов и появляется понятие «наследника».

В настоящее время гражданско-правовое положение наследника регулируется принятой в 2001 году III частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ).

Понятия «правовое положение» и «правовой статус» личности равнозначны. С таким же тезисом можно встретиться в работе Н. В. Витрука «Общая теория правового положения личности» Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. — М.: Норма, 2008. — С. 10. Во всяком случае, законодательство, юридическая практика, печать не проводят между этими понятиями какого-либо различия и употребляют в одном и том же значении. Исходя из контекста, стилистической предпочтительности используется то или другое выражение.

Основываясь на положениях такой учебной дисциплины как теория государства и права, гражданско-правовое положение наследника я рассмотрю через следующие элементы: права и обязанности наследника, защита наследственных прав.

С возникновением наследственных правоотношений у их субъектов появляются определенные права и обязанности, которые впервые нашли свое отражение в наследственном праве Древнего Рима (Например, если лицо не оставило завещания, то право участвовать в разделе наследства имели лишь родственники наследодателя по определенному порядку).

Как в Древнем Риме, так и в настоящее время возникает много споров в сфере наследственного права, поэтому огромную роль играет правовое обеспечение (правовая регламентация) прав и обязанностей субъектов наследственных правоотношений.

Немаловажную роль в наследственном праве, как и в любой иной отрасли, играет и защита субъективных прав. В гражданском законодательстве нет легального определения понятия «защита права», поэтому данный вопрос является дискуссионным и актуальным.

Ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает перечень способов защиты гражданских прав, в III части Гражданского кодекса Российской Федерации в Разделе V «Наследственное право» не предусмотрено специальной статьи, регламентирующей способы защиты наследственных прав.

На основе анализа теории, гражданского законодательства и правоприменительной практики я выделила способы защиты, применяемые наследниками для защиты своих прав.

Все вышеперечисленное говорит об актуальности выбранной мной темы.

Целью моей работы является научное и практическое исследование положения наследника.

Задачи работы:

· приобретение навыков работы с нормативно-правовыми документами, с научной литературой по изучаемой проблеме;

· выявление дискуссионных теоретических вопросов в рамках исследуемой проблемы и аргументация собственного подхода.

В настоящей работе я рассмотрю вопросы, связанные с понятием и классификацией наследников, с понятием и видами наследственных прав и обязанностей, а также вопрос о способах защиты наследственных прав.

В первой главе я рассмотрю, как появилось и развивалось понятие «наследника», раскрою классификацию наследников, которая закреплена

Во второй главе я дам определение понятию «наследственные права» и раскрою 2 основных их вида: наследственные права по закону и по завещанию, а также разберу обязанности наследника.

В третьей главе будут охарактеризованы субъекты, обладающие правом на защиту наследственных прав, и проанализированы способы защиты наследственных прав, где данные способы защиты будут раскрываться через общий перечень способов защиты гражданских прав, которые перечислены в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Важно отметить, что перечень способов, указанных в вышеназванной статье является открытым («иными способами, предусмотренными законом»). В рамках данного вопроса также будут раскрыты формы защиты наследственных прав: международная, уголовно-правовая, гражданско-правовая, нотариальная и «административная» формы защиты.

наследственное право защита наследник

Глава 1. Наследник: понятие и разновидности

§ 1. Возникновение статуса «наследник». Понятие наследника

Такое понятие как «наследник» появилось еще во времена, когда возникло и развивалось римское право. Тогда статус наследника могло получить любое физическое лицо, независимо от класса, в том числе и рабы. Чтобы получить такой статус, лицо должно было жить в момент смерти наследодателя. Но было и исключение из этого правила: наследниками также считались потомки наследодателя, которые родились после его смерти.

Спустя некоторое время участниками наследственных правоотношений стали и юридические лица, которые также могли получить статус наследника. В постклассический период развития римского права статус наследника могла получить и церковь.

Уже в древнем римском праве наследники делились на две категории: наследники в силу закона и наследники на основании завещания.

Наследником по завещанию могло быть назначено любое лицо или несколько лиц. В завещании наследник должен был быть ясно определен. Однако имущество можно было указывать не полностью, так как действовал принцип увеличения долей наследства и наследник по завещанию получал все имущество, а если было несколько наследников, то действовал принцип пропорционального увеличения долей.

Порядок наследования по закону в древнем римском праве основывался на агнатическом родстве, то есть на подчинении всех членов семьи их главе (домовладыке); они являлись родственниками, потому что жили и трудились совместно под властью одного домовладыки. Законы XII таблиц Законы XII таблиц [Электронный ресурс]. — URL: http: //www. ancientrome. ru/gosudar/12. html устанавливали три разряда наследников по закону:

1. Первый разряд — лица, жившие вместе с домовладыкой, и когда он умирал, становились обладателями имущества семьи, но самое главное, они вступали в управление этим имуществом (heredessui);

2. Второй разряд — лица, которые являлись самыми ближайшими агнатами умершего (agnatiproximi). Они призывались к наследованию только в случае отсутствия наследников первого разряда;

3. Третий разряд — gentiles. Они получали наследство в случае, если не было наследников первого и второго разряда и если глава семьи не оставил завещания. Если эти лица отказывались от наследства или умирали. Не успев принять наследство, то имущество признавалось выморочным.

В классическом римском праве круг наследников не только изменился, но и расширился, и составлял четыре группы наследников по закону:

1. дети наследодателя;

2. самые ближайшие агнаты;

3. кровные родственники до шестой степени родства (в виде исключения и до седьмой степени);

4. переживший супруг.

В постклассическом римском праве система наследования по закону была упрощена и строилась не на агнатическом, а на когнатическом (кровном) родстве. По Новеллам Юстиниана наследники делились на четыре разряда:

1. нисходящие родственники: сыновья и дочери, внуки и т. д. ;

2. ближайшие по степени восходящих родственников: мать, отец, дед, бабка, а также полнородные братья и сестры, и дети умерших полнородных братьев и сестер;

3. неполнородные братья и сестры;

4. боковые кровные родственники по порядку близости степеней.

Таким образом, такая сторона наследственных правоотношений, как «наследники» была воспринята гражданским правом многих других стран, в том числе и Россией, из римского наследственного права, о чем мы поговорим ниже.

Мы рассмотрим некоторые исторические периоды, чтобы увидеть, когда впервые возникло в России такое понятие как «наследники», какие группы людей оно в себя включало, как изменялась классификация этих групп.

Так, первое упоминание о наследниках в России встречается в «Русской Правде» Зимин А. А. Русская правда. Памятники русского права. Вып.I. Памятники права Киевского государства. Х — XII вв. / под ред. С. В. Юшкова. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1952. — С. 73 — 230, где наследники различались по иерархической лестнице. Например, у бояр и дружинников наследовали сыновья, но если сыновей не было, то наследство могли получить и дочери (ст. 91 Русской Правды); у смердов же при отсутствии сыновей имущество поступало в пользу князя, но если были незамужние дочери, то на них выделялась некоторая часть (ст. 90 Русской Правды). При наследовании по закону, то есть без завещания, приоритет имели сыновья умершего, при этом младшие имели преимущество над старшими (ст. 100 РП). Дочери при наличии наследников не получали ничего (ст. 95 Русской Правды).

В XIV—XV вв.ека круг наследников расширился. По Псковской судной грамоте Зимин А. А. Псковская судная грамота. Памятники русского права. Вып. II. Памятники права феодально-раздробленной Руси. ХII — ХV вв. / под ред. С. В. Юшкова. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1953. — С. 282−438 (далее по тексту — ПСГ) наследниками по закону признавались лица (родственники), которые при жизни умершего вели с ним совместное хозяйство: переживший супруг и родственники по нисходящей линии — дети, родственники по восходящей линии — родители, родственники по боковой линии — братья и сестры (ст. 88 — 91 ПСГ). В качестве законных наследников признавались и другие родственники «ближнего племени». В данный период наследником признавалась и церковь (при завещании часть земли передавалась церкви).

В 1714 году Петром I был принят Указ «О единонаследии» Томсинов В. А. Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век — 1917 год) / сост. М. В. Ломоносов. — М.: Зерцало, 2013. — С. 161, согласно которому наследником по завещанию мог быть избран один из сыновей. При наследовании по закону главным наследником недвижимого имущества являлся старший из сыновей, остальные наследовали движимое имущество. При отсутствии сыновей наследовали дочери.

В 1832 году правила о наследовании были кодифицированы в Своде законов Российской империи Свод законов Российской империи 1832 г. [Электронный ресурс]. — URL: http: //civil. consultant. ru/code//, где наследственному праву посвящались — 5 глава I разд. и 1−5 главы II разд. книги III. Круг наследников заметно расширился. В наследовании участвовали иностранцы; дети (в том числе зачатые до смерти отца и находившиеся в утробе матери); лица, имевшие физические недостатки (глухие, немые, безумные и т. д.). Но были и такие, кто не имел права наследования: лишенные всех прав состояния и монашествующие как отрекшиеся от мира. Порядок наследования по закону был таков: ближайшее право имела нисходящая лилия — прямые потомки (сын, внук, правнук). Эти наследники делили имущество в равных частях. Пережившая супруга, как при живых детях, так и без них, получала из недвижимого имущества 1/7, а из движимого — ¼ часть, если не было завещания. При отсутствии сыновей и нисходящих от них в наследство вступали дочери и нисходящие от них. При отсутствии нисходящих в наследство вступали боковые линии: братья, сестры и их потомки. При отсутствии боковых наступал черед ближайшей побочной линии: дядей и теток, их потомков и предков. И в последнюю очередь наследовали восходящие: отец и мать, деды и бабушки.

27 апреля 1918 года был принят Декрет ВЦИК «Об отмене права наследования» Об отмене права наследования: Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 27 апреля 1918 [Электронный ресурс] // Свод узаконений Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. — 1918. — № 46., который внес существенные ограничения, так допускалось наследование исключительно по закону. Декретзакрепил основополагающие принципы советского наследственного права: уравнение в наследственной правоспособности лиц обоего пола; признание за супругом права наследования на тех же основаниях, что и за детьми. Но уже в 1922 году 22 мая был принят Декрет ВЦИК «Об основах частных имущественных прав, признаваемых в РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами» Об основах частных имущественных прав, признаваемых в РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами: Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 22 мая 1922 [Электронный ресурс] // Свод узаконений Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. — 1922. — № 36., который ввел вновь институт наследственного права. Этим Декретом предусматривалось наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками.

Дальнейшее развитие наследственное право получило в Гражданском кодексе РСФСР от 31 октября 1922 года (далее по тексту — ГК РСФСР 1922 года) Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 31 октября 1922: [Введен в действие с 1 января 1923] [Электронный ресурс] // Свод узаконений Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. — 1922. — № 71. Многие положения ГК РСФСР 1922 года были заимствованы из Декрета ВЦИК от 22 мая 1922 года. Гражданский кодекс предусматривал весьма узкий круг наследников, который совпадал по своему составу как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию. Законодатель ограничил круг наследников по закону и по завещанию только близкими родственниками — дети, внуки и правнуки; переживший супруг умершего; а также нетрудоспособные и неимущие иждивенцами (ст. 418 ГК РСФСР 1922 года). При наследовании по закону к наследованию призывались одновременно все наследники. «Стоит отметить также, что ГК РСФСР 1922 года подразделял наследников на присутствующих и отсутствующих» Закиров Р. Ю. Наследование по завещанию: вопросы теории и практики: монография / науч. ред.М. Ю. Челышев. — Казань: Отечество, 2008. — С. 25.

В 1945 году от 14 марта был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» О наследниках по закону и по завещанию: указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 [Электронный ресурс] // Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. — 1945. — № 15., который внес наиболее существенные изменения в наследственное право. Так, был расширен круг наследников, теперь наследовать могли и родители, братья и сестры наследодателя. Кроме этого, впервые в отечественном праве была установлена очередность призвания к наследованию. Указ предусматривал наследников трех очередей. Наследники первой очереди — дети, супруг, нетрудоспособные родители, другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении у наследодателя не менее одного года до его смерти. Наследники второй очереди — трудоспособные родители. Наследники третьей очереди — братья и сестры умершего.

Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 11 июня 1964: [Утвержден Верховным Советом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 11 июня 1964 года] [Электронный ресурс] // Ведомости Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. — 1964. — № 24. — Ст. 407. (далее по тексту — ГК РСФСР 1964 года) расширил положения Гражданского кодекса РСФСР 1922 года и преемствовал положения Указа «О наследниках по закону и по завещанию». Гражданский кодекс устанавливал две очереди наследников по закону:

· наследники первой очереди — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (в том числе усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

· наследники второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 532 ГК РСФСР 1964 года).

Также ГК РСФСР 1964 года предусматривал возможность наследования по завещанию. Наследодатель мог оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям (ст. 534 ГК РСФСР 1964 года). Но государство также могло наследовать и в других случаях, например, когда наследники по закону или по завещанию отказались от наследства в его пользу.

В настоящее время наследственные правоотношения регулируются третьей частью Гражданского кодекса Российской Федерации, принятой 26 ноября 2001 года и действующей с 1 марта 2002 года Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: [Принят Государственной Думой 1 ноября 2001 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 28 декабря 2013 года] [Электронный ресурс] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. В ГК РФ также присутствует такое понятие, как «наследники». Кроме того, в Кодексе более подробно раскрыт перечень тех лиц, которые могут призываться к наследованию; детально сформулирован порядок очередности наследников по закону, сокращено число случаев наследования государством и т. д.

Ранее мы рассмотрели акты, которые регулировали наследственные правоотношения в разные исторические периоды. И вполне очевидно, что ни в одном нормативно-правовом акте не содержится легального определения понятия «наследник», как, впрочем, и в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации. Таким образом, начиная с Древней Руси и заканчивая настоящим временем, законодатель не закрепил в официальных источниках данного понятия.

Однако в третьей части ГК РФ существует другое понятие — «недостойные наследники». Данное понятие не является новым для действующего ГК РФ, но «следует согласиться с тем, что по сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст. 531 ГК РСФСР 1964 года) уточнена правовая квалификация действий, на основании которых наследник признается недостойным» Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право. — 2002. — № 2. — С. 23, о чем речь пойдет во 2 параграфе настоящей главы.

Мы уже говорили о том, что легального определения наследников не было. Но все же попытка дать определение понятию «наследник» была предпринята в науке гражданского права.

Известный цивилист конца XIX — началаXX века Г. Ф. Шершеневич в своем знаменитом труде «Учебник русского гражданского права» следующим образом определяет понятие наследника: «Лицо, вступающее непосредственно в совокупность или в часть отношений другого вследствие его смерти, является наследником» Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М.: Статут, 2005. — С. 467.

Нельзя полностью согласиться с такой дефиницией, поскольку Г. Ф. Шершеневич слишком широко толкует понятие наследника. Отношения, в которые вступает наследник после смерти наследодателя, ясно не определены, так как под такими отношениями можно подразумевать слишком широкий комплекс взаимодействий. Г. Ф. Шершеневич ничем не ограничивает такое правовое явление.

Другие ученые, такие как, Б. С. Антимонов и К. А. Граве отмечали двойной смысл понятия «наследник»: «…Наследник, призванный к наследованию, — это возможный правопреемник наследодателя, наследник же, принявший наследство, — это действительный правопреемник наследодателя» Антимонов Б. С., Граве К. А. Советское наследственное право. — М.: Юр. лит., 1955. — С. 191.

В научном смысле такое противопоставление не дает понимания о сущности наследника. Согласно определению Антимонова и Граве абсолютно любой гражданин может быть возможным наследником и наследником, принявшим наследство.

В.В. Гущин и Ю. А. Дмитриев писали: «Наследник — это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права» Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс: учебник для высших учебных заведений. — М.: Эксмо, 2005. — С. 68.

Данными авторами излишне широко толкуется понятие наследника, а именно субъектов, которые могут выступать в качестве таковых. ГК РФ не включает в круг наследников религиозные организации, политические партии и т. д.

Согласно И. Л. Корнеевой «Наследником следует называть лицо, в пользу которого переходят имущественные права и обязанности наследодателя» Корнеева И. Л. Наследственное право Российской Федерации: учебник для магистров. — М.: Юрайт, 2011. — С. 18.

Е.А. Суханов: «Наследники — лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя» Гражданское право в 4-х томах: учебник.Т. 2 / И. А. Зенин [и др. ]; отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Волтерс Клувер, 2008. — С. 207.

Профессор Е. А. Суханов не дает общего определения наследника. Он ссылается на перечень, закрепленный законодателем в ГК РФ.

Определение И. Л. Корнеевой на наш взгляд кажется наиболее удачным. В своем определении она использует два важных понятия — понятие перехода имущественных прав и обязанностей наследодателя и понятие пользы (материальной выгоды), что и позволило ей дать общее научное понятие наследника.

Такой же точки зрения придерживается и Р. Ю. Закиров — «Наследником по общему правилу является лицо (либо организация), к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства» Закиров Р. Ю. Наследование по завещанию. Казань: Отечество, 2008. — С. 20. Но в отличие от И. Л. Корнеевой помимо физического лица он в качестве наследника выделяется и юридическое лицо (организацию).

На основании вышесказанного, можно выделить несколько подходов к понятию наследников:

1. Возможные наследники — лица, которые могут быть призваны к наследованию (как по завещанию, так и по закону):

· Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;

· Граждане, зачатые при жизни;

· Юридические лица (только по завещанию);

· Государство — Российская Федерация, субъекты Российской федерации, муниципальные образования, а также иностранные государства (в случае существования выморочного имущества).

2. Наследник, как лицо, которое приняло наследство и в пользу которого перешли имущественные права и обязанности наследодателя;

3. Двойной подход.

При этом следует учитывать круг лиц, которые утратили право наследования (недостойные наследники), предусмотренный ст. 1117 ГК РФ.

§ 2. Классификация наследников

Руководствуясь положениями третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации можно выделить следующую классификацию наследников:

· Наследники по закону;

· Наследники по завещанию;

· Недостойные наследники.

Согласно Главе 63 ГК РФ наследниками по закону являются:

1. Наследники первой очереди — дети, супруг, родители. В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» О судебной практике по делам о наследовании: постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 № 9 [Электронный ресурс] // Российская газета. — 2012. — № 127., признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства. ;

2. Наследники второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка со стороны отца и матери;

3. Наследники третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети);

4. Наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки;

5. Наследники пятой очереди — дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки), родные братья и сестры дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

6. Наследники шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы), дети двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

7. Наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха (ст. 1141 — 1145 ГК РФ). Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», названные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя.

В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица к наследованию не призываются.

8. Наследники восьмой очереди — граждане, которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

Вышеприведенная классификация не ограничивается только очередностью наследования.

9. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных ГК РФ, и делится между ними поровну.

10. Усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой. В силу п. 3 ст. 1147 ГК РФ, усыновленный имеет право наследовать по закону после смерти своих родителей и других родственников по происхождению, если он по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. Последние также наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Однако, необходимо отметить, что наследование усыновленным после смерти родителей или других родственников по происхождению не исключает наследования усыновленным после смерти усыновителя или его родственников.

Из данной классификации видно, что наследниками являются физические лица, однако наследником по закону могут быть и публично-правовые образования. Законодатель не включил публично-правовые образования в очередность наследования по закону, как вышеуказанных наследников, однако указал на них в ст. 1151 ГК РФ.

11. Наследниками по закону могут быть: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. В ст. 1151 ГК РФ ничего не говорится о наследовании по закону иностранным государством, следовательно, возникает вопрос, могут ли иностранные государства или международные организации наследовать, быть наследниками по закону. Чтобы ответить на поставленный вопрос, следует обратиться к ст. 1116 ГК РФ «Лица, которые могут призываться к наследованию». Согласно п. 2 указанной статьи, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со ст. 1151 ГК РФ, следовательно, иностранные государства и международные организации не могут быть наследниками по закону.

В июле 2013 года в п. 2 ст. 1151 ГК РФ были внесены изменения. Ранее пункт содержал следующее положение: Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

В настоящее время Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 223-ФЗ «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» законодатель расширил перечень выморочного имущества, переходящего в порядке наследования публично-правовым образованиям, уточнил наследников соответствующего имущества О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 23 июля 2013 № 223 [Электронный ресурс] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2013. — № 30 (Часть I). — Ст. 4056: в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:

ь жилое помещение;

ь земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;

ь доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.

Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Анализируя положения третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, наследниками по завещанию могут являться:

1. Физические лица, входящие в круг наследников по закону;

2. Физические лица, не входящие в круг наследников по закону;

3. Юридические лица, при этом следует иметь в виду, что юридические лица могут быть призваны к наследованию по завещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства они зарегистрированы в установленном законом порядке;

4. Российская Федерация;

5. Субъекты Российской Федерации;

6. Муниципальные образования

Осиротевшие квартиры, дачи, земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, а также доли в них теперь будут передаваться в собственность поселений и муниципалитетов, на территории которых они расположены, и включаться в жилищный фонд социального использования.

Президент подписал закон, уточняющий порядок перехода прав собственности на так называемое выморочное имущество умерших граждан.

Как пояснили эксперты Российской газеты, до сих пор земельные участки, на которых расположено такое жилье, передавались в порядке наследования в федеральную собственность. Но такой принцип закрепления прав собственности на опустевшее жилье, особенно частных индивидуальных домов в сельской местности, ограничивал возможности их дальнейшего полноценного использования, благоустройства территории. Осиротевшие дома и земли годами стояли без присмотра.

Теперь органы местного самоуправления, обладающие и информацией, и ресурсами для управления и распоряжения земельными участками с расположенным на них жильем, смогут с пользой ими распоряжаться — продавать, сдавать в аренду гражданам или организациям. Иное бесхозное имущество, то есть мебель, инвентарь, антиквариат, транспортные средства и т. д., оставшиеся от одиноких граждан, как и прежде, автоматически, переходят по наследству в собственность Российской Федерации в лице Росимущества Зыкова Т. Муниципалы получат наследство // Российская газета. — 2013. — № 6137. — 25 июля.;

7. Иностранные государства;

8. Международные организации" Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное право: комментарий законодательства и практика его применения. 6-е издание. — М.: Статут, 2009. — С. 23.

Поскольку законодатель в п. 1 ст. 1119 ГК РФ закрепил, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, следовательно, вышеуказанная классификация «наследники по завещанию» не является исчерпывающей и выбор лица или круга лиц, в пользу которых завещатель хотел бы распорядиться своим имуществом после своей смерти, зависит лишь от волеизъявления самого завещателя.

Кроме того, законодатель оговаривает, что к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (абз.1 п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Как говорилось выше, в Гражданском кодексе Российской Федерации существуют ограничения относительно некоторых наследников, касающиеся непосредственно физических лиц. Такая категория наследников получила название «недостойные наследники».

Согласно ст. 1117 ГК РФ, недостойными наследниками признаются граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

К недостойным наследникам относятся и родители, которые в судебном порядке лишены родительских прав и соответственно не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, тем самым они утрачивают право наследования по закону после детей.

И если раньше законодатель исходил только из «противозаконных действий» наследников, то теперь в ГК РФ речь идет об «умышленных противоправных действиях», то есть лицо должно было осознавать опасность, противоправность своих действий, предвидеть возможность или неизбежность наступления различных последствий и желать их наступления. Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу п. п. 19, 20 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»..

Таким образом, лица, относящиеся к категории недостойных наследников, за исключением тех, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, утрачивают свое право на защиту наследственных прав. Последние лица вправе принять наследство и в случае каких-либо нарушений реализовать свое право на судебную защиту.

Интересную наследственную коллизию с недостойными наследниками разобрал Верховный суд Российской Федерации. Он объяснил нижестоящим судам, когда и при каких условиях можно назвать недостойными наследниками граждан, которые спорят по завещанию.

В крупном городе на юге страны умерла пожилая женщина. Наследниками имущества оказались четыре родственника, но вскоре появились еще двое граждан, которые были упомянуты умершей в завещании. Новоявленные заявили, что они внуки умершей.

Имущества, которое осталось после смерти пожилой женщины, было больше, чем перечислено в завещании, поэтому наследники по завещанию пошли в суд с целью распределить между ними и ту часть имущества, которая не была упомянута в завещании. Городской суд пошел им навстречу, при этом остальные наследники оказались отстранены от оставшегося добра, что их очень возмутило. Возмущенные наследники обжаловали решение и победили, однако на этом решили не останавливаться. Они попросили суд признать неизвестно откуда появившуюся родню недостойными наследниками.

По их мнению, ответчики совершили умышленные противоправные действия, которые выразились в том, что они не постеснялись подать иск, требуя решением суда установить родственные отношения между ними и умершим сыном пожилой женщины. Все это сделали для того, чтобы захватить оставшуюся и неуказанную в завещании часть наследства. Городской суд на этот раз занял сторону истцов и назвал ответчиков недостойными наследниками, с чем краевой суд также согласился.

Граждане, признанные недостойными наследниками, дошли до Верховного суда Российской Федерации, протестуя против оскорбительной формулировки — «недостойные наследники». И высший суд пришел к выводу, что ошиблись оба суда — и городской, и краевой.

Высший суд согласился с применением ст. 1117 ГК РФ, но не согласился с ее толкованием. Незаконные действия, за которые наследник будет признан недостойным, — это, к примеру, подделка завещания, кража документа или его уничтожение. Это попытки заставить наследодателя написать или переписать, а то и вовсе отменить завещание. Но все действия надо подтвердить именно судебными решениями.

В нашем случае местные суды назвали «противоправностью» действий всего лишь поход в суд с иском, в котором содержится просьба признать их внуками умершей, чтобы претендовать на ту часть наследства, которая не разделена по завещанию.

Верховный Суд специально подчеркнул — новоявленные родственники просили судебное решение для защиты своих прав. А об этом сказано в ст. 46 Конституции. Там записано, что каждый имеет право на судебную защиту своих интересов. Что же в этом противозаконного? Местные суды просьбу о защите прав назвали противоправными действиями. Что в корне неверно, заявил Верховный суд. Не было никаких противоправных действий, поэтому недостойными наследниками эти люди никак не могут быть Козлова Н. Наследника признали недостойным // Российская газета: федеральный выпуск. — 2014. — № 6327. — 11 марта..

Стоит согласиться с таким решением Верховного суда, поскольку законом ясно определены критерии, когда наследник может быть признан недостойным, и критерий — подача иска об установлении факта родственных отношения никак не подпадает под положения ст. 1117 ГК РФ.

Существует и такая категория граждан, которые признаны недееспособными. По общему правилу, такие лица в большинстве случаев ограничены в осуществлении своих прав. Но имеют ли они право принять наследство?

Согласно положениям ст. 18 ГК Р Ф Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: [Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 2 ноября 2013 года] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1994. — № 32. — Ст. 3301., право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности гражданина. От имени лиц, которые в силу возраста, состояния здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права, вправе действовать их законные представители, опекуны.

Следовательно, «принять наследственное имущество недееспособный самостоятельно не может, от его имени и в его интересах это должен сделать его опекун». Котарев С. Н., Котарева О. В. Осуществление и защита наследственных прав недееспособных граждан [Электронный ресурс]. — URL: http: //www. lawcapital. ru/ru/gragdanskoe-pravo/48−2011−06−12−10−40−44

Руководствуясь общими правилами третьей части Гражданского кодекса, можно сделать вывод, что опекуну для принятия наследства необходимо подать от имени недееспособного лица заявление нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Однако согласиться до конца с тем, что недееспособный гражданин самостоятельно не может принять наследство, нельзя.

Например, в случае, если лицо проживает в квартире, доме, которое входит в состав наследства наследодателя, то оно считает принявшим данное наследство путем вступления в фактическое владение наследственным имуществом.

Помимо того, что недееспособные граждане имеют право на принятие наследства, они имеют право и на защиту своих наследственных прав. В законе прямо предусмотрены некоторые случаи защиты прав недееспособных граждан: правила об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ), охрана законных интересов недееспособных и ограничено дееспособных граждан при разделе наследства (ст. 1167 ГК РФ) и др.

Глава 2. Права и обязанности наследников

§ 1. Права наследника

Субъективное право является неотъемлемой частью правового статуса (положения) личности, в том числе и правового статуса (положения) наследника. Поскольку права осуществляются в сфере наследственных правоотношений, их принято называть наследственными правами.

В теории права под субъективным юридическим правом чаще понимают предоставляемую и охраняемую государством меру возможного (дозволенного) поведения лица по удовлетворению своих законных интересов, предусмотренных объективным правом Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. — М.: Т К Велби, Издательство Проспект, 2004. — С. 587.

Так как наследственные права это и есть субъективные права, то, на наш взгляд, представляется вполне возможным дать определение наследственным правам через понятийный аппарат субъективного юридического права.

Итак, наследственное право — это предоставляемая и охраняемая государством мера возможного (дозволенного) поведения лица (наследника) по удовлетворению своих законных интересов, предусмотренных объективным правом.

В вышеуказанном определении можно выделить один главный отличительный признак субъективного права, который позволяет охарактеризовать это право как наследственное. Таким признаком является субъектный состав. Субъектами наследственных прав являются наследники, именно эти лица обладают чередой наследственных прав.

Определение понятия «наследника» см. в Главе 1 настоящей работы.

Итак, какими правами обладают наследники?

Как уже указывалось выше, наследники по гражданскому законодательству делятся на группы, в связи с этим и наследственные права мы разделим на соответствующие группы, а именно: права наследника по закону и права наследника по завещанию.

Права наследников по завещанию:

§ принять наследство в установленный законом срок и по истечении такого срока (ст. ст. 1152−1155 ГК РФ);

§ отказаться от наследства в установленный законом срок (ст. ст 1157 — 1159 ГК РФ);

§ указать лицо, в пользу которого он отказывается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ);

§ право супруга на часть имущества, нажитого во время брака (ст. 1150 ГК РФ);

§ право на раздел наследства (п. 1 ст. 1165 ГК РФ)

§ преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства (ст. 1168 ГК РФ);

§ преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (ст. 1169 ГК РФ);

§ право получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162, ст. 1163 ГК РФ);

§ право требовать от нотариуса и исполнителя завещания охраны наследства (ст. 1171 ГК РФ).

Права наследников по закону:

§ наследовать в порядке очередности (п. 1 ст. 1141 ГК РФ);

§ принять наследство в установленный законом срок и по истечении такого срока (ст. ст 1152−1155 ГК РФ);

§ отказаться от наследства в установленный законом срок (ст. ст 1157 — 1159 ГК РФ);

§ указать лицо, в пользу которого он отказывается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ);

§ обратиться с иском в суд о признании завещания недействительным (п. 2 ст. 1131 ГК РФ);

§ право наследования по праву представления (ст. 1146 ГК РФ);

§ право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);

§ право супруга на часть имущества, нажитого во время брака (ст. 1150 ГК РФ);

§ право на раздел наследства (п. 1 ст. 1165 ГК РФ);

§ преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства (ст. 1168 ГК РФ);

§ преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (ст. 1169 ГК РФ);

§ право на компенсацию в случае несоразмерности наследственного имущества (п. 1 ст. 1170 ГК РФ);

§ право получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162, ст. 1163 ГК РФ);

§ право требовать от нотариуса и исполнителя завещания охраны наследства (ст. 1171 ГК РФ);

§ право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине различных сумм.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что совокупность прав наследников по закону шире, чем у наследников по завещанию. Это обуславливается тем, что завещание наследодателя само по себе предполагает большую защиту прав и законных интересов наследников, следовательно, возникает меньше споров. В то время как между наследниками по закону во многих случаях идет борьба. Да, законодатель установил порядок очередности наследников по закону, закрепил сроки, ограничил круг недостойных наследников и т. д., но, тем не менее, споры как существовали, так существуют и по сей день, и получают еще больший резонанс среди общества. К сожалению, иногда это приводит к самым неблагоприятным, печальным последствиям, вплоть до убийства. Именно поэтому в настоящее время приоритет отдается наследованию по завещанию. И многие пытаются максимально отдалить своих родных и близких от таких споров и неурядиц.

Кроме того, выше перечислены не все права наследников, а самые основные. Помимо вышеуказанных, наследники также имеют право получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества при условиях, указанных в п. 1 ст. 1176 ГК РФ, преимущественное право при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия с соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ и др.

Проанализируем права, которые для наследников являются общими, то есть такими правами обладают и наследники по завещанию, и наследники по закону.

Право принять наследство в установленный законом срок и по истечении такого срока. Согласно абз.5 п. 35 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию наследники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем считается принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию.

Также возникает вопрос, а что может входить в состав наследства? Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Кроме этого, в Главе 65 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель предусмотрел наследование отдельных видов имущества, закрепил особенности наследования соответствующего имущества.

В состав наследства может входить доля (пай) участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, производственного кооператива. Наследник вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества (п. 1 ст. 1176 ГК РФ).

В состав наследства могут входить и акции. Наследники, к которым перешли в порядке наследования эти акции, становятся участниками акционерного общества (п. 3 ст. 1176 ГК РФ).

В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай. При этом наследник жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива (п. 1 ст. 1177 ГК РФ).

Помимо перечисленных видов наследства в состав наследства может входить доля предприятия либо же предприятие может наследоваться в общей долевой собственности. Преимущественное право на долю в предприятии имеют наследники, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или коммерческие организации на основании завещания (ст. 1178 ГК РФ).

Что касается наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, то в данном случае наследники имеют право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Если же умерший был единственным членом хозяйства, и среди наследников не имеется желающих продолжить деятельность наследодателя, то имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками (ст. 1179 ГК РФ).

Также в состав наследства могут входить ограниченно оборотоспособные вещи, например, оружие, наркотические вещества и другие. Специального разрешения на принятие такого наследства не требуется (ст. 1180 ГК РФ).

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой