Наследование по закону

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Введение

На данном этапе развития общества и личности «институт наследования» занимает очень важное место в системе российского права. В прошлое советское время люди не владели частной собственностью, но как только осуществился переход страны к рыночной экономике, то позволил гражданам иметь в частной собственности не только вещи домашнего обихода, кооперативные паи и небольшие дома (чаще всего дачи), но и предприятия, квартиры, коттеджи, дорогостоящие машины, акции, валютные сбережения, земли и т. д. И после смерти собственника его собственность переходит по наследству либо по завещанию или по закону.

Если, допустим, взять и мыслимо отступить от правового понятия «наследование», то мы увидим, что «наследование» является одним из жизненных принципов существования человека на Земле. Предположим, что внешний вид человека зависит от того какая генетическая информация перешла к нему от родителей в порядке «наследования». Его внутреннее и внешнее поведение формируется на базе тех принципов, которые он унаследовал от своей семьи, своего окружения, общества. Конечно, человек система саморегулирующая и в идеале своем постоянно совершенствующаяся, но в зависимости от того какую «наследственную массу» он получил, будет зависеть степень его развития и соответственно общества в целом.

В части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации введенной в действие с 1марта 2002 г., сосредоточены весьма важные для граждан России, да и иностранных граждан также, нормы и институты, регулирующие наследственное и международное частное право.

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица? наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части 3 и 4(постатейно) / под ред. Н. И. Марышевой, К. Б. Ярошенко. М.: 2007. Ст. 1110 ст20 Если предположить, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т. е. умирают вместе с ним, трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых был умерший при жизни. Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось бы на положение близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множественных акционерных обществ, банков, страховых компаний и т. д., бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, что бы ни пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях, в конечном счете, был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец отказ от наследования, противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право? ведь наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а ели он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. В качестве наследников могут призываться как физические лица: гражданине РФ, так и иностранцы, лица без гражданства, также и сама Российская Федерация, и муниципальное образования по завещанию могут и коммерческие организации. Но говоря о наследстве, сколько происходит судебных разбирательств между родственниками, войны, на что только не идут наследники, когда идет речь об миллионном состоянии. В связи с вышеперечисленными высказываниями следует сделать вывод, что актуальность данной темы никогда не исчезнет. Вследствие развития общества и пересмотра оценочных понятий наследования всегда будет возникать необходимость законодательного урегулирования появившихся изменений.

Целями написания курсовой работы являются:

1) наследование — правовой его смысл; 2) раскрыть сущность наследования по закону; 3) выявления и изучения проблем наследования по закону; 4) рассмотрения очередности наследства по закону; 5) исследования наследства по закону отдельными наследниками.

Предметом изучения курсовой работы является наследование по закону. Для достижения поставленных целей, по моему мнению, уместно использовать следующие методы исследования: диалектико-материалистический, исторический, метод комплексного анализа, судебные решения, а также сравнительно-правовой.

Также автору данной работы для уяснения смысла наследство в силу закона предполагается решить ряд задач:

Теоретическим материалом для выполнения данной работы использовались работы таких авторов как: Ю. Н. Власов, В. В. Калинин, Г. С. Лиманский, Т. Е. Абовой, М. М. Богусловского, А. Г. Светланова, Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева, С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин и др.

Структура курсовой работы предопределена поставленными целями и задачами. Курсовая работа состоит из введения четырех глав, заключения и библиографическим списком, включающего нормативные правовые акты, специальную литературу, и судебные решения.

Глава 1. Общие положения о наследовании

Согласно Гражданскому кодексу граждане могут наследовать и завещать имущество (ст. 18 ГК). Кроме того в соответствии с ч.4 ст. 35 Конституции Р Ф в России «Право наследования гарантируется», это право включает в себя как право наследодателя распорядится своим имуществом, так и право наследников на его получение.

Наследования — переход имущества (наследства), умершего лица (наследодателя) к другому одному или несколько указанным им в завещании или определенным законом лиц (наследники), при котором имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т. е. по общему правилу в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (п. 1ст. 1110 и ст. 1111 ГК). Наследование, таким образом, — правопреемство с участием на стороне правопредшественника (праводателя) умершего. С наследованием связывается смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход право собственности). Наследование и наследственное право тесно связаны с правом собственности и иными правами и обязанностями граждан. Это позволяет автором МГУ при распределении учебного материала освещать наследственное право сразу вслед за вещным (см.: Гражданское право: учеб.: в 3 т.Т.3 Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева (и др.) под редак. А. П. Сергеева -М.: Рг-Пресс 2010. -800с.)

Универсальное правопреемство — это волеизъявление наследника о неограниченном принятии «прав и обязанностей наследодателя (ст. 1112 ГК)» (принятие полной ответственности и в отношении долговых обязательств (ст. 1175 ГК) наследодателя за счет собственного имущества). Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника.

Основные принципы наследования — т. е. основные начала, руководящие идеи наследования:

1) основанием открытия наследства признается смерть лица (ст. 1113 ГК);

2) время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя (ст. 1114 ГК);

3) место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества (ст. 1115 ГК);

4) лица, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК);

5) Недостойные наследники (ст. 1117 ГК).

ГК установил юридически неразрывную связь между наследованием и такой основополагающей категорией, как гражданская правоспособность физического лица. Правоспособность гражданина…"прекращается смертью" (п. 2ст. 17 ГК), или (объявлением умершим (п. 1ст. 45 ГК)).

Согласно (ст. 1111 ГК) наследования осуществляется по двум возможным и автономно регулируемым законом основаниям — по завещанию и по закону (гл. 62, 63 ГК). См. комментария к статьям гл. 62, 63 ГК С. 38−67 (постатейно) (Комментарии к Гражданскому Кодексу Р Ф В 2 т. Т.2. Части третья, четвертая ГК РФ/под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богусловского, А. Г. Светланова; Ин-т государства и права РАН. -4-е изд., перераб. и доп. — М.:, 2010. (Профессиональные комментарии)).

Правопреемство при наследовании по закону регулируется только законом, а при наследовании по завещанию завещанием и законом (в том и в другом случаи под «законом» имеется в виду нормы права, содержащие в ГК и в других источниках). При наследовании завещания стоит на первом месте, а по закону на втором. В Постановлении К С РФ№ 1-П выявлено, что конституционная гарантия, предоставленная праву наследования (ч. 4ст. 35), а также предусматриваемая (ч. 2ст. 35) Конституции возможность для собственника распорядится принадлежащим ему имуществом, являются «основой свободы наследования». По этой причине для ГК приоритетно наследование по завещанию как форма правового регулирования, прямо связанная с одним из проявлений свободы личности. Поэтому ставя наследования по завещанию в центре правового регулирования, (ч. 1ст. 1111 ГК), а также весь раздел 5главы ГК, исходя из того что каждый человек волен распоряжаться тем, что ему принадлежит — не только на протяжении жизни, но также и на случаи своей смерти.

Наследования по закону на второе, исходя из предпосылки, что нормы, регулирующие наследование по закону, строятся на общей мысли, что наследодатель распорядился бы в завещании своим имуществом именно таким образом, если бы оно было составлено. См. Общие положения о наследовании С 12.(Наследственное право учебное пособие. / Булаевский Б. А. и др.; под. ред. К. Б. Ярошенко. — М.: Волтерс Клувер, 2005. (Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации)) Что касается завещания необходимого при наследовании, оно представляет собой прижизненную сделку наследодателя. По принятой классификации эта сделка является: а) распорядительной (определяет посмертную судьбу имущества — (пп. 1,4ст. 1118, ст. 1120 ГК)); б) личной (не может совершаться представителем и выражать волю двух и более лиц -(пп. 3,4ст. 1118 ГК)); в) односторонней (для ее совершения необходимо и достаточно воли завещателя (п. 5ст. 1118 ГК)); г) срочной и безусловной (порождает правовые последствия после смерти — (п. 5ст. 1118 ГК), которая в свою очередь необходимый элемент завещания). Элемент условной сделки может и не произойти: д.) формальной (требуются квалифицированные формы — (ст. 1124−1129 ГК)); е) отзывной (до открытия наследства может быть отменена или изменена — (абз.1 п. 1ст. 1119, ст. 1130 ГК)). Содержания наследства может быть конкретным или абстрактным (как в смысле самого наследства, так и причитающегося конкретному наследнику имущества- (п. 1 ст. 1120, п. 1ст. 1122 ГК)), оно может наделять правами наследства любых лиц, лишать прав наследников по закону, содержать иные распоряжения и даже исчерпывать завещательным отказом (абз. 1п. 1ст. 1119, абз. 3п. 1ст. 1137 ГК).

Основное понятие наследства дает (ст. 1112 ГК РФ), согласно которой в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Также в наследство идет и договор о страховании жизни (ст. 934 ГК), при случаи смерти также страховая сумма переходит в право наследования.

В (ч.2 ст. 1112 ГК) указаны критерия которые не входят в состав наследства:

1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

2) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами;

3) личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследодателем может быть только физическое лицо, другие участники гражданского оборота (юридические лица, государство, его субъекты и муниципальные образования) не могут быть наследодателями. В отличие от наследодателя к наследованию (наследники) могут призываться граждане, находящие в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателем и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1ст. 1116 ГК), к наследованию по завещанию могут, призывается также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Наследниками, как по закону, так и по завещанию могут быть физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения (ст. 18 ГК) все граждане могут быть наследниками. Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т. п. Право наследования имеют также лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

Также в число наследников по завещанию включаются юридические лица, публичные образования и международные организации. См. комментарии к ст. 1116 ГК:. С. 980−981 (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. С. А. Степанова. — М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009.) В (п. 2ст. 1116 ГК) к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальное образования в соответствии со (ст. 1151 ГК).

Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ). Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного (т. е. мнимого, вымышленного) завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т. д. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица имели умышленный характер. Направленность умысла значения не имеет.

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Часть 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ распространяется только на случаи наследования по закону. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

В соответствии с (п. 2ст. 1117 ГК РФ) по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства (п. 3ст. 1117 ГК) Также согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ собственник вправе истребовать имущество и от добросовестного приобретателя в случае, когда имущество выбыло из его владения помимо его воли. Определение Верховного Суда Р Ф от 12. 04. 2011 N 18-В11−13. Здесь действуют правила гл. 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения». Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4ст. 1117 ГК). Эти правила применяются к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги (п. 5ст. 1117 ГК).

Чтобы наследство вошло в наследственную массу оно должно пройти ряд закономерностей такие как:

Открытия наследства равнозначно открытию наследования. С открытием наследства создается возможность для передачи имущества умершего другим лицам. Согласно закону основанием открытия наследства признается смерть гражданина (ст. 17 ГК), одновременно устанавливается, что объявления судом гражданина умершим (ст. 45 ГК) влечет за собой такие же правовые последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК). Закон допускает право наследования после объявления гражданина умершим, но и устанавливает правила возврата, приобретенного таким путем имущества по требованию его правообладателя, оказавшегося в живых и опровергшего презумпцию его смерти (ст. 46 ГК). Более подр. См. комментарии к ст. 46:. С. 55 (Комментарии к Гражданскому Кодексу Р Ф В 2 т. Т.1. Части первой, второй ГК РФ/под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина; Ин-т государства и права РАН. -4-е изд., перераб. и доп. — М.: 2010. (Профессиональные комментарии)). Доказуемость смерти гражданина — подлежит акт гражданского состояния, подлежащий государственной регистрации по основаниям и в порядке (ст. 47 ГК) и Законом об актах гражданского состояния. Государственная регистрация смерти гражданина производится органами ЗАГС.

Не мало важная деталь происходит и в таком значении как время открытия наследства (ст. 1114 ГК). Закон признает временем открытия наследства определенный день, обозначаемый конкретной календарной датой. В (п. 1ст. 1114 ГК) статьи предусмотрено, с учетом правил (ст. 45 ГК), три способа определения дня открытия наследства. При первом — день открытия наследства совпадает с подлинным днем смерти гражданина, при втором — день совпадает с условным днем его смерти, которым признан день вступления в законную силу решения суда об объявления гражданина умершим, при третьем- день совпадает с днем предполагаемой гибели, если таковой указан в решении суда. Гражданине, умерши в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2ст. 1114 ГК).

Определения места открытия наследства (ст. 1115 ГК) имеет важное значения для решения ряда вопросов, связанных с наследованием. В частности, по месту открытия наследства подаются заявления наследника о принятии наследства (п. 1ст. 1153 ГК), об отказе наследства (п. 1ст. 1159 ГК), выдается свидетельство о праве на наследство (п. 1ст. 1162 ГК).

Место открытия наследства — последнее место жительства гражданина, которым признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал (ст. 20 ГК). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её приделами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения того наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущество, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов.

Временное проживания не зависимо, сколько прожил, не считается местом открытия наследства.

Последнее место жительство наследодателя удостоверяется справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой ОВД (п. 30 приказа Минюста России от 15. 03. 2000 № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации «Бюллетень Минюста России. 2000 № 4.). Такие справки выдаются только по месту жительства.

Если никаких документов, требуемых для определения места открытия наследства, не имеются, то место открытия наследства может быть установлено судом как факт, имеющий юридическое значение (ч. 2ст. 264 ГПК) Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. Н. А. Волковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Стр. 45−46.

Глава 2. Наследования по закону

§ 1. Условия и принципы наследования по закону

Наследование по закону — одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию: к наследнику имущество переходит или по закону, или по завещанию. Вполне возможно, что наследник часть имущества умершего наследует по завещанию, а другую часть — по закону, но и в такой ситуации каждая из этих частей переходит к наследнику по одному из двух взаимоисключающих оснований.

Наследования по закону имеет место, когда и поскольку оно изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом. С точки зрения условий применения норм главы 63 ГК это означает, что призвание к наследованию по закону осуществляется, если имеет хотя бы одно обстоятельство из двух, ниже перечисленных групп:

1) наследодатель не выразил свою волю относительно судьбы всего имущества, т. е. завещание отсутствует (ст. 1111 ГК), или отменено без составления нового завещания (ст. 1130 ГК), или в нем определена судьба лишь части имущества (ст. 1120 ГК), или содержание завещания исчерпывается указанием на лишение отдельных наследников право на наследство (абз.1 п. 1ст. 1119 ГК), либо наследодатель выразил указанную волю ненадлежащим образом, т. е. завещание признано недействительным полностью или в части (ст. 1131 ГК), и (или)

2) наличие предусмотренных в законе обстоятельств, которые принимаются во внимание вне зависимости от того, выразил ли наследодатель свою волю в завещанииНаличия подобных законодательных положений согласуются с тем, что ч. 4ст35 Конституции Р Ф не провозглашает абсолютной свободе наследования. Поэтому свобода наследования может быть ограничена законодателем в обоснованных и соразмерных пределах (см.: абз. 3 п. 4 постановления Конституционного Суда Р Ф № 1-П)., т. е. несоблюдения правил об обязательной доле (абз.2 п. 1ст. 1119 ГК), или непринятие наследниками по завещанию наследства (по разным причинам: например, ввиду смерти до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, если они не успели его принять), или отказ указанных наследников от наследства (ст. 1157, ст. 1158 ГК), или лишения их прав наследовать или отстранения как недостойные наследники (ст. 1117 ГК), или отсутствие подназначенных наследников либо непринятие ими наследства, отказ от него, отстранения от наследования и т. п. (п. 2ст. 1121 ГК). Имущество признано выморочным (ст. 1151 ГК).

Принципы наследования по закону, определяющие содержание и толкования соответствующих норм, выводятся на основе логического и систематического анализа положений главы 63 ГК. Существуют некоторые разночтения в определении названий и количество эти принципов. Ср.: Комментарий К Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч.3 (постатейный)/ под ред. А. Л. Маяковского, Е. А. Суханова. М., 2002. С. 145 (автор — П.В. Крашенинников); Комментарий К Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч.3 (постатейный) / под ред. Н. И. Марышевой, К. Б. Ярошенко. М., 2006. С. 93−94 (автор — М.Л. Шелютто); Комментарии к Гражданскому Кодексу Р Ф В 2 т. Т.2. Части третья, четвертая ГК РФ/под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богусловского, А. Г. Светланова М., 2010. Комментарии к ст. 1141 С. 57−58 Однако поскольку такие различия не носят существенного характера, основное начало наследования по закону можно условно обозначить следующим образом:

1) семейный (кровнородственный) принцип;

2) принцип очередности;

3) принцип равенства наследственных долей.

Содержание семейного (кровнородственного) принципа заключается в том, что к числу наследников по закону отнесены лишь те лица, которые связаны с наследодателем семейными узами, супруг, усыновители и усыновленные, отчим/мачеха и пасынки/падчерицы, нетрудоспособные иждивенцы и кровным родством т. е. ближайшие родственники. Родство определяется по линиям и степеням. В целом, различаются прямую восходящую (предки наследодателя) и нисходящую (потомки наследника) линию, а также боковую (не происходящие друг от друга родственники, которые имеют общего предка) линию, которая также может быть как восходящей, так и нисходящей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих наследника от наследодателя, не считая рождения последнего (абз.2 п. 1ст. 1145 ГК). Разумеется, приведенные выше разделения семейных и кровнородственных отношений носит достаточно условный характер. Оно призвано обратить внимания лишь на то, что к числу наследников по закону отнесены не только лица, связанные с наследодателем ввиду факта рождения, но и те, кто состоит в отношении с наследодателем в силу социально значимых юридических фактов (например, регистрация брака, усыновления, нахождения на иждивении). Принципиальным является то, что перечень возможных наследников по закону сформулирован в (ст. 1142−1148 ГК) исчерпывающим образом. Соответственно, наличия семейных и кровнородственных отношений для целей призвания к наследованию по закону имеет значения лишь тогда, когда лица принадлежат к указанным в законе членам семьи, родственникам и свойственникам. Этим обеспечивается защита интересов лиц, которые в соответствии предполагаемой волей наследодателя являются для него самыми близкими. См. абз.6 п. 2 определения Конституционного Суда Р Ф № 316-О.

С семейным и кровнородственным началом в наследовании по закону неразрывно связан принцип очередности (абз. 1п. 1ст. 1141 ГК), который заключается в установлении своеобразного приоритета в призвании к наследованию одних возможных наследников по закону перед другими. В настоящее время законодателем установлено восемь наследственных очередей (ст. 1142-ст. 1148 ГК). Состав каждой очереди определяется посредством буквального толкования положении соответствующих норм, что отвечают принципу защиты интересов наиболее близких для наследодателя людей. Поэтому к числу наследников по закону той или иной очереди не могут быть отнесены прямо не поименованные в Гражданском кодексе лица. См.: абз. 2п.3 определения Конституционного Суда Р Ф от 2 ноября 2000 г. № 228-О «Об отказе в принятия к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой А. В. на нарушения ее конституционных прав положениями статьи 532 ГК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда Р Ф. 2001. № 2 (далее- определения Конституционного Суда Р Ф № 228-О); абз.6 п. 2 Определения Конституционного Суда Р Ф № 316-О Наследники всех последующих очередей устраняются от призвания, если имеется хотя бы одно лицо, отнесенное к предыдущей очереди, и если это лицо не лишено по каким-либо причинам прав наследования и намерено его реализовать.

Содержания третьего принципа равенство наследственных долей, заключается в том, что наследники в рамках одной очереди наследуют в равных долях (п. 2ст. 11 141 ГК). Наличия такого правила призвано обеспечить равенство прав всех участников наследственного правоотношения. Наследственной долей является не конкретное имущество, а выраженная в арифметической форме (дробью или процент) доля в праве на всю наследственную массу.

Глава 3. Наследственные очереди

§ 1. Наследники первой очереди

Наследниками первой очереди являются супруг, дети и родители наследодателя, приравненные к кровным родственникам усыновители и усыновленные, а также наследующие по праву представления внуки и их потомки (ст. 1142,1147 ГК).

Наследником по закону является переживший супруг, если на момент открытия наследства он состоял с наследодателем в браке, т. е. зарегистрированном в органах ЗАГС (п. 1 ст. 10СК, ст. 47 ГК) либо в установленных случаях — в дипломатических представительствах и консульских учреждениях (ст. 157 СК). Продолжительность брака до смерти наследодателя не имеет значения.

Главное, чтобы на дату открытия наследства была произведена государственная регистрация брака, с которой возникают права и обязанности супругов (п. 2ст. 10 СК, п. 2 ст. 11 СК).

Заключения брака в какой-либо ином органе (учреждении), заключения брака по религиозным обрядам, фактическое сожительство (т.е. незарегистрированные надлежащим образом отношения) не порождают прав и обязанностей супругов, в том числе и наследственных, за исключением случаев, прямо указанных в законодательстве, когда такой брак приравнивается к зарегистрированном в общем порядке. В случаи развода разведенный супруг теряет право наследовать после своего прежнего супруга. При этом существенное значение имеет время прекращения брака в силу развода. Согласно (ст. 25СК) брак, расторгаемый в органах загс, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде со дня вступления решения в законную силу.

Таким образом, если супруг умрет после вынесения решения суда о разводе, но до его вступления в законную силу, брак должен считаться не расторгнутым. Переживший супруг может быть признан к наследованию в порядке первой очереди. Указанная норма применяется при расторжении брака в суде после 01. 05. 1996 (п. 3 ст. 169 СК).

Однако прекращения брака лишает пережившего супруга наследственных прав, если брак был, расторгнут (в органах ЗАГС или в судебном порядке) до даты открытия наследства или признан недействительным как до, так и после открытия наследства (п. 2 ст. 16 СК). Обусловлено это тем, что условием призвания к наследованию супруга является именно брачные отношения. Соответственно, если они прекратились до смерти наследодателя (при расторжении брака) либо так и не возникли (при признании брака недействительным), то нет правового основания наследования Гражданское право: учеб.: Т.3 Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева (и др.) под редак. А. П. Сергеева -М.: Рг-Пресс 2010. -800с. См. § 4 глава 62. Подраздел о порядке расторжения брака и моменте его прекращения, а также об особенностях признания брака недействительным..

В соответствии со (ст. 47 СК) основанием призвания детей является происхождения их, удостоверенное в установленном законом порядке.

Происхождения детей удостоверяется органами ЗАГС в порядке, установленном (ст. 48−52 СК) и Законом об актах гражданского состояния.

В сущности, речь идет о том, что ребенок является наследником, если наследодатель связан с ним отношениями материнство или отцовство Дети, рожденные от родителей, состоящие в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого родителя. Дети, рожденные от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, наследуют после матери, за исключением случаев усыновления (ст. 1147 ГК) См. комментарии к ст. 1147 (Комментарии к Гражданскому Кодексу Р Ф В 2 т. Т.2. Части третья, четвертая ГК РФ/под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богусловского, А. Г. Светланова; Ин-т государства и права РАН. -4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2010.). Однако из этого правила могут быть исключения. В определенных случаях ребенок вправе наследовать и после отца.

Дети, рожденные от родителей, брак которых не зарегистрирован, наследуют после лиц, отцовство которых надлежащим образом установлено. В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, после расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывши супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка это не влияет (ст. 30 СК).

Зачатия ребенка также является правообразующим фактором при наследовании. Если ребенок родился в течении 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК). Следовательно, такой ребенок вправе наследовать по закону после смерти отца в порядке первой очереди.

Ребенок, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, сохраняют право на получения наследства. Поэтому само по себе рождения ребенка в браке или вне его, а также прекращения брака, признания его не действительным не сказываются на наследственных правах ребенка. Другое дело, что в отельных случаях требуется особый порядок установления происхождения ребенка от того или иного лица Подроб. об особенностях установления материнства и отцовства см. Гражданское право: учеб.: Т3 Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева (и др.) под редак. А.П. Сергеева-М.: Рг-Пресс 2010. -800с. См. раздел § 1 главы 63..

Родители — это кровные родственники умершего по прямой восходящей линии (мать и отец) также являются равноправными наследниками первой очереди, независимо от их возраста и трудоспособности, не считая конечно, общего требования о нахождении наследника в живых на дату открытия наследства и фактов кровного родства.

Мать и Отец имеют равные права и обязанности в отношении своих детей, даже если их брак расторгнут. В данном случае применяются те же правила, что и при наследовании детей после родителей. Родители не наследуют после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (п. 1 ст. 1117ГК), а также если они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей (п. 2 ст. 1117 ГК), являясь недостойными наследниками См. Наследственное право под. ред. Власова Ю. Н. Калинин В.В. — М., 2005.

Также первую очередь могут входить усыновители и усыновленные (т.е. лица, в отношении которых вступило в законную силу решения суда об установлении усыновления (п. 3 ст. 125СК)) приравниваются в своих правах к кровным родственникам (п. 1 ст. 1147 ГК). Из этого общего правила вытекает и ряд других правовых последствий. В частности, потомки усыновленных также приобретают наследственные права (например, дети усыновленных могут наследовать по праву представления) Подр. Об истории регулирования отношении усыновленных и их потомства по отношению к усыновителям и их родственникам См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ Ч. 3(постатейный) /под. Ред. А. Л. Маковского, Е. А. Суханова. С. 173. На усыновленных и усыновителей распространяются также и нормы «о недостойных наследниках» и «об отстранения от наследства». В свою очередь, если до даты открытия наследства происходит отмена усыновления, это ведет к прекращению наследственных прав усыновителей и усыновленного и к восстановлению прав в отношении с кровными родственниками (ст. 143 СК). К усыновителей и усыновленного приравнивающего к кровным родственникам действует правило (п. 2 ст. 1147 ГК) о том, что усыновленный и его потомство не наследует по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников, а родители усыновленного и другие его родственники не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (см. также (пп. 1, 2 ст. 137 СК)). Однако в случаи, когда в соответствии с семейным законодательством усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (например, при усыновлении только одним лицом — (п. 3 ст. 137 СК)), усыновленный и его потомство наследует по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Внуки наследодателя — кровные родственники второй степени по прямой нисходящей линии (дети сына или дочери), а также нисходящие усыновленного (дети усыновленного) — являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником (наследования по праву предоставления (п. 2 ст. 1142 ГК)). Например, умер дед, после него наследует внучка, мать которой умерла за год до смерти своего отца (наследодателя). По праву представления наравне с внуками наследодателя вправе наследовать и их потомки. Законодателем не определены критерии для определения степени родства с умершим лицом, которые могут считаться потомками внуков наследодателя.

В совокупности с ГК можно сделать вывод о том, что по праву представления в порядке первой очереди могут наследовать все кровные родственники по прямой нисходящей линии.

Внуки наследодателя или их потомки наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Внуки наследодателя и их потомки могут наследовать только по праву представления (ст. 1146ГК). См. подр. ниже о наследование по праву представления.

В качестве самостоятельных наследников какой-либо очереди они не названы.

§ 2. Наследники второй очереди

Законодательством, предусмотрена также вторая очередь наследников по закону, которые наследуют в том случае, если отсутствуют наследники первой очереди или все они не приняли наследство, а также в случае, когда все наследники первой очереди не призываются к наследованию. Если же кто-нибудь из наследников первой очереди жив и изъявил желание принять наследство или принял его, наследники второй очереди к наследству не призываются.

К наследникам второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, а так же наследуют по праву представления дети полнородных неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) (ст. 1143 ГК). Поэтому наследниками считаются лишь те братья и сестры, которые являются для наследодателя кровными родственниками первой боковой линии второй степени родства. Полнородными признаются братья и сестры, которые имеют с наследодателем обоих общих родителей (отца и мать), а неполнородными — те, которые имеют наследодателем либо общую мать (единоутробные), либо общего отца (единокровные). Что касается полнородности и неполнородности, но главный вопрос имеют ли братья и сестры общих отца или мать (ст. 14 СК РФ).

Соответственно, не входят в число наследников второй очереди как кровные родственники второй (двоюродные), третьей (троюродные) и т. п. боковых линии, так и свойственники, т. е. сводные братья и сестры (не имеющих хотя бы одного общего кровного предка и при этом не усыновленные) См. подр. нижи о наследниках восьмой очереди.. Иное бы означало расширительное толкования положений (ст. 1143 ГК), что не соответствует принципам наследования по закону и, в частности, ущемляет интересы наиболее близких родственников «Расширительное толкования означает отнесения к наследникам одной очереди родственников разных степеней родства, что может приводить к возникновению ситуации, при которых родные братья и сестры умершего наследовали бы его в равных долях, например с троюродными братьями и сестрами. Такое толкования ни в коей мере не отвечает целями законодателя, поскольку не только отрицает принцип защиты интересов близких родственников умершего, но и лишает всякого смысла определения законом очередности наследования в зависимости от степени родства» (абз. 2 п. 3 Определения Конституционного Суда Р Ф № 228 -О). В соответствии с (п. 1 ст. 137 СК) и (п. 1 ст. 1147 ГК) усыновленные и их потомство приравниваются в своих личных неимущественных и имущественных правах к кровным родственникам не только в отношении усыновителя, но и в отношении его родственников. Наследовать после умершего могут не только его родные братья и сестры, но и лица, усыновленные матерью или отцом умершего, на правах его брата (сестры).

Для признания дедушки или бабушки к наследованию второй очереди необходимо их родство с внуками — наследодателями См. Комментарии к Семейному кодексу (постатейно). Наследниками по закону всегда могут быть родители со стороны матери. Родители отца наследуют после внука тогда, когда юридическая связь отца с ребенком установлена предусмотренным законом способом. Поскольку усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству также приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению, усыновители родителей (одного из родителей) также могут наследовать после своих внуков См. комментарии п. 1 ст. 1143 (Комментарий к ГК РФ (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. С. А. Степанова. — М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. — 1504 с).

По праву представления в случае смерти наследники по закону второй степени родства могут наследовать только потомки братьев и сестер наследодателя первой степени родства. Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них умер ранее открытия наследства, наступает наследования по праву представления (п. 2 ст. 1143 ГК): дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.

Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

§ 3. Наследники третьей очереди

Если нет наследников первой и второй очереди, то в третью очередь к наследованию по закону призываются родственники наследодателя по боковой восходящей линии — братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), а также наследующие по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя (ст. 1144 ГК).

Дяди и тети — братья и сестры отца или матери, рожденные одними и теми же родителями. Дяди и тети наследодателя могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:

— при отсутствии наследников первой и второй очередей;

— при непринятии наследства наследниками первой и второй очередей;

— если все наследники первой и второй очередей были лишены завещателем права наследования;

— в случае отказа в их пользу наследников первой либо второй очередей (в зависимости от того, какая из них призвана к наследованию);

— в случае отказа в их пользу наследников по завещанию.

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные. Новеллой является норма о праве представления при наследовании в порядке третьей очереди. Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя, наступает наследование по праву представления: (двоюродные братья и сестры наследодателя) призываются к наследованию, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону или завещанию в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя возможен по аналогии с отказом в пользу иных наследников, наследующих по праву представления: в их пользу, возможно отказаться лишь в случае, если к моменту открытия наследства они сами являются наследниками по закону либо завещанию.

§ 4. Наследники последующих очередей

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142−1144 ГК), то к наследованию в последующих очередях призываются в основном боковые родственники, как восходящие, так и нисходящие. Право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (п. 1 ст. 1145 ГК).

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождения самого наследодателя в это число не входит. При всей важности увеличения числа наследников по закону следует отметить, что наследования боковыми родственниками не бесконечно, а является ограниченным до пятой степени родства — ограничение это фактически сохраняется в пользу государства. Не могут наследовать по закону родственники более дальних степеней родства: троюродные внуки и внучки, троюродные племянники и племянниц и т. д. См. Комментарии к п. 1 ст. 1145 (Комментарии к Гражданскому Кодексу Р Ф В 2 т. Т.2. Части третья, четвертая ГК РФ/под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богусловского, А. Г. Светланова; Ин-т государства и права РАН. -4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2010. — 729с.- (Профессиональные комментарии)).

Согласно (п. 2 ст. 1145 ГК) к наследованию призываются:

В качестве наследников четвертой очереди отнесены по прямой восходящий линии третьей степени родства, т. е. прадедушки и прабабушки наследодателя. Законодатель, выбрав более мягкое обозначения родственников, почему-то отступил от принципа определения направления «ветвей родословного древа». Речь идет об оговорке «как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки». Между тем отсутствие такой конкретизации может повлечь возникновение ненужных споров при определении круга наследников этой очереди. Ибо их количество может достигать при расширительном максимальном толковании данной нормы (т. е. с учетом материнской и отцовской линий наследодателя) восьми человек! См. стр. 149 учеб. Пос. Наследственное право России / под ред. О. В. Манников -М 2005: -356с.

В качестве наследников пятой очереди это боковые нисходящие и восходящей линии четвертой степени родства, т. е. соответственно первыми это двоюродные внуки и внучки, являющиеся детьми родных племянников и племянниц наследодателя, и вторые двоюродные дедушки и бабушки, являющимися родными братьями и сестрами дедушек и бабушек наследодателя. Количество этих наследников может быть сколь угодно большим и зависит только от желания и возможностей женщин и мужчин этого рода иметь детей.

В качестве наследников шестой очереди это боковые нисходящие и восходящие линии пятой степени родства, т. е. соответственно первые это двоюродные правнуки и правнучки, являющиеся детьми двоюродных внуков и внучек наследодателя, вторые двоюродные племянники и племянницы, являющиеся детьми двоюродных братьев и сестер наследодателя, и в третьих двоюродные дяди и тёти, являющиеся детьми двоюродных дедушек и бабушек наследодателя. Количество наследников также не поддается точному определению.

В связи с неограниченностью количества наследников пятой и шестой очереди возникает вопрос о целесообразности и действенности в реальной жизни указанных положений законодательства. Таких наследников в начале прошлого столетия именовали «боковыми» наследниками и уже тогда возникали споры об ограничении круга таких «боковых» наследников, «…надлежащее регулирование этого наследования встречает серьезные затруднения. С одной стороны, несомненно, что безграничное наследственное право этих боковых родственников потеряло под собой всякую принципиальную почву. Род как некоторый союз, несший когда-то на себе существенные и совершенно реальные обязанности по отношению к своим членам, ныне утратил это значение, уступив свое место государству. Родственники более далеких степеней часто в жизни, не состоят между собой ни в каких отношениях, даже не знают друг друга, вследствие чего получение наследства является для них приятным сюрпризом („радостные наследники“, „lachende Erben“)Об „Радостных наследниках“ пишут многие авторы, ведь законодательство как бы своими действиями дает понять „все людям, а не государству“». «Юриспруденция / под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010 стр. 45. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности. Однако, с другой стороны, можно ли на основании этих соображений дойти до полного уничтожения всякого наследования боковых?

Такое решение также едва ли было бы справедливым: как ни дифференцирована нынешняя семья, все же в настоящее время между ближайшими родственниками существует, по общему правилу, несомненная жизненная связь; все же они часто являются поддержкой друг для друга. Таким образом, нужно найти середину: наследование боковых должно быть ограничено в пользу государства, но не уничтожено вовсе…". Покровский И. А. `'Основные проблемы гражданского право'' С. 306. Из приведенной цитаты становится ясно, что если ранее цивилистами и законодателем разрешалась проблема минимального сохранения «боковых» наследников, то сейчас этой проблемы не стоит вовсе, а, наоборот, встает вопрос об ограничении круга «радостных» наследников.

Если отсутствуют наследники предшествующих шести очередей, то к наследованию в рамка седьмой очереди по закону призываются пасынки (падчерицы) и отчим (мачеха) наследодателя (п. 3 ст. 1145 ГК).

Новым правилами ГК являются нормы о наследственных правах пасынков, падчериц, отчима и мачехи. Ранее пасынки и падчерицы не призывались к наследованию по закону после смерти отчима или мачехи, и, на оборот, отчим и мачеха не наследовали по закону после пасынков и падчериц.

Считается, что отчим (мачеха) — лицо, состоящее в законном браке с другим лицом, у которого имеются дети от предыдущего брака либо рождённые вне брака от другого лица, и при этом указанные дети не усыновлены соответствующим супругом. В свою очередь, пасынки (падчерицы) являются родной ребенок одного из супругов (от прежнего брака или рожденный вне брака) по отношению к другому супругу, с которым ребенок не связан ни отношениями материнства (отцовства), ни отношениями усыновления. См. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 3(постатейно) / под ред. Н. И. Марышевой, К. Б. Ярошенко. С. 108 (автор-М.Л. Шелютто). В отношении этих наследников можно сказать, что они совершенно не связаны ни кровным, ни юридическим родством с наследодателем. В жизни, однако, бывает, что именно эти люди оказались наиболее близкими к наследодателю и проявляли наибольшее внимание и заботу, а также участие в его жизни до его последних дней. Поэтому если в силу каких либо обстоятельств, наследодатель не успел (забыл, не знал, не имел возможности) составить завещание в пользу таких близких, то при отсутствии родственников (наследников первых шести очередей) у них появляется возможность приобрести имущество, оставшееся после смерти наследодателя (а иногда бывает, что при жизни наследодатель и наследники этой очереди использовали такое имущество совместно и вообще вели совместное хозяйство) как наследникам по закону. Очевидно, что факт нахождения в отношениях падчерицы, пасынка, отчима или мачехи с наследодателем будет подлежать установлению только в судебном порядке. К сожалению, как у нас это часто бывает, процессуальное право не отражает особенности возникающих материальных правоотношений. Создается ощущение, что при принятии ГПК РФ законодателем совершенно не был принят в расчет основной закон, регулирующий материальные правоотношения в сопредельной отрасли права -- Гражданский кодекс РФ. Ибо факт состояния в указанных отношениях просто обязан был найти отражение в (ст. 264 ГПК РФ), где указано, что суд рассматривает дела об установлении родственных отношений, факта нахождения на иждивении, факта признания отцовства и пр. В силу того, что наследники седьмой очереди не являются родственниками умершего с точки зрения «буквы закона», то установление факта отнесения определенных лиц к наследникам седьмой очереди «выпало» из конкретного перечня дел по этой норме ГПК РФ. Представляется, что теперь судам остается рассматривать эту категорию дел только в контексте (под п. 10 п. 2 ст. 264 ГПК) РФ -- «другие, имеющие юридическое значение факты».

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой