Наследование по закону

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

Введение

Глава 1. Общие положения о наследовании

Глава 2. Порядок наследования по закону в соответствии с действующим гражданским законодательством

Глава 3. Особенности применения права на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества

Заключение

Список литературы

Введение

Наиболее распространенным видом наследования в Российской Федерации является наследование по закону. На это несколько прчин. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина — чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

С 1 марта 2002 г. в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» вступила в силу часть третья Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), пятый раздел которого регулирует отношения в области наследственного права.

Цель данной работы — это изучение и анализ проблем, связанных с наследованием отдельных видов имущества.

Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

наследование закон выморочное имущество

Глава 1. Общие положения о наследовании

Юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений, является открытие наследства, обусловленное смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Моментом возникновения наследственных правоотношений является день смерти гражданина.

Вместе с тем законодатель в п. 1 ст. 1146 ГК РФ предусматривает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну. В случаях, предусмотренных этими нормами, при наследовании по праву представления к наследникам первой очереди отнесены внуки наследодателя и их потомки; к наследникам второй очереди -- дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя); к наследникам третьей очереди -- двоюродные братья и сестры наследодателя.

Не наследуют по праву наследования потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства либо в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ признанного недостойным наследником.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Свободное передвижение, выбор место жительства -- конституционные права граждан РФ. Каждый дееспособный гражданин вправе по своему усмотрению выбирать место жительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей -- родителей, усыновителей или опекунов.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со ст. 26 ГК РФ могут выбирать место жительства с письменного согласия своих законных представителей -- родителей, усыновителей или попечителя.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в «состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности».

Вместе с тем ч. 3 ст. 1112 ГК РФ исключает из состава наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Теперь в состав наследства могут входить ценные бумаги, сложные имущественные комплексы, здания, сооружения и т. д. Новыми для российского законодательства являются положения, закрепленные в ст. 1178 ГК, о переходе по наследству такого особого имущественного комплекса, как предприятие.

Принадлежащий наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. При этом по наследству переходят также находящийся в границах этого участка поверхностный слой (почвенный), замкнутые водоемы, лес и растения. Особенности раздела земельного участка предусмотрены ст. 1182 ГК РФ.

При наследовании по закону, т. е. в случаях, когда наследодатель при жизни не оставил никакого завещательного распоряжения, он не может считаться субъектом наследственных правоотношений ни при жизни, ни тем более после смерти. Таким образом, можно сделать вывод, что при наследовании по закону, а точнее, при отсутствии завещательного распоряжения наследодателя последний не может рассматриваться субъектом наследственных правоотношений ни при жизни, ни после открытия наследства. Гуев А. Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. -М. :Инфра-М, 2012.с. 36.

Под наследниками в широком смысле этого понятия следует понимать субъектов наследственного правопреемства, к которым переходит или может переходить наследственное имущество умершего как по завещанию, так и по закону. Однако очевидно, что для приобретения наследства наследник должен его принять, после чего он становится таковым в полном смысле этого значения.

Наряду с этим законодатель в п. 1 ст. 1157 ГК РФ закрепляет право лица (которого называет именно наследником) отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. В ч. 3 этой же статьи законодатель констатирует, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Приведенная трактовка данной правовой нормы может быть истолкована именно так, что после отказа наследника от наследства он таковым уже не является и вновь считаться наследником не может.

В ст. 1116 ГК РФ законодатель перечисляет лиц, которые могут призываться к наследованию, по вполне понятным причинам не применяя к ним термин наследники. К числу лиц, призываемых к наследованию, отнесены граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства.

Как видно из содержания третьей части Гражданского кодекса РФ, приоритетом среди оснований наследования пользуется наследование по завещанию. Приоритет этого основания наследования находит правовое закрепление в различных нормах части третьей ГК РФ.

Так, в ч. 2 ст. 1111 ГК РФ, в частности, указано, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Кодексом. В п. 1 ст. 1118 ГК РФ подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Принцип свободы завещания нашел свое закрепление в п. 1 ст. 1119 ГК РФ. Все это вполне объяснимо тем, что любой гражданин вправе распорядиться любым своим имуществом еще при жизни путем совершения самых различных сделок. В том числе он имеет право распорядиться своим имуществом на случай смерти путем составления завещания.

В том случае, когда гражданин при жизни не выразил в завещании свою волю по поводу распоряжения принадлежащим ему имуществом (или его частью), на помощь приходит закон, предусматривающий переход имущества к лицам, которые отнесены законодателем к кругу наследников. Именно такие лица, которые становятся наследниками имущества умершего без прямого волеизъявления наследодателя, выраженного в завещании, считаются наследниками по закону. Наследование по закону может наступить и в том случае, когда завещатель оставил завещание, но оно в установленном порядке признано недействительным полностью или частично.

«Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе -- путем завещательного распоряжения».

Давая оценку содержания наследования по закону, можно отметить, что оно предназначено для установления круга наследников и наделения их соответствующей долей наследства в тех случаях, когда наследодатель по каким-либо причинам не смог сделать этого при жизни посредством завещательного распоряжения. Таким образом, можно сказать, что наследование по закону имеет субсидиарное, восполнительное назначение с целью призвания к наследству круга наследников, приближенно совпадающего с волеизъявлением наследодателя, которое он мог бы выразить в своем завещательном распоряжении.

Помимо этой цели наследование по закону предусматривает установление гарантий для определенной категории лиц в части обязательного включения в круг наследников, например, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Иными словами, круг наследников по закону определяется законом, поскольку не изменен завещанием, и в иных случаях, установленных ГК РФ. Так, например, наследники по закону, за исключением имеющих право на обязательную долю в наследстве, могут быть лишены завещателем права наследства непосредственно в завещании. А наследники по закону, признанные в установленном порядке судом недостойными наследниками, отстраняются от наследования независимо от наличия у них права на обязательную долю в наследстве.

Глава 2. Порядок наследования по закону в соответствии с действующим гражданским законодательством

Законодатель включает в круг наследников по закону лиц, находившихся с наследодателем в определенной степени близости, обусловленной родственными, брачными, иждивенческими и другими отношениями, и определяет очередность наследования.

Можно сказать, что в настоящее время практически определено восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если наследники предшествующих очередей:

отсутствуют;

никто из них не имеет права наследовать;

отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ);

лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

не приняли наследства;

отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Наследниками по праву представления признаются потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, в случаях, предусмотренных ГК РФ для наследников по закону первой, второй и третьей очереди. Доля умершего наследника по закону в этих случаях делится между наследниками по праву представления поровну.

К наследникам по закону первой очереди в соответствии со ст. 1142 ГК РФ относятся дети, супруг и родители наследодателя.

К наследникам первой очереди, но по праву представления отнесены также внуки наследодателя и их потомки. Это означает, что названные наследники по праву представления наследуют в числе наследников первой очереди только при условии смерти их родителя, являвшегося наследником по закону, до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом причитающаяся этому родителю доля делится между наследниками по представлению поровну. Соответственно, если наследник по представлению один, доля его умершего родителя переходит этому наследнику полностью.

Следует обратить внимание, что основания подтверждения правомочий родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном нормами семейного права порядке.

Так, в частности, материнство (происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения -- на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств. Сергеев А. П., Толстой Ю. К., Елисеев И. В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья. -М. :Проспект, 2012.с. 49.

Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. В случае рождения ребенка от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное в установленном порядке. Установление отцовства, как и оспаривание отцовства (материнства), может устанавливаться в судебном порядке в соответствии с нормами СК РФ. Важно, что при установлении отцовства дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке между собой, имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой.

Круг наследников по закону, призываемых к наследованию в первую очередь, расширен ст. 1147 ГК РФ, определяющей правовые последствия наследования усыновленными и усыновителями. В соответствии с п. 1 и 2 этой статьи при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники -- с другой, приравнены к родственникам по происхождению (кровным родственникам). В связи с этим усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Однако к данному правилу имеется следующее немаловажное исключение.

В том случае, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют после смерти этих родственников, а последние, в свою очередь, наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. При этом наследование в соответствии с данным положением не исключает перечисленными в нем лицами наследования в соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ как родственниками по происхождению (кровными родственниками) (п. 3 ст. 1147 ГК РФ).

Проанализируем указанную норму наследственного права на конкретном примере с учетом нормы п. 3 ст. 137 СК РФ, в которой закреплено, что при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель -- мужчина, или по желанию отца, если усыновитель -- женщина.

Р. вступила в брак с П., имея от первого брака несовершеннолетнюю дочь Ирину. По заявлению П. в установленном порядке было произведено удочерение (усыновление) Ирины. При таких обстоятельствах отец Ирины, как и она сама, утрачивают по отношению друг к другу свои права быть наследниками по закону. Вместе с тем между Ириной и ее матерью обоюдно сохраняются права наследования по закону. Такие же обоюдные права возникают между Ириной и усыновителем П. после государственной регистрации усыновления в установленном порядке.

Право наследования по закону за родителем другого, чем усыновитель, пола сохраняется не только в случае его вступления в брак с матерью (отцом) ребенка, но и в иных случаях, соответствующих интересам ребенка. Так, в вышеприведенном примере права на наследование по закону между Ириной и ее матерью Р. могут быть сохранены и в том случае, если Р. не вступала бы в брак с усыновителем П., а в отношениях Ирины со своим отцом как наследниками по закону эти права обоюдно утрачиваются.

В третьем варианте, когда усыновителем Ирины стала бы женщина, отношения как между наследниками по закону могли быть сохранены у Ирины со своим отцом, но были бы обоюдно утрачены между ней и ее матерью Р.

Очередность наследования по закону можно весьма наглядно видеть из следующей схемы.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди наследования, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей, а именно:

| ??? |--> |* ??? -------------------------------------------------------- |

| ??? ??? | |* ??? |???? ?? ??? ???||

| | |* ??? |?? ??? ??? ||

| | | -------------------------------------------------------- |

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

| ??? |--> |* ???? -------------------------------------------------------- |

| ??? ??? | | ??? |??? ???? ||

| | | ???? ??? |??? ???? ||

| | | (???? |??? ??? ?? ??? ||

| | | ???) |??? ||

| | |* ???? ??? -------------------------------------------------------- |

| | | ?? ??? ???? |

| | | ??? |

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

| ??? |--> |* ???? -------------------------------------------------------- |

| ??? ??? | | ??? |??? ???? ??? ||

| | | ???? ??? |??? ??? ?? ||

| | | ??? (???? |??? ??? ||

| | | ???) -------------------------------------------------------- |

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

| ??? |--> |??? ??? ??? ??? — ??? |

|??? ???| |? ??? |

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Следует заметить, что указанные в последнем столбце наследники по закону призываются в качестве наследников восьмой очереди самостоятельно лишь при условии, что отсутствуют наследники по закону всех предшествующих (семи) очередей. При наличии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ).

Необходимо также обратить внимание на отличие понятий очередности наследования по закону и степени родства наследников по закону.

Очередность наследования по закону -- это не что иное, как установленная законом (частью третьей ГК РФ) очередность призвания к наследованию наследников по закону. Исходя из наличия (или отсутствия) условий, определенных законом, эта очередность может изменяться, что видно из вышеизложенного.

Степень родства -- это степень родственной связи, возникающей между людьми и основанной на происхождении одного лица от другого или от общего предка. Закон связывает степень родства с числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит (ст. 1145 ГК РФ).

Так, между родителями и детьми -- первая степень родства, между дедом (бабушкой) и внуком (внучкой) -- вторая степень родства, между прадедушкой (прабабушкой) и правнуком (правнучкой) -- третья и т. д.

Братья и сестры, происходящие от одних и тех же родителей, считаются полнородными. Если же они произошли от одного отца и разных матерей или от одной матери и разных отцов, то они именуются неполнородными. Родившихся от одного отца и разных матерей именуют единокровными, а от разных отцов и одной матери -- единоутробными.

Можно было бы назвать еще одну -- девятую -- очередность призвания к наследованию наследников по закону. Но она лишь условно названа девятой, поскольку закон ее таковой не называет, и на практике призвание к наследованию, в том числе и по рассматриваемой очередности, осуществляется, как правило, ранее. В данном случае речь идет о наследовании выморочного имущества.

Под выморочным имуществом понимается такое имущество, которое не обозначено как предмет наследственного преемства физическими или юридическими лицами ни в завещании, ни в законе. Иными словами, имущество умершего считается выморочным в следующих случаях, а именно когда:

отсутствуют наследники по завещанию и по закону;

никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные наследники;

никто из наследников не принял наследства;

все наследники отказались от наследства и при этом
никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника.

В любом из перечисленных случаев имущество признается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, которая, в свою очередь, вправе передать его в установленном порядке в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований.

При включении рассматриваемой очередности наследования по закону в вышеприведенную таблицу это выглядело бы следующим образом.

Девятая очередь -- Российская Федерация в качестве наследника по закону выморочного имущества

Подчеркивая особый характер наследника по закону выморочного имущества, каковым может являться только Российская Федерация, необходимо заметить, что Российская Федерация может быть также наследником по завещанию любого имущества в соответствии с завещательным распоряжением наследодателя. При этом не исключены случаи, когда Российская Федерация может получить в собственность от одного и того же наследника одновременно часть его имущества как наследник по завещанию, а часть (выморочное имущество) как наследник по закону.

Наряду с достаточно четким правовым урегулированием очередности призвания к наследованию наследников по закону законодатель устанавливает определенные особенности для отдельных категорий наследников. Как правило, эти особенности обусловлены необходимостью установления правовых гарантий для соответствующих лиц, а также единого правового регулирования их наследственных прав.

Рассмотрим один из нередко встречающихся в жизни случаев, когда одновременно в результате катастрофы погибают отец, его сын и племянник. В подобных случаях закон устанавливает, что как коммориенты эти лица не наследуют друг после друга, однако наследники каждого из них призываются к наследству. Если бы в приведенном примере сын остался жив, то он мог иметь право на определенную долю в наследовании имущества погибшего отца как наследник по закону первой очереди. Племянник, даже оставшись в живых, права на наследование по закону имущества погибшего дяди не имел бы, поскольку он является наследником второй очереди.

Учитывая подобные обстоятельства, законодатель устанавливает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных названными в п. 1 ст. 1146 ГК РФ нормами, и делится между ними поровну.

Применяя правила п. 1 ст. 1146, необходимо обратить внимание на следующее:

1) они подлежат применению поскольку:

наследник умер до открытия наследства (ст. 1113 ГК) или одновременно с наследодателем (т.е. в один и тот же день);

нет наследования по завещанию. В связи с этим в практике возник вопрос: если наследодатель завещал наследство гражданину, а тот к моменту открытия наследства погиб, может ли его сын наследовать по «праву представления»? Нет, не может. Дело в том, что в соответствии с правилами ст. 1121 ГК завещатель может подназначить наследника на случай, если гражданин, которому он завещал часть наследства, умрет до момента открытия наследства (либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев принять наследство, и т. п.). Если же завещатель не подназначил наследника, то наступает наследование по закону в порядке, предусмотренном правилами ст. 1141−1145 ГК. Возник в практике еще один вопрос: нет ли (после отмены правила ст. 537 ГК 1964 о том, что часть имущества, оставшаяся не завещанной, делится между наследниками по закону; в их число входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, поскольку в завещании не предусмотрено иное) пробела в нормах и ст. 1146 ГК, и гл. 62, 63 ГК? В принципе, пробела нет: дело в том, что систематическое толкование ст. 1113, 1116, 1118, 1121, 1122, 1131 ГК и ст. 1146 ГК позволяет утверждать, что и после 01. 03. 2002 (т.е. после вступления в силу ч.3 ГК) оставшаяся не завещанной часть имущества наследуется по закону (это относится и к доле наследника, умершего к моменту открытия наследства). Тем не менее, наверное, целесообразно дополнить ГК нормой, аналогичной ст. 537 ГК 1964. Видимо, и Верховному Суду Р Ф нужно определить свою позицию по этому вопросу. Напомним, что относительно применения ст. 537 ГК 1964 Верховный Суд Р Ф в свое время разъяснил, что внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Р Ф от 23 апреля 1991 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25 октября 1996 г.));

2) они предусматривают, что по праву представления наследство переходит:

а) к внукам наследодателя, а также к их потомкам. При этом нужно учесть, что:

внуки наследодателя и их потомки относятся к наследникам первой очереди (п. 2 ст. 1142 ГК);

даже если внук наследодателя еще не родился на момент открытия наследства, но был зачат при жизни наследодателя, то и в этом случае происходит наследование по праву представления;

б) к детям полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (т.е. к племянникам и племянницам);

в) к двоюродным братьям и сестрам наследодателя;

3) к наследникам по праву представления (упомянутым выше) переходит лишь доля наследника по закону (а не по завещанию). При этом указанная доля делится между ними поровну.

Анализ правил п. 2 ст. 1146 позволяет сделать ряд важных выводов о том, что они:

1) применяются в случае лишения наследства. Напомним, что завещатель может лишить наследника права наследства. В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п. 1 ст. 1146 (о том, что лишь при наследовании по закону допускается наследование по праву представления) и правилами п. 2 ст. 1146 (о лишении наследства по завещанию)? Противоречие кажущееся; дело в том, что завещатель может ограничиться распоряжением о лишении наследства, никому не завещая свое наследство. В этом случае наступает наследование по закону. А это означает, что такое завещание не противоречит правилам п. 2 ст. 1146;

2) не допускают возможность наследования по праву представления лишь потомкам лица, лишенного завещанием наследства. Иначе говоря, не вправе наследовать:

дети такого наследника, а также его внуки и правнуки;

усыновленные таким наследником дети и потомки таких детей.

В практике возник вопрос: учитывая, что п. 2 ст. 1146 не допускает лишь наследование по праву представления потомками лишенного наследства лица, вправе ли наследовать таким образом родственники лишенного завещателем наследства по восходящей линии (например, его отец, бабушка) либо по боковой линии? Анализ правил п. 2 ст. 1146, с одной стороны, и правил п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144, п. 1 ст. 1146 ГК с другой, не позволяет дать на этот вопрос утвердительный ответ.

Специфика правил п. 3 ст. 1146 состоит в том, что они не допускают наследование по праву представления потомками наследника по закону, который:

1) умер до открытия наследства либо был объявлен судом умершим (ст. 1113 ГК);

2) умер одновременно с самим наследодателем. В соответствии с правилами ст. 1114 ГК, если наследодатель и наследник умирают в один и тот же день, то считается, что они умерли одновременно. Аналогично решается вопрос и в случае, когда совпадают день смерти наследодателя (т.е. день открытия наследства) и день вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п. 3 ст. 1146 и правилами п. 2 ст. 1114 ГК (о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них)? Определенное противоречие налицо. Видимо, законодателю придется возвращаться к уточнению или ст. 1114, или ст. 1117, или п. 3 ст. 1146 ГК (не следует упускать из виду, что к моменту открытия наследства еще не всегда установлен в судебном порядке факт умышленных действий, указанных в п. 1 ст. 1117 ГК); Сергеев А. П., Толстой Ю. К., Елисеев И. В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья. -М. :Проспект, 2012.с. 57.

3) не мог бы наследовать (не имел бы права наследовать) в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК. В практике возникли вопросы:

распространяются ли правила п. 3 ст. 1146 на случаи, когда наследник был отстранен (по требованию заинтересованного лица) судом от наследования по закону вследствие того, что злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК)? Нет, не распространяются: необходимо исходить из буквального текста п. 3 ст. 1146, а в нем речь идет только о наследниках, указанных в п. 1 ст. 1117 ГК;

не препятствуют ли правила п. 3 ст. 1146 призванию к наследованию по закону неполнородных братьев наследодателя, если родитель наследодателя был в судебном порядке лишен родительских прав? Для правильного ответа на этот вопрос нужно иметь в виду следующие обстоятельства:

действительно, п. 3 ст. 1146 не допускает случаи наследования по праву представления в отношении потомков наследника, который не имел бы права наследовать по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 1117 ГК;

в соответствии с абз.2 п. 1 ст. 1117 ГК не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они в судебном порядке были лишены родительских прав;

родители относятся к числу наследников первой очереди (ст. 1142 ГК);

братья и сестры (в т.ч. и неполнородные) относятся к наследникам второй очереди (п. 1 ст. 1143 ГК). Они наследуют при условии, если нет наследников первой очереди.

Поэтому правила п. 2 ст. 1143 не парализуют правила п. 1 ст. 1146: при отсутствии наследников первой очереди (например, ввиду того, что родитель наследодателя был лишен родительских прав) наследует его неполнородный брат (наследник второй очереди).

Исходя из изложенного в вышеприведенном примере, если даже не было бы внуков наследодателя как наследников по закону, дети племянника не могли бы наследовать по праву представления, поскольку они как родственники четвертой степени родства права на это не имеют. При такой степени родства они могли бы стать наследниками по закону на общих основаниях при отсутствии наследников по закону предшествующих очередей.

Не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону:

лишенного наследства наследодателем в завещании;

умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем и лишенного в судебном порядке права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

«Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права" (ст. 127 СК РФ).

Нормы о наследовании усыновителей и усыновленных конкретизируют положения Семейного кодекса РФ о последствиях усыновления. Согласно пункту 1 статьи 137 СК усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Соответственно это относится и к праву наследования. Усыновленный может наследовать после усыновителя и его родственников наравне с родными детьми усыновителя. Усыновитель также вправе наследовать имущество усыновленного, однако он не может наследовать после родственников усыновленного, так как последний, за исключениями, установленными семенным законодательством, утрачивает с ними какую-либо правовую связь. Однако даже при сохранении правовой связи усыновленного с одним из родителей либо с другими кровными родственниками отношения этих лиц и усыновителя не могут рассматриваться как родственные. Кодекс прямо указывает, что усыновитель и его родственники имеют аналогичные родственным права только в отношении самого усыновленного и его потомства, то есть родственников усыновленного по нисходящей линии.

Характеризуя правила п. 1 ст. 1147, необходимо иметь в виду, что:

1) усыновление (удочерение) производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Дела данной категории рассматриваются в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством (ст. 125 СК);

2) при наследовании по закону приравниваются к кровным родственникам:

усыновитель и его потомки (т.е. единокровные дети усыновителя, его внуки, правнуки и т. д.) в отношении усыновленного;

усыновленный и его потомки (дети, внуки, правнуки и т. д.) в отношении усыновителя;

потомки усыновителя и потомки усыновленного в отношении друг друга. Так, дети родного сына наследодателя и дети усыновленного им лица считаются двоюродными братьями и наследуют по правилам ст. 1144 ГК.

Анализ правил п. 2 ст. 1147 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) они имеют характер общих правил: ими следует руководствоваться лишь постольку, поскольку иные правила не предусмотрены в п. 3 ст. 1147;

2) они не допускают наследование по закону между:

а) усыновленным и его родителями (т.е. лицами, от которых он происходит, т.н. кровными родственниками);

б) потомками усыновленного и его родителями (кровными);

в) усыновленным и потомками его кровных родителей;

г) потомками усыновленного и его кровными братьями и сестрами;

д) потомками усыновленного и потомками его кровных братьев и сестер.

Особые правила установлены в п. 3 ст. 1147:

1) они содержат существенные изъятия из общих правил п. 2 ст. 1147;

2) они применяются лишь постольку, поскольку в соответствии с нормами СК усыновленный (в соответствии с решением суда) сохраняет отношения:

а) с одним из своих кровных родителей;

б) с иными родственниками по происхождению (например, с бабушкой);

3) в том случае, если усыновленный сохраняет указанные выше отношения:

а) допускается наследование после смерти таких родственников:

самим усыновленным. Например, если родитель (с которым усыновленный сохранял отношения) умирает, то усыновленный призывается к наследованию по закону по правилам п. 1 ст. 1142 ГК;

потомками усыновленного. Они наследуют по праву представления (ст. 1146 ГК);

б) допускается наследование по закону после смерти усыновленного (или его потомков) упомянутыми кровными родственниками;

4) они исходят из того, что наследование по закону между усыновленным и его родственниками по происхождению вовсе не исключает наследования по закону между усыновленным (его потомками) и усыновителем (его потомками): последнее наступает по правилам п. 1 ст. 1147. Таким образом, в конкретной ситуации усыновленный может быть наследником и после смерти своего усыновителя, и после смерти своей родной матери (отца, другого родственника).

Определенные особенности правового регулирования установлены для нетрудоспособных иждивенцев наследодателя как наследников по закону.

В частности, наследники по закону второй и последующих очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К другой особой категории наследников по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников по закону первой и последующих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же другие наследники по закону с первой по седьмую очередь включительно отсутствуют, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Анализируя правила п. 1 ст. 1148 ГК РФ, нужно учитывать следующее:

1) они применяются в случаях, когда гражданин:

а) входит в круг лиц, относящихся к наследникам:

второй очереди (например, бабушка наследодателя, ст. 1143 ГК);

третьей очереди (например, двоюродный брат наследодателя, ст. 1144 ГК);

четвертой очереди (например, прадедушка наследодателя, ст. 1145 ГК);

пятой очереди (например, двоюродная внучка наследодателя, ст. 1145 ГК);

шестой очереди (например, двоюродная правнучка наследодателя, ст. 1145 ГК);

седьмой очереди (например, пасынок наследодателя, ст. 1145 ГК);

б) не входит в круг наследников той очереди, которая реально призывается к наследованию по закону. Например, у наследодателя есть наследники первой очереди и одновременно с ним проживал племянник, которому 9 лет;

2) они регулируют вопросы призвания к наследованию по закону нетрудоспособных лиц (из числа указанных выше граждан);

3) они устанавливают, что нетрудоспособные ко дню открытия наследства (этот день определяется по правилам ст. 1113, 1114 ГК) граждане из числа наследников, указанных в ст. 1143−1145 ГК призываются к наследованию по закону:

а) наравне с наследниками по закону той очереди, которая реально наследует. Так, если реально наследуют именно дети (т.е. наследники первой очереди) наследодателя, а указанное лицо относится к наследникам третьей очереди, то тем не менее такое лицо призывается к наследованию именно наравне с наследниками первой очереди и вместе с ними (т.е. одновременно с ними). При этом для всех этих наследников действуют общие правила приобретения наследства, т. е. сроки принятия наследства, выдача свидетельства о праве на наследство и т. п. (ст. 1152−1163 ГК);

б) если находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

Нетрудоспособными иждивенцами считаются Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского Кодекса Р Ф //Под общ. ред. Гаврилова А. Т. -М. :Юристъ, 2012.с. 54. :

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры, внуки — при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

отец, мать, супруг, если они достигли 60 лет (женщины — 55 лет) либо являются инвалидами;

один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста или трудоспособности, если он (она) не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца-наследодателя, которые не достигли 14 лет и не работают;

дедушка и бабушка при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать;

любые иные нетрудоспособные лица, фактически находящиеся на иждивении наследодателя.

Таким образом, в ст. 1148 речь идет о лицах, находящихся на фактическом иждивении наследодателя, т. е. лицах, которые находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т. п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами (справками из РЭУ, свидетельскими показаниями, предоставлением документов, данными о налоговых вычетах, представляемых налоговыми органами, решениями судебных органов и т. п.). Этот вывод сделан на основе систематического толкования ст. 1148 ГК и ст. 49−78 ГПК.

В практике возник вопрос: почему в ст. 1148 законодатель применил словосочетание «не менее года до смерти наследодателя» вместо традиционного словосочетания «не менее года до открытия наследства»? Дело в том, что в ряде случаев днем открытия наследства считается день вступления в силу решения суда (или день, прямо указанный в решении суда) об объявлении лица умершим. Законодатель исходил из того, что основания, вследствие которых лицо объявляется умершим судом, по общему правилу исключают саму ситуацию, когда нетрудоспособное лицо находилось на иждивении наследодателя (отсутствующего в месте жительства в течение 5 лет). Тем не менее, по существу, допущена серьезная неточность: дело в том, что лицо, отсутствующее в месте постоянного жительства в течение 5 лет, могло, например, в течение последних двух лет жизни содержать нетрудоспособного двоюродного внука: полностью исключить такую ситуацию нельзя. Из буквального содержания п. 1 ст. 1147 ГК вытекает, что такой иждивенец не наследует в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1149 ГК. Видимо, законодателю следует уточнить свою волю, а Верховному Суду Р Ф разъяснить порядок применения п. 1 ст. 1148 в такой ситуации;

4) в соответствии с ними не имеет значения (для призвания к наследованию), проживали ли с наследником упомянутые выше иждивенцы или не проживали. Сам по себе факт непроживания совместно с иждивенцем вовсе не означает, что наследодатель не содержал таких лиц, не заботился о них и т. п. Если будет установлено, что фактически лицо находилось на иждивении наследодателя, то такой иждивенец может наследовать в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1148. В практике возник вопрос: кто должен доказывать то обстоятельство, что нетрудоспособный родственник фактически находился на иждивении наследодателя? Заинтересованные лица, оспаривающие право такого лица наследовать по правилам п. 1 ст. 1148 (например, наследник, который наследует «в своей очереди»). При этом правила ст. 10 ГК (о том, что добросовестность лица предполагается) подлежат применению и в данном случае: лицо считается «иждивенцем» (в смысле п. 1 ст. 1148), пока не будет доказано обратное.

Правила п. 2 ст. 1148 регулируют порядок призвания к наследованию лиц, которые не входят в число наследников по закону. При этом в отличие от правил п. 1 ст. 1148 здесь имеются в виду лица, которые проживали с наследодателем совместно. При этом факт регистрации по месту жительства (например, в одной и той же квартире) наследодателя не является решающим обстоятельством, свидетельствующим о совместном проживании (для целей наследования).

В остальном условия их призыва к наследованию те же, что и по п. 2 статьи 1148 Гуев А. Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. -М. :Инфра-М, 2012.с. 40. :

а) они должны были не менее одного календарного года до дня смерти наследодателя находиться на его иждивении;

б) они должны быть нетрудоспособными.

Лица, указанные в п. 2 ст. 1148, наследуют по закону:

а) либо самостоятельно. Речь идет о случаях, когда нет наследников по закону первой седьмой очереди (п. 3 ст. 1148);

б) либо (при наличии наследников по закону первой седьмой очереди) наравне с наследниками той очереди, которая реально призывается к наследованию.

Как представляется эта норма призвана (помимо прочего) материально защитить нетрудоспособных женщин, которые жили в т.н. гражданском браке с наследодателем и находились на его иждивении.

Специфика правил п. 3 ст. 1148 состоит в том, что:

1) они подлежат применению лишь в той мере, в какой отсутствуют наследники по закону, входящие в круг наследников первой седьмой очереди, указанных в п. 2 ст. 1148. В практике возник ряд вопросов:

подлежат ли применению правила п. 3 ст. 1148, если нет наследников, упомянутых в п. 2 ст. 1148 (т.е. наследников по закону первой очереди), но есть иждивенцы, которые совместно проживали с наследодателем более 1 года до его смерти и входят в круг наследников второй седьмой очереди? Нет, не подлежат, в этом случае необходимо руководствоваться правилами п. 1 ст. 1148;

относятся ли наследники-иждивенцы, упомянутые в п. 1 ст. 1148, к наследникам восьмой очереди (упомянутым в п. 3 ст. 1148)? Нет, не относятся: такой вывод также противоречил бы систематическому толкованию п. 1 ст. 1148 и ст. 1143−1145 ГК, с одной стороны, и правилам п. 3 ст. 1148 с другой. Дело в том, что нетрудоспособные иждивенцы, упомянутые в п. 1 ст. 1148, всегда относятся к наследникам по закону одной из предыдущих очередей (т.е. второй седьмой очереди);

2) в соответствии с ними установлена еще одна восьмая очередь наследования по закону. Для того, чтобы наследники восьмой очереди призывались к наследованию самостоятельно (а не наравне с наследниками одной из предыдущих очередей, которая реально наследует) необходим ряд условий:

а) чтобы не было наследников ни одной из предыдущих семи очередей. При этом причины отсутствия таких наследников (например, все они недостойные наследники, все они лишены завещателем наследства,) в данном случае роли не играют;

б) чтобы эти наследники относились к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.

Глава 3. Особенности применения права на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества

В целях установления правовых гарантий в части материального обеспечения отдельных категорий наследников по закону законодатель в ст. 1149 ГК РФ закрепляет право определенных лиц на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. В литературе таких лиц принято называть необходимыми наследниками.

Наряду с двумя вышеназванными категориями нетрудоспособных наследников по закону законодатель включает в число лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (необходимых наследников), также несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей. Все необходимые наследники независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Нельзя не заметить, что в ст. 535 ранее действовавшего ГК РСФСР обязательная доля составляла не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. При определении размера обязательной доли учитывалась и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. В ст. 1149 части третьей ГК РФ закреплено, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю -- из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что имеющий на нее право наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой