Наследование по закону как институт российского гражданского права

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

  • Содержание
  • Введение
  • 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ наследования по закону
  • 1.1 Отличительные черты наследования по российскому гражданскому праву
  • 1.2 История развития отечественного права наследования по закону
  • 2. порядок призвания к наследованию Наследников по закону
  • 2.1 Правила и порядок наследования по закону
  • 2.2 Очереди при наследовании по закону
  • 3. Проблемы правового регулирования наследования по закону
  • Заключение
  • Список литературы
  • Приложения

Введение

Наследственное право — одна из наиболее востребованных на практике отраслей гражданского права. Наследственное право исторически сложилось как правовой инструмент обеспечения баланса между двумя группами интересов в сфере имущественных отношений, общественными и частыми. В современном мире наследственное право является не только одним из наиболее распространенных видов приобретения права собственности, но и формирует условия для обеспечения имущественных прав и интересов семьи наследодателя.

Наследственное право — это одна из самых консервативных и наименее подверженных изменениям отраслей гражданского законодательства, так она веками складывалась исходя из нравственных и национальных традиций общества. Произошедшие за последние 40 лет в законодательствах развитых стран изменения, дают возможность выявить общие направления развития современного наследственного права. Следует отметить, что наиболее заметные изменения правового регулирования наследования коснулись главным образом прав пережившего супруга, внебрачных и усыновленных детей, то есть тех, кто призывается к наследованию по закону. Развитие отечественного наследственного права, в котором указанные правовые проблемы были решены более ста лет назад, так же было во многом связано с наследованием по закону. А именно: обязательной долей в наследстве, правами нетрудоспособных иждивенцев, а также с увеличением числа наследников по закону, новыми очередями наследования.

Также, в большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации, наследование по закону одно из самых распространенных оснований перехода имущества и прав от наследодателей к их правопреемникам. Согласно сведениям Федеральной нотариальной палаты, количество выданных свидетельств о праве на наследство по закону составило более ¾ от общего числа свидетельств выданных в 2013 г. Статистический отчет Федеральной нотариальной палаты за 2013 год// Нотариальный вестник, 2014, № 2. Значит, от того, насколько детально будет разработана теоретическая основа правового механизма наследования по закону, будет во многом зависеть в целом эффективность работы системы наследственного перехода прав.

Следующие обстоятельства обусловливают актуальность исследований в области наследования вообще и наследования по закону в частности:

В первую очередь, видится актуальным рассмотрение современных проблем наследования по закону. После принятия и введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ прошло уже 13 лет, а это значит, что уже можно подвести некоторые итоги применения данного законодательства.

Далее, большой интерес вызывает изучение судебной практики по указанному вопросу.

Рядом этих обстоятельств и обусловлена актуальность темы предлагаемой работы.

Цель настоящей выпускной работы — изучение наследования по закону, как института российского гражданского права.

Достичь указанной цели можно путем решения нижеперечисленных задач:

1. Выявить отличительные черты наследования по закону в российском праве.

2. Рассмотреть возникновение и эволюцию права наследования по закону.

3. Определить правила и порядок наследования по закону в российском праве.

4. Проанализировать очереди наследования по закону в российском праве.

5. Дать обзор преимущественных прав в российском наследственном праве.

6. Проанализировать практику правоприменения по делам, возникшим из судебных споров о наследовании по закону.

К сожалению, из-за заданного объема недостаточное внимание уделено эволюции института наследования по закону. Кроме того, за рамками исследования осталось сравнение институтов наследования по закону в российском и зарубежном праве.

Объект настоящего исследования — общественные отношения, возникающие при наследовании по закону. Предмет — нормы законодательства, которые регулируют указанные отношения.

В основу работы при ее написании были положены труды крупных специалистов в области гражданского права Покровского, Шершеневича, Серебровского. Достаточно подробно вопросы наследственного права, и наследования по закону в том числе, освещены в сочинениях Барщевского Барщевский М. Ю. Наследственное право. Учебное пособие. М.: Белые альвы, 2010., Власова Власов Ю. Н. Наследственное право в Российской Федерации: Общие положения, правовые основы, образцы типовых документов: Учебно-методическое пособие. М. 2013., Зайцевой Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Статут. 2009., Крашенинникова, Ляпунова Ляпунов С. Г. Наследственные споры. М.: Эксмо. 2010., Немкова Немков А. М. Очерки истории наследственного права. Воронеж. 1979., Никитюка Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973., Толстого, Трофимова Трофимов С. А. Как получить наследство. Настольная книга наследника. 2-е изд. М. Изд. «Книжный мир». 2012., Эйдиновой Эйдинова Э. Б. Наследование по закону и завещанию. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. и многих других российских и зарубежных цивилистов.

Общенаучные и частно-научные (специальные) методы познания: системно-структурный, логико-юридический, формально-логический и аналитический метод являются для настоящей работы методологической основой.

1. Теоретические основы наследования по закону

российский наследование закон

1.1 Отличительные черты наследования по российскому гражданскому праву

Наследование — это одно из самых частых оснований для возникновения права на имущество. Наследственное право формировалось довольно длительный период. Наиболее активно на эту категорию повлияли собственность и семья, как институты права.

Значение и роль института наследования изменяются. Степень изменений зависит от уровня развитости общественных отношений (политических, экономических, правовых и т. д.), но во всяком случае значение и роль наследования должны обеспечивать уверенность гражданина в том, что все имущество нажитое им, его имущественные права и материальные блага, созданные им, после его смерти перейдут к его родным и близким или к тем людям и юридическим лицам (организациям или государству, субъекту федерации или муниципалитету), которых он назначит Грудцына Л. Ю. Наследственное право: Краткий курс. М.: Эксмо. 2012. С. 9.

Общественные отношения, возникшие в связи со смертью некоторого лица, между участниками гражданского оборота по поводу принадлежащих умершему имущественных прав и обязанностей, урегулированные нормами права, называют наследственными правоотношениями. Как указывают многие правоведы, «всю совокупность наследственных отношений можно назвать в широком смысле слова — наследованием. Так как смена наследодателя, как субъекта в любом из имевшихся при его жизни правоотношений не будет возможной без возникновения группы наследственных отношений. Причем, если без отношений по охране наследственного имущества, его раздела и т. д. возможен переход наследственного имущества, то без открытия наследства и его принятия он невозможен Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп. // Под ред. Гущина В. В., Дмитриева Ю. А. М.: Эксмо. 2011. С. 56.

В науке гражданского права наследование занимает особое место. Это институт права прошедший длительное и сложное развитие. Наследование — институт гражданского права, представляющий собой группу норм, которые регулируют порядок передачи имущества и прав умершего лица Юридический энциклопедический словарь// Под ред. Сухарева А. Я. М. 1987. С. 240.

Роль наследственного права заключается в том, что оно стимулирует охрану личной собственности физических лиц. Наследственное право обеспечивает переход имущества, принадлежащего лицам, после их смерти к членам семей, а также к другим лицам, которых вправе указать наследодатель.

Понятие «наследование» включает в себя передачу имущественных и ряда личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (именуемого в законе наследодателем) к другим лицам (именуемым наследниками) в порядке, установленном законодательством Гражданское право. В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право// Под ред. Е. А. Суханова. М.: Волтерс Клувер. 2012. С. 219.

Наследство в гражданско-правовой теории не определяется однозначно. Самое распространенное понимание, по которому наследство (наследственное имущество) определяется как единство прав (активная часть) и обязанностей и долгов (пассивная часть), принадлежавших наследодателю на момент открытия наследства Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. переаб. и доп. // Под ред. Гущина В. В., Дмитриева Ю. А. М.: Эксмо. 2012. С. 57. Понятие наследства как комплекса прав и обязанностей наследодателя давали Перетерский, Амфитеатров, Брауде и другие российские цивилисты. Также сторонниками указанного понимания являются Эйдинова и Бондарев, Макарова, Рясенцев, Рубанов, Барщевский и Кулагина.

Такое определение наследства стимулировало широкое распространение в правовой литературе понятия «наследственное преемство», по которому имущественные, а также часть личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя с его смертью не прекращаются, а как единый комплекс передаются наследникам на основании положений наследственного законодательства.

Сторонники иного понимания, в целом согласны с вышеуказанным определением наследства, но указывают на ряд возможных исключений из этих прав и обязанностей, а также четко при этом очерчивают их. Именно, большинство сторонников данной концепции указывают, что в порядке наследования не переходят те права и обязанности, которые носят строго личный характер (на пенсию, алименты, обязанности по алиментам, право на возмещение вреда, причиненного здоровью, право и т. д.). Ряд личных неимущественных прав, а также обязанностей наследодателя, которые могут быть переданы по наследству, четко определяется законом, и их перечень небольшой. Это авторское право, право на промышленный образец и изобретение, право на охрану имени автора и самого изобретения.

Следовательно, по самому распространенному в правовой литературе взгляду, наследственными объектами, которые передаются от наследодателя к наследнику в порядке наследственного правопреемства, являются имущественные и ряд личных неимущественных прав и обязанностей, составляющих единый комплекс, т. е. универсальное правопреемство.

Из статьи 1110 ГК РФ прямо следует, что при наследовании активы умершего (наследственное имущество, наследство) переходят к иным лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в как единое целое, в неизменном виде и в один момент времени, если из законодательства не следует иное. К наследникам передаются права и обязанности наследодателя, кроме прав и обязанностей, передача которых прямо запрещена российским законодательством или противоречит сущности данных прав и обязанностей.

Статьей 1112 гражданского кодекса закреплено следующее положение. В состав наследственного имущества входят принадлежавшие на день открытия наследодателю любые вещи, а также иное имущество и имущественные права и обязанности.

Н. Д. Егоров высказывал сомнения в наличии категории наследственного универсального правопреемства, т. е. перехода всех прав наследователя. Этот правовед считал, что при наследовании должна идти речь не о правопреемстве, а лишь о преемстве, и не самих прав, а только объектов этих прав Егоров Н. Д. Наследственное правоотношение. Вестник ЛТУ. Право. Вып. 3. 1988. № 6. С. 73..

В правовой литературе чаще попадается менее строгое понимание наследственного имущества. Большинство юристов определение «наследственное имущество» приравнивают к общему понятию «имущество». В составе общего наследственного имущества наследнику передаются различные права, сами вещи, а с ними и обязанности по уплате долгов умершего Власов Ю. Н. Наследственное право в Российской Федерации: Общие положения, правовые основы, образцы типовых документов: Учебно-методическое пособие. М. 2013. С. 12.

Четких позиций при определении субъектов правоотношений по наследованию не существует. Например, Е. А. Суханов указывает, что субъектами правоотношения по наследованию являются наследники и наследодатель Гражданское право. В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право// Под ред. Е. А. Суханова. М.: Волтерс Клувер. 2012. С. 537. Ю. К. Толстой и А. П. Сергеев напротив, утверждают, что наследодатель не может быть субъектом правоотношения по наследованию, так как умершие не относятся к субъектам каких-либо правоотношений вообще Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Т.3. 6-е издание, перераб. и доп./ Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев и др.; Отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. — М.: Т К Велби,. 2012. С. 513.

В гражданском кодексе РФ указываются лица, способные быть наследниками. Так, согласно ст. 1116, к наследованию будут призваны лица, живые в день открытия наследства (или иными словами, смерти наследодателя), а также лица, зачатые еще в период жизни наследодателя и рожденные живыми в период после открытия наследства.

Как отмечается в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, право быть наследником является обязательным элементом правового положения каждого гражданина. Но само по себе конституционное право наследования не может порождать у гражданина каких-либо прав в отношении определенного имущества. Эти права появляются только на основании закона или завещания Определение Конституционного Суда Р Ф от 2 ноября 2000 г. // Вестник Конституционного Суда Р Ф. 2001. № 2.

Согласно законодательству Российская Федерация также может быть участником наследственных правоотношений.

Субъекты РФ, городские и другие муниципальные образования, юридические лица, иностранные и международные организации тоже могут являться наследниками, но такая возможность ограничивается волеизъявлением самого наследодателя через завещание.

Ряд граждан, которые не будут иметь право наследовать, определяется статьей 1117 гражданского кодекса.

Наследодатель — это физическое лицо, гражданин, после смерти которого, возникает наследственное правопреемство. Преемство частное (сингулярное) следует отличать от универсального преемства. Так как сингулярный преемник получает не всю совокупность принадлежавших покойному прав и обязанностей, а лишь отдельное право и получает его не прямо от наследодателя, а только через наследника.

Наследодатель вправе наложить на наследника обязательство совершить то или иное действие в пользу некоторых лиц — предоставить в пожизненное пользование помещение в доме, переходящем по наследству, передать какую-то вещь или несколько вещей из состава наследства, отдать определенную сумму денег и т. п. Подобное преемство по отдельным правам умершего не является наследованием.

Для того, чтобы все юридические отношения, связывавшие его с иными лицами до настоящего момента, и формирования права на фактический переход имущественных и ряда личных неимущественных прав от данного лица к другому, необходимо, чтобы наступил один из юридических фактов, прямо определенных законодательством. К данным фактам относятся либо смерть гражданина, либо объявление его в законном порядке умершим.

Следовательно, датой открытия наследства, или, по другому, временем открытия наследства в правовой терминологии, согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ признают день смерти наследодателя, а в случае объявления его в законном порядке умершим — день, который вступает в силу то постановление суда, которым он объявлен умершим.

Согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ, в случае если гражданин пропал без вести при таких обстоятельствах, которые угрожали смертью или дают основания предположить его гибель от некоторого несчастного случая, то тогда суд может принять день предполагаемой гибели, как день его смерти.

Факт открытия наследства, а также время его открытия должен быть подтвержден свидетельством о смерти, выданным органом ЗАГС. Факт и время открытия наследства могут быть также подтверждены извещением о гибели гражданина во время боевых действий, утвержденным командованием воинской части или госпиталя и иными документами выданными органом Министерства обороны РФ.

Важное значение при формировании и реализации наследственных прав имеет определение «места открытия наследства». Этот вопрос является очень важным потому, что именно по месту открытия наследства лица призванные к наследованию должны будут подать заявление нотариусу о принятии наследства или же об отказе от него. Нередко бывает, что человек проживает в одном месте, а его имущество находится в другом, при этом смерть наступила в третьем месте. Именно поэтому закон ясно указывает, что место открытия наследства — это последнее место жительства наследодателя По ст. 20 ГК РФ местом жительства физического лица признается то место, где гражданин фактически постоянно или главным образом проживает (например, в случае если гражданин России находясь в командировке за рубежом, умирает, то местом открытия наследства станет последнее постоянное его место жительства в России); место жительства несовершеннолетних до четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, приравнивается к месту жительства их родителей или других законных представителей (усыновителей или опекунов).

В случае если последнее место проживания наследодателя, владевшего имуществом на территории России, находится за ее пределами или вовсе неизвестно, то местом открытия наследства признается место нахождения этого наследственного имущества в Российской Федерации. Если такое имущество находится в нескольких разных местах, то местом открытия наследства будет место нахождения недвижимого имущества в его составе или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимости, им будет место нахождения движимого имущества или же его самой ценной части. В этом случае, ценность имущества будет определяться по рыночной стоимости.

Документом, который подтвердит место открытия наследства, — это справка с места работы умершего, жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации о месте нахождения наследственного имущества, а также решение суда о его установлении.

Роль места открытия наследства определяется, в первую очередь тем, что условия приобретения данного имущества различаются по законодательству той или иной страны для тех или иных наследственных отношений; во вторую очередь: место открытия наследства определяет место нотариального оформления прав наследников, если между ними отсутствует спор, а также применение мер по охране имущества.

Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Ратифицирована Федеральным законом от 8 октября 2000 г. № 124-ФЗ. Опубликован в Российской газете. 2000. № 195. производство по различным делам о наследовании движимого имущества вправе вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой проживал наследодатель в момент своей смерти. Производства по делам о наследовании недвижимости вправе вести учреждения той Договаривающейся Стороны, на территории которой указанное имущество находится. Право наследования движимого имущества определяют по законодательству страны, на территории которой наследодатель постоянно проживал, а недвижимого имущества — по законодательству той страны, где данное недвижимое имущество в настоящее время находится.

1.2 История развития отечественного права наследования по закону

Российское наследственное право развивалось довольно сложно и на в определенные периоды очень противоречиво Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Статут. 2009. С. 18.

Первоначально все имущественные права в комплексе принадлежали всем членам рода или семьи. Следовательно, смерть одного из членов рода не влекла никакого правопреемства, ни передачи прав, а только изменяла порядок участников рода Владимировский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. С. 460.

В эпоху действия Русской Правды наследственное право имело следующие отличительные признаки: только члены семьи вправе наследовать; этому порядку подчинялась воля наследодателя; наследодатель не имел права завещать свое имущество посторонним; если наследников не было, наследство переходило представителю власти, князю.

На рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков в России в области права наследования появляется выраженная тенденция к поэтапному расширению ряда наследников и прав наследодателя. Наследники по завещанию с ого времени уже могли подавать иски и отвечать за наследодателя по его обязательствам только при наличии, подтверждающего эти обязательства (они именовались докладами и записями), завещания. Наследники по закону могли «искать» и отвечать по этим обязательствам без указанных документов.

В тот период основная группа наследников по закону включала в себя сыновей вместе с пережившей супругой. Если у наследодателя были сыновья, то его дочери не наследовали недвижимость (Судебника Ивана III, статья 60), но в данный период дочерей постепенно допускают к наследованию вотчин по закону.

Суть исторической эволюции русского наследственного права на следующем этапе его развития (15−16 вв.) Шершеневич видел в расширении числа родственников, которых призывают к наследованию по закону Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. (По изд. 1907 г.). М.: Статут (МГУ), 2007. С. 470. Правовые источники не ограничивали права наследования только нисходящей линией, а распространяли их на родственников всех линий, и нисходящей, и боковой и восходящей. Сословная принадлежность наследника также не играла роли Чибиряев С. А. История государства и права России: Учебник / Под ред. С. А. Чибиряева. М.: Былина, 2009. С. 321. Следует отметить, что в данных источниках различия между основаниями (закон или завещание) наследования, ранее различавшиеся только по форме, теперь различны по содержанию. Завещание могло быть совершено любым членом семьи и только в письменной форме.

В начале восемнадцатого века законодатели стремились определить и закрепить правовой статус всех социальных групп, а также нормы наследственного права и внес Указ о единонаследии 1714 г. (полное наименование «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»). По данному указу различалось наследование, как по завещанию, так и по закону. Наследодатель имел право завещать недвижимое имущество только лишь одному сыну по своему выбору, а дочери наследовали недвижимое имущество по завещанию и только в случае отсутствия сыновей. Если наследодатель не оставил завещания, то в силу вступал порядок наследования по закону, так называемый «майоратный принцип»: недвижимость мог наследовать только старший сын, а другое имущество поровну делили остальные сыновья.

Особым указом от 1716 г. устанавливались наследственные доли, причитающиеся вдовам, а в 1725 г. установлено право родственников по восходящей линии (родители, деды, бабушки) наследовать имущество.

Равенство наследственных прав лиц обоих полов было впервые признано Редакционной комиссией по составлению проекта Гражданского Уложения при Екатерине II.

К первой половине девятнадцатого века сложился такой порядок наследования по закону: родственников призывали к наследованию по степени родства (кровного), но не совместно. Более близкие устраняли дальнейших абсолютно. Ближайшими наследниками признавались дети, внуки, правнуки. При отсутствии детей, внуков и правнуков имущество переходило к боковым родственникам, более близкие боковые устраняли дальнейших. Супруги могли наследовать друг после друга 1/7 недвижимости и 1/14 движимого имущества. Если после умершего не было наследников или в течение десяти лет никто не являлся, то имущество признавалось выморочным и отходило в доход государства, дворянства или губернии, города, сельского общества. Таким образом, наследники стали активными субъектами прав наследодателя и пассивными субъектами его долгов и обязанностей.

В процессе развития российского наследственного права начиная с девятнадцатого века можно выделить следующие четыре определенных этапа:

1) С конца девятнадцатого века до Революции (1917−18 г.) — это период, в который действовал Свод законов Российской Империи и создавали проект Гражданского Уложения вплоть до Революции и принятия ВЦИКом Декрета об отмене наследования от 27 апреля 1918 г. ;

2) С 1918 г., период формирования и действия советского законодательства, в том числе Гражданского кодекса РСФСР от 1922 г., в который Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. были внесены значительные изменения (Указ «О наследниках по закону и по завещанию») и вплоть до вступления в силу Основ Гражданского законодательства СССР до 1962 г. ;

3) время действия ГК РСФСР и вплоть до вступления в силу части третьей ГК РФ, это 1962 г. — 2002 г. ;

4) и, наконец, с 1 марта 2002 г. по настоящее время — длится современный период.

В советский период право наследования испытывало значительные изменения, предпринимались попытки даже ликвидировать его. Например, ВЦИКом РСФСР был издан декрет от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» Собрание узаконений. 1918. № 34. Ст. 456. Данный декрет, а также специальное постановление НКЮ РСФСР от 21 мая 1919 г., на время, ликвидировали переход по наследству частной собственности и сформировали базу для дальнейшего развития права наследования личной собственности, существенно отличающегося от прежней формы перехода прав.

Наследование, и по закону, и по завещанию данными документами отменялось. Со смертью владельца имущества, движимые и недвижимые вещи, ему принадлежавшие, переходили в собственность РСФСР. А нетрудоспособные родственники по восходящей линии, по прямой нисходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также супруг умершего могли получить содержание в счет оставшегося имущества.

Собственность умершего переходила местному Совету, который, в свою очередь передавал его на управление учреждениям, уполномоченным на местах ведать соответствующими имуществами Республики, по месту жительства умершего или же по месту, где оставшееся имущество находилось.

Показателен тот факт, что данный акт мог иметь обратную силу в отношении всех наследств, открывшихся в период до его издания, если на тот момент они еще не получены наследниками или, даже если и получены, но не успели поступить в их владение.

Данный декрет нанес огромный ущерб интересам граждан, хотя он и действовал непродолжительное время.

Институт наследования по закону и по завещанию был вновь введен в России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. Свод узаконений РСФСР. 1922. № 36. Ст. 423. и получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г. Свод узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах (ст. 416) говорится, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. Часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников, как по закону, так и по завещанию.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. Ведомости В С РСФСР, 1964, № 24. Ст. 407. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет, расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

По ГК РСФСР 1964 г. при отсутствии завещания к наследованию по закону призывались только ближайшие родственники. В первую очередь наследников входили дети, супруг и родители умершего, во вторую очередь — братья и сестры умершего, его дед и бабка, внуки наследуют по праву представления. Эти нормы устанавливались ввиду «близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности», а соответственно, и «буржуазного института наследования».

Раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. был принят в период, когда экономическая, политическая и социальная структура общества, основы построения гражданского оборота принципиально отличались от тех, которые сложились в стране после экономических преобразований конца восьмидесятых — начала девяностых годов.

С началом экономических преобразований в 1990-е гг. и переходом к рыночной экономике появились новые формы собственности и различные организационно-правовые виды юридических лиц, произошли существенные изменения в основополагающих принципах построения гражданского оборота, закрепленные в Законе о собственности (1990 г.), Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991 г.), Конституции Р Ф 1993 г., Гражданском кодексе РФ. Среди таких изменений следует назвать значительное расширение круга участников гражданско-правовых отношений, укрепление начал собственности и уравнивание частной собственности с другими формами собственности, существенное ограничение законодательных запретов, касающихся видов, объема и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам (п. 1, 2 ст. 213 ГК).

Все эти факторы предопределили необходимость реформирования норм наследственного права. С 1 марта 2002 г. вступила в законную силу часть третья ГК РФ, которая посвящена наследственному праву

Исследуя нормы наследственного права, нужно отметить, что до 1917 г. наследственное право, определяя лиц, наследующих по закону, использовало так называемую «линейно-градуальную» систему. А в современном российском гражданском кодексе установлена строго градуальная система, при которой к наследованию призывается, по установленной очередности, ближайший по степени родства к умершему наследодателю.

До Революции закон предусматривал две формы наследования детьми: общий для законных и узаконенных детей и особый — для внебрачных и усыновленных детей. В советском и современном праве, признавалось и признается, что основанием наследования детей является их происхождение от родителей, подтвержденное в установленном законом порядке и применяется общий порядок наследования.

В советских гражданских кодексах 1922 и 1964 годов не содержалось законного определения понятия «наследование». Однако, однозначное толкование данного термина сложилось в правовой литературе и юридической практике. Наследованием считался такой переход прав и обязанностей от умершего лица (наследодателя) к его наследникам, который соответствовал нормам советского наследственного права. В истории наследственного права новый Гражданский кодекс впервые законодательно прямо установил, что наследственное имущество переходит в порядке именно универсального правопреемства. В правовой литературе в первые годы после Революции бытовала идея о том, что главным основанием для наследования по закону должны быть не именно родственные отношения, а совместная хозяйственно-трудовая деятельность наследника и наследодателя.

В середине двадцатого века вновь было обращено внимание на теорию родства. Данная теория имеет огромное практическое и теоретическое значение в правоприменении.

По дореволюционному праву круг наследования ограничивался до седьмой степени родства. Сначала наследовали наследники по нисходящей линии, а при их отсутствии уже наследники боковых линий. Родители и переживший супруг обладали особенными наследственными правами.

Советский гражданский кодекс 1922 г. испытывал влияние политики советского государственного аппарата. Это проявлялось в наследственном праве в том, что предельный размер наследуемого имущества ограничивался суммой в десять тысяч золотых рублей, в том, что круг наследников резко сужался, а также и в порядке наследования. По ст. 418 ГК РСФСР 1922 г., признавались наследниками по закону лишь прямые наследники наследодателя по нисходящей линии, супруг, неимущие и нетрудоспособные лица, бывшие на полном иждивении умершего за период не менее одного календарного года до его смерти. Также совершенно отсутствовала и очередность наследования, а именно: всех наследников призывали к наследованию в один момент Мельникова М. П. Наследование по закону в России от Свода законов до ГК РСФСР 1964 г. // Дис … канд. юр. наук. Ставрополь. 2001. С. 36.

Следует отметить, что отечественный правовой институт наследования прошел длительную и сложную эволюцию. В период до принятия нового ГК РФ отечественные формы наследования имели значительные отличия от общепринятых в мире правил.

2. Порядок призвания к наследованию наследников по закону

2.1 Правила и порядок наследования по закону

Порядок и правила наследования по закону закреплены в ст. ст. 1141−1151 главы 63 части третьей ГК РФ.

Несмотря на то, что по ГК РФ наследование по завещанию предшествует наследованию по закону, на практике в подавляющем большинстве случаев люди предпочитают надеяться на закон. Это можно объяснить целым рядом обстоятельств, к основным из которых будем относить:

а) вера человека в то, что закон самым справедливым образом решает вопрос распределения наследства;

б) боязнью человека обращаться в какие-либо официальные инстанции, прежде всего из-за не желания платить, большинство населения живет крайне бедно, им нечего завещать и нечем платить;

в) юридическая безграмотность, степень юридической культуры крайне низкая и, что удивительно, на это не влияет огромное количество юридических вузов в стране.

Таким образом, наследование по закону осуществляется в случае, если завещание наследодатель не составил (либо о нем ничего не стало известно). Подобная ситуация может сложиться если завещание, полностью или частично, признается недействительным, либо наследник (наследники) оказался недостойным, либо наследники по завещанию не приняли или отказались принять наследство; либо наследодатель в завещании ограничился только указанием на лишение всех (либо части) наследников права наследования; либо если завещательным распоряжением охвачено не все имущество.

На практике возможны ситуации, когда к наследованию одновременно призываются как наследники по завещанию, так и наследники по закону. Например, в завещании наследодатель установил, что машина переходит сыну, квартира — брату, мебель — жене, не определив судьбу остального имущества. В такой ситуации указанные субъекты получат предназначенное им имущество, а остальное имущество будет разделено между сыном, женой и другими наследниками первой очереди (при их наличии), в соответствии со статьей 1142 ГК РФ. При этом при определении размера долей наследников по закону стоимость имущества, полученного ими по завещанию, учитываться не будет Телюкина М. В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса РФ. М. 2012. С. 88..

Конституции РФ (ст. 35) от имени государства гарантирует защиту прав наследования. «В этой связи все граждане России имеют равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и др. обстоятельств» Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп. // Под ред. Гущина В. В., Дмитриева Ю. А. М.: Эксмо. 2005.С. 55.

Наследование по закону осуществляется в порядке очередности, установленной статьями 1142 — 1145 и 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Очередность наследников исходит из степени их родства с наследодателем, чем оно ближе, тем больше вероятность попасть в число наследников. Очередность наследования в настоящее время изменилась как количественно, так и качественно по сравнению с существовавшей ранее Гражданский Кодекс РСФСР, который устанавливал всего две очереди:

1. Родители, дети, супруг.

2. Братья, сестры.

Таким образом, даже таким близким родственникам, как дяди (тети), племянники (племянницы) не предоставлялось право наследовать по закону.

Иными словами, ранее действовавшее законодательство было направлено на переход государству имущества, в отношении которого наследодатель, не имеющий близких родственников, не распорядился.

Новое законодательство значительно расширило круг очередей наследников и довело их число до восьми:

1. Дети, супруг, родители.

2. Братья, сестры, бабушки, дедушки.

3. Дяди, тети.

4. Прадедушки, прабабушки.

5. Двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки.

6. Двоюродные правнуки и правнучки; двоюродные племянники и племянницы; двоюродные дяди и тети.

7. Пасынки, падчерицы, отчим, мачеха.

8. Нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся наследниками (при отсутствии других наследников по закону.

Статья 1141 Гражданского кодекса РФ устанавливает два правила очередности:

1. Переход к последующей очереди осуществляется при отсутствии наследников предыдущей очереди.

2. Доли наследников являются равными (за исключением наследников по праву представления, которые на всех получают долю предка, которого они как бы представляют — п. 2 ст. 1146 ГК РФ).

Таким образом, наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку:

а) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Под отсутствием наследников понимаются помимо их отсутствия в прямом смысле ситуации, когда никто из наследников не имеет права наследовать либо они лишены права наследовать, либо лишены наследодателем наследства, либо не приняли наследство или отказались от него. Кроме этого, отсутствие наследников определенной очереди подразумевает, что отсутствует как сам наследник, так и лица, имеющие право наследовать в порядке представления.

При определении круга лиц, которые призываются к наследству, а также степени их родства с наследником, у нотариуса нередко возникают затруднения. Если в первом случае он вправе за счет наследственного имущества опубликовать информацию об открывшемся наследстве, то во втором зачастую приходится прибегать к судебному рассмотрению.

Призвание к наследству предполагает подачу наследником заявления нотариусу о согласии вступления в наследство, причем независимо от соблюдения очередности. Нотариус не вправе отказать в принятии такого заявления, однако оформлять наследство он должен в соответствии с установленной законом очередностью Виноградова Р. И., Репин В. С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». М.: Т К Велби. 2012. С. 71.;

б) никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (например, если наследники первой очереди своими умышленными действиями способствовали призванию их к наследству, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им доли наследства, если эти обстоятельства были установлены в судебном порядке;

в) все наследники предыдущей очереди были отстранены судом вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ);

г) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства;

д) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство или отказались от него.

Наличие хотя бы одного из перечисленных обстоятельств позволяет призвать наследников последующей очереди.

Наследники одной очереди наследуют наследственное имущество в равных долях. Например, если имущество наследуют наследники первой очереди (супруга, двое детей и мать), то каждому из них причитается ј доли наследства.

Однако, из этого правила существует одно исключение: доля наследника, умершего до открытия наследства или в тот же день, переходит по праву представления его потомкам. Эта доля делится между ними поровну.

Определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, дедушки, бабушки, внуков и правнуков являются свидетельства органов ЗАГСа о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями (например, органами ЗАГСа) и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки, заменяющие первичные документы органов ЗАГСа, должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя. В наследственном деле нотариус оставляет копии этих документов, заверенные им в упрощенном порядке с удостоверительной надписью следующего содержания: «С подлинным верно. Нотариус — подпись» Власов Ю. Н., Калинин В. В. Наследование по закону и по завещанию. Изд. 2-е стереот. М.: Юрайт-издат. 2007. С. 88..

В отдельных случаях при невозможности представления документов органа ЗАГСа о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем, нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследника, — такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы наследника о том, что согласно его личному делу, умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, — такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы наследника о том, что согласно его личному делу, умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, подтверждающая тот же факт на основании домовой книги.

Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда единственным наследником по обстоятельствам дела является иждивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истребовать дополнительные доказательства, например, решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем. Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями.

При невозможности представления наследниками документов, подтверждающих родственные или иные отношения, которые являются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутствии других наследников, которые могли бы подтвердить такие отношения, либо в случае отказа этих наследников от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные или иные отношения с наследодателем, обратиться в суд общей юрисдикции для установления факта родственных или брачных отношений либо факта иждивенчества Ст. 247 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 18 ноября 2002 г. № 46. Ст. 4532. В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соответствии с законом копия вступившего в силу решения суда.

Наследство должно быть принято наследником в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Этот срок может быть судом восстановлен. Восстановление срока для принятия наследства в соответствии со ст. 1155 ГК РФ может иметь место, если суд признает причины пропуска уважительными.

П-вы состояли в браке с 1951 г. В 1998 г. они приобрели в общую совместную собственность по договору купли-продажи квартиру в г. Ногинске, договор и права по нему были зарегистрированы в Регистрационной палате. П-в умер 24. 05. 00 г. наследниками по закону являются жена П-ва и сын П-в, который на получении наследственной доли не претендует. 22. 08. 01 г. П-ва обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности в порядке наследовани, указав, что проживала с мужем в купленной квартире, фактически наследство приняла, но к нотариусу не обращалась. Сын П-в представил в суд письменное заявление об отказе в получении своей наследственной доли в пользу матери. Решением Ногинского городского суда от 3. 09. 01 г. иск П-вой удовлетворен, за ней признано право собственности на всю квартиру.

Заявление об отсутствии претензий по наследству не является отказом от наследства, это подтверждает факт, что наследник знал о своих правах на наследство и не принимал никаких действий по его принятию. Это, по сути, подтверждение непринятия наследства. Нотариус мог получить такое заявление и выдать свидетельство П-вой. Несмотря на то, что ГК РФ ограничил срок подачи заявления о восстановлении пропущенного срока, тем не менее, наследник не лишен возможности заявить требование об установлении факта принятия наследства в период общего срока исковой давности. Суд мог на стадии принятия иска определить, что вопрос может быть решен нотариусом и спора о праве здесь не имеется.

При рассмотрении судами дел о признании права собственности на отдельные виды наследственного имущества (квартиры, ж/дома, вклады в банках) судом, до разрешения дел по существу, следует запросить нотариальные конторы о заведении наследственных дел к имуществу умерших наследодателей, особенно в тех случаях, когда наследниками пропущен срок для принятия наследства.

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом после истечения шестимесячного срока.

Наследник может оформить свои наследственные права, обратившись к нотариусу и до истечения шести месячного срока, если имеются точные сведения, что иных наследников нет.

Подводя итог параграфу, отметим важнейшую особенность наследования по закону. Она состоит в том, что наследники — это люди, состоящие в родстве или определенной семейной связи с покойным. При наследовании по закону в самом законе указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество умершего, а также последовательность призвания наследников к наследованию, сообразующаяся со степенью их родства с наследодателем.

2.2 Очереди при наследовании по закону

Практически все правовые системы делят наследников по закону на очереди.

В соответствии со статьей 1142 Гражданского кодекса РФ, наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Законодательством установлено равенство прав детей, как рожденных от родителей, состоящих в браке, так и рожденных вне брака Ст. 53 СК РФ.

Приравненным к наследникам по закону являются усыновленные дети (в соответствии со ст. 137 Семейного кодекса Российской Федерации).

Дети не могут быть наследниками по закону в следующих случаях:

Если они лишены наследства по завещанию, оставленному родителями.

Своими умышленными противоправными действиями пытались повлиять на волю наследодателя.

Злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию родителей Ст. 1119, п. 1 ст. 1117, п. 2 ст. 1117 ГК РФ.

К наследованию призываются дети, находившиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми в течение трехсот дней после открытия наследства (п. 2 ст. 48 СК РФ).

К наследованию по закону призывается переживший наследодателя его супруг, если на день открытия наследства они (муж и жена) находились в законном браке.

Бывший супруг не имеет права на наследство, он утрачивает его с момента прекращения брака при его расторжении или признании недействительным в соответствии со ст. 16 — 30 СК РФ. Брак, расторгаемый в органах ЗАГСа, прекращается со дня государственной регистрации его расторжения в книге записи актов гражданского состояния, а брак, расторгаемый в суде, — со дня вступления в силу судебного решения. В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса, все имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью.

Супруг призывается к наследству, если супруг-наследодатель не оставил завещания, по которому все имущество завещал другому лицу. При этом он может завещать только половину совместного имущества, в то время как другая половина на законном основании принадлежит пережившему супругу.

Родителями являются отец и мать по отношению к своим детям. Родители призываются к наследованию после своих детей, а после усыновленных детей наследуют усыновители. Родители не призываются к наследству по закону, если: детьми совершено завещание; родители в отношении своих детей в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

Внуки и их потомки (правнуки) наследодателя могут призываться к наследованию в порядке представления лишь в том случае, если они родились при жизни наследодателя, а к моменту открытия наследства нет в живых их родителей, вследствие чего они наследуют долю родителей. Не могут наследовать по праву представления внуки и правнуки, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся к моменту его смерти, если их родители лишены наследства или признаны недостойными наследниками (ст. 1117 1119 ГК).

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой