Наследование по закону как одно из оснований наследования

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

СОДЕРЖАНИЕ

  • ВВЕДЕНИЕ
    • ГЛАВА 1 Общая характеристика наследственного правоотношения
    • 1.1 Понятие и признаки наследования как основания возникновения права собственности
    • 1.2 Источники правового регулирования наследственного правоотношения: история развития законодательства
    • 1.3 Основания возникновения наследственного правоотношения
    • 1.4 Субъекты наследственного правоотношения
    • ГЛАВА 2 Наследование по закону как основание наследования
    • 2.1 Понятие и признаки наследования по закону в системе оснований наследования
    • 2.2 Виды наследников по закону
    • 2.3 Наследственная масса как объект наследования по закону: особенности правового режима имущества
    • ГЛАВА 3 Принятие наследства и отказ от наследства
    • 3.1 Понятие и правовое значение принятия наследства
    • 3.2 Способы принятия наследства
    • 3.3 Оформление наследственных прав
    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
    • ПРИЛОЖЕНИЕ А
    • ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ВВЕДЕНИЕ

Наследственное право, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Каждый человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью — становится наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) и единожды — наследодателем (при этом ещё при жизни имея возможность распорядиться, кому из наследников завещать свое имущество).

Возникновение института собственности и развитие брачно-семейных отношений поставили перед обществом множество вопросов, главный из которых: что делать с имуществом после смерти человека, которому оно принадлежало? Общество было поставлено перед выбором между полной свободой распоряжения своей собственностью и необходимой заботой общества о близких наследодателя, нуждающихся в такой помощи и заботе.

Наследование необходимо любому обществу, вне зависимости от социально-экономических условий, в которых это общество существует. Позволяя человеку определить судьбу его имущества после смерти и в то же время охраняя интересы близких умершему людей, наследование способствует развитию общества в целом [56, с. 4].

Традиционно между наследниками возникает большое количество споров, избежать которых можно, зная основные положения наследственного права. В современных условиях имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В частной собственности граждан оказалось весьма ценное имущество — это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги, денежные средства, внесенные во вклад в банк, другое имущество [29, с. 9]. Совершенно естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. Среди гражданско-правовых институтов, связанных с правом собственности, следует выделить наследование, которое гарантируется ч. 4 ст. 35 Конституции Р Ф.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере наследования по закону как одно из оснований наследования, в связи с тем, что реалии современного мира стимулируют появление исследований, посвященных такому гражданско-правовому явлению как наследование. Можно назвать несколько работ, в которых сделана обстоятельная попытка изучения правового режима наследования по закону и по завещанию [61, с. 11] Это естественно, так как принятие и введение в действие части третьей ГК РФ порождают широкий спектр проблем, требующих серьезного отклика правовой теории на нужды практики.

Предметом исследования являются нормы гражданского законодательства, регулирующие вопросы наследования по закону; теоретические воззрения на разрабатываемые проблемы; судебная и правоприменительная практика.

Целью настоящей работы является изучение и анализ проблем связанных с наследственным правом, раскрытие сущности наследования, исследование нового законодательства, сравнительный анализ его с ранее действовавшим и зарубежным законодательством, выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями.

В рамках выпускной квалификационной работы на основе действующего законодательства, научной и учебной литературы, а также практики правоприменения были проведены исследования понятия наследования как основания возникновения права собственности, правового режима наследования по закону, правового значения принятия наследства как способа возникновения права собственности, наследственная масса как объект наследования по закону, а также история развития законодательства.

При написании выпускной квалификационной работы теоретическую основу исследования составили ставшие классическими работы В. И. Серебровского, О. С. Иоффе, М. В. Гордона, П.С., К. Б. Ярошенко, Ю. К. Толстого, Анненкова К. и Смолиной Л. В., которые содержат целостную теоретическую разработку подавляющего большинства проблем наследственного права, в том числе связанных с наследованием по закону. Нормативным основанием является Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации и Семейный кодекс Российской Федерации. Обобщена практика рассмотрения дел о наследовании Октябрьским районным судом г. Новосибирска за 2007- 1 квартал 2010 года.

Методологическую основу работы составляет практически весь комплекс научных методов. Принципы закона диалектики, который предполагает изучение правовых явлений с точки зрения их непрерывного развития, занимают ведущие позиции в исследовании наследственного преемства. Диалектические принципы позволяют проникнуть в сущность наследования, выяснить его природу, установить взаимосвязь его элементов. Системный подход является одним из результативных средств изучения сложных, развивающихся систем, к числу которых относится и наследование. Системный подход обеспечивает целостное, непротиворечивое видение этого процесса. Важным познавательным средством в настоящей работе рассматривается сравнительно-правовой метод, используемый в ходе сравнения ранее действовавшего законодательства с современным, российского законодательства с законодательством зарубежных стран. В выпускной квалификационной работе используются и анализируются данные статистики, которые позволяют определить эффективность реализации норм наследственного права.

ГЛАВА 1 Общая характеристика наследственного правоотношения

1.1 Понятие и признаки наследования как основания возникновения права собственности

Традиционно в правовой науке под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего к наследникам. Наследственное право — это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей. Нельзя не согласиться с мнением знаменитого революционного цивилиста, профессора В. И. Синайского, который говорил, что «благодаря наследованию человек в праве как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников». [68, с. 546].

Основная сущность наследования заключается в том, что совокупность прав и обязанностей, которыми обладал человек до смерти, со смертью не прекращается, а переходит к иному лицу. Но следует также учитывать тот факт, что отношения, которые были неразрывно связаны с личностью умершего, с исчезновением такой личности должны прекратиться сами собой. Данная мысль была закреплена законодательно как в российском дореволюционном, советском, так и современном российском наследственном праве.

Как отмечал И. А. Покровский, в сфере наследственного права существуют «самые разнообразные интересы, самые противоположные течения, которые дают эволюции наследственного права то в одно, то в другое направление"[60, с. 296]. Особенно сильным изменениям наследственное право подверглось в прошлом веке.

В.И. Синайский еще в начале ХХ века в качестве исключительной черты наследования называл «неразработанность его в законодательстве», хотя сейчас, с учетом принятой части третьей Гражданского кодекса РФ, так сказать нельзя, большая часть вопросов регулируется не только ГК РФ, но и иными федеральными законами [7], подзаконными актами [13] и международными договорами [16].

Понятие «наследование» является ключевым в теории наследственного права: от него происходят понятия «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение».

Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включая имущественные и некоторые личные неимущественные права, а также некоторые обязанности, к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

Конституционный Суд Р Ф в своем постановлении от 16 января 1996 г. № 1-П, раскрывая конституционно-правовой смысл права наследования, предусмотренного ч. 4 ст. 35 Конституции и урегулированного гражданским законодательством (раздел 5 ГК РФ), отметил, что оно обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из ч. 2 ст. 35 Конституции Р Ф, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования.

Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; во-вторых, определенным единством, образуемым переходящими правами и обязанностями — наследством; в-третьих, универсальностью приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя.

Рассмотрим более детально каждый из указанных трех основных признаков наследования. Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК).

С точки зрения исторической, наследование по закону предшествует наследованию по завещанию. Так, с момента появления родового союза человек находит себе в нем покровительство и защиту, и поэтому, как утверждал профессор И. А. Покровский: «Более близкие люди должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество» [60, с. 297].

В своих трудах Г. В. Шершеневич утверждает, что «с точки зрения догматической, в настоящее время наследование по закону является восполнением наследования по завещанию, вступая в силу только тогда и настолько, когда и насколько не успела выразиться воля наследодателя о судьбе оставленного имущества» [79, с. 618]. По такому же пути пошел современный российский законодатель. Принятие части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел 5 «Наследственное право», стало очередным этапом коренного изменения гражданского законодательства, обусловленного проводимыми в России экономическими реформами. В результате приватизации государственных предприятий, государственного и муниципального жилищного фонда, осуществления предпринимательской деятельности существенно расширился круг объектов, которые могут принадлежать гражданам на праве собственности, причем без ограничений их количества и стоимости. Важность передачи имущества по наследству является одной из важнейших гарантий стабильности отношений частной собственности. В связи с этим обновление законодательства о наследовании приобретает исключительное значение для нормального функционирования рыночной экономики в России.

Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ. Соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда сам гражданин не определил судьбу своего имущества на случай своей смерти, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК РФ.

Наследование по закону имеет место если:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано судом полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наследником по завещанию является юридическое лицо, которое ликвидировано;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Для реализации права наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и наследники согласились принять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства.

1.2 Источники правового регулирования наследственного правоотношения: история развития законодательства

Правовое регулирование представляет собой процесс, растянутый во времени, начало которого связано с осознанием необходимости и возможности регламентации взаимодействий субъектов права. В связи с этим процесс правового регулирования подразделяется на стадии.

Первая стадия — издание нормы права и её общее воздействие [57, с. 94]. Это стадия правовой регламентации общественных правоотношений.

Нормативно-правовые акты, регулирующие наследственные правоотношения, являются источниками наследственного права. Для наследственного права характерна традиционная система источников.

1. Конституция Р Ф является основным источником российского законодательства, обладает высшей юридической силой и прямым действием на всей территории РФ. Конституция Р Ф закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права и свободы человека и гражданина, гарантии их осуществления.

Гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена в ч. 4 ст. 35 Конституции Р Ф. Наследование имеет две основные формы: наследование по завещанию и наследование по закону. Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, органы местного самоуправления. Свобода завещания, наподобие свободы собственности и договоров, ограничивается, исходя из социальных соображений, вытекающих, в частности, из ч. 1 ст. 7 Конституции; это делается, например, с целью защиты интересов малолетних и нетрудоспособных наследников путем установления обязательной доли наследственной массы, ниже которой доля данного наследника снижаться не должна. Это условие должно соблюдаться независимо от содержания завещания [54, с. 54].

С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что в ч. 4 ст. 35 Конституции гарантируется:

— право наследодателя завещать любое принадлежащее ему на праве собственности имущество;

— право наследодателя свободно определять круг наследников;

— право наследников наследовать любое причитающееся им (по закону или по завещанию) наследственное имущество;

— право малолетних и нетрудоспособных наследников на обязательную долю наследственного имущества.

2. Законодательство о наследовании как неотъемлемая часть гражданского законодательства состоит из норм Гражданского кодекса РФ и норм, включенных в иные федеральные законы и содержащих правила, которые регулируют наследственные правоотношения.

Гражданский Кодекс Р Ф. Наследственное право не является подотраслью гражданского права и не имеет своего отдельного кодифицированного нормативно-правового акта, его положения регулируются разделом 5 частью 3 ГК РФ. Кодекс закрепляет общие положения о наследовании, основные институты при наследовании имущества [69, с. 11].

До недавнего времени правовое регулирование наследственных правоотношений осуществлялось, прежде всего, на основе ГК РСФСР 1964 г., многие положения которого давно устарели и не отражали современных тенденций развития имущественного оборота [49, с. 15].

1 марта 2002 года вступила в силу третья часть ГК РФ. Она внесла в вопросы наследования значительное число новелл, приблизивших нас к римским традициям. Законодатель изменил структуру изложения законодательства о наследовании, поменяв местами главы об основаниях призвания к наследованию: вначале определив правила о наследовании по завещанию (гл. 62), а затем — о наследовании по закону (гл. 63). По мнению Ю. К. Толстого, «сделано это для того, чтобы изначально воплотить в наследственном праве основные принципы гражданско-правового регулирования, в первую очередь, такие как принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования и принцип диспозитивности"[37, с. 9].

Нормы действующего Гражданского кодекса РФ во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота.

К федеральным законам, содержащим нормы, регулирующие наследственные правоотношения относятся: закон № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса» от 26 ноября 2001 года. Законом была введена часть третья ГК РФ, которая в настоящее время является важнейшим источником наследственного права в России; Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в котором содержаться нормы, регулирующие порядок выдачи свидетельств о праве на наследство, охрану наследственного имущества, определяющие компетенцию нотариуса по совершению нотариальных действий, связанных с наследованием.

Нормы, регулирующие наследственные правоотношения, содержат следующие законы: № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», № 5351−1 «Об авторском праве и смежных правах», № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации», № 2020−1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения». Эти и другие законы содержат положения о наследовании отдельных видов имущества [3].

Также регламентируют права наследования нормы Семейного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ.

3. Кроме законов, наследственные отношения регулируются подзаконными нормативными актами (Указы Президента Р Ф; Постановления Правительства Р Ф; Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти).

Подзаконные нормативные акты не должны противоречить Конституции Р Ф, Гражданскому кодексу РФ и иным законам. В случае противоречия указа Президента Р Ф или постановления Правительства Р Ф Гражданскому кодексу РФ или иному федеральному закону применяются нормы Гражданского кодекса РФ или соответствующего закона.

4. Судебная практика не является источником права, так как не создает новых норм. Но разъяснения Пленума Верховного Суда обязательны для обеспечения единообразного понимания и применения гражданского законодательства на всей территории РФ (Например, постановление Пленума Верховного Суда Р Ф от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»; определение Верховного Суда Р Ф от 5 ноября 1998 г. «Переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, каковым признается день смерти наследодателя»).

5. В соответствии со ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются в соответствии с Конституцией Р Ф составной частью правовой системы России. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора. (Например, Вашингтонская Конвенция о международной форме завещаний 1973 г.; Страсбургская Конвенция о создании системы регистрации завещаний, разработанная и принятая Советом Европы 1973 г. и др.) [8].

Вторая стадия — юридические факты, под которыми следует понимать основания возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений.

Основанием правопреемства является сложный юридический состав, в который входят разнообразные юридические факты. Юридические факты в современной теории гражданского права не включаются в состав гражданского правоотношения и обычно рассматриваются при характеристике элементов гражданского правоотношения [43, с. 14]. В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание и закон. Такое представление свойственно и российскому законодательству, и теории гражданского права. Между тем, очевидно, что определяющим основанием для вступления в наследование и по завещанию, и по закону является смерть наследодателя и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию» правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование. Основания возникновения наследственного правоотношения могут быть в зависимости от наличия или отсутствия волевого момента разделены на две группы — на события (например, смерть наследодателя) и на действия (например, принятием наследником наследства). Кроме того, следует выделять факты — состояния: состояние нетрудоспособности и состояние иждивенчества, состояние родства и т. п.

Юридические факты, являющиеся основаниями права на наследство, должны быть дифференцированы в зависимости от способа вступления в наследование. Наследование по закону может быть лишь в том случае, если оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК).

При наследовании по закону необходимо наличие следующих юридических фактов:

1. Смерть наследодателя.

Факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством о смерти, которое выдается органом записи актов гражданского состояния. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу судебного решения.

Документами, подтверждающими факт смерти наследодателя и принятыми нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, могут являться: свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами ЗАГСа. Если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании его органами ЗАГСа также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если указан только год смерти — днем смерти и временем открытия наследства является 31 декабря указанного года/

2. Наличие определенного состояния у наследника: родство с наследодателем, супружество наследодателя с наследником и т. д.

3. Относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства.

Также существуют основания невозникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений [33, с. 54], к которым относятся следующие юридические факты:

1) противоправные действия (противозаконные действия наследников против наследодателя, например, действия, совершенные против воли завещателя: составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, принуждение наследодателя к составлению завещания в свою пользу; в эту же группу юридических фактов можно отнести злостное уклонение от исполнения обязанности по содержанию наследства, если такая обязанность была предусмотрена соответствующим договором между наследником и наследодателем, и т. п.);

2) лишение наследника наследодателем наследственных прав;

3) лишение родительских прав наследников в тех случаях, если наследодателем являются их дети при наследовании по закону и др.

Противоправность действий наследника и совершение им действий, устраняющих его от призвания к наследованию, должна быть доказана в суде и оформлена решением или приговором. При установлении судом оснований, устраняющих наследников от наследования, не требуется дополнительного решения суда о лишении наследника прав на наследство. Такой наследник исключается из состава наследников нотариусом.

Третья стадия — реализация субъективных прав и субъективных юридических обязанностей, воплощение их в конкретном, фактическом поведении участников общественного отношения.

Сформулированные в законах и других нормативно-правовых актах нормы только тогда становятся «живыми», когда они воплощаются в действительности, реализуются в сознательно-волевых поступках (действиях) людей. Реализация права рассматривается как воплощение в поступках людей тех требований, которые в общей форме выражены в нормах права, как конкретное проявление процесса правового регулирования. Осуществление прав выражается в активной реализации возможностей, предоставляемых субъектам наследственных правоотношений нормами права. Реализация обязывающих норм представляет собой выполнение субъектом права возложенных на него обязательств.

Юридическое содержание наследства составляет право наследника принять или отказаться от наследства и обязанность всех и каждого воздерживаться от совершения каких-либо действий, которые препятствуют наследнику в осуществлении этого права.

Отказ от наследства — односторонняя сделка, состоящая в совершении юридических действий, которые свидетельствуют о нежелании наследника получить имущества наследодателя (несовершение фактических действий является не отказом, а непринятием наследства). Таким образом, отказ от наследства — соответствующее заявление наследника, подаваемое нотариусу либо суду. Согласно ст. 1157 ГК РФ, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Принимая наследство, наследник обязан принять не только имущество и имущественные права наследодателя, но и его долги, не прекращающиеся с его смертью (п. 1 ст. 1175 ГК).

Четвертая, последняя, стадия — применение права. В самом общем виде применение права есть властная организационная деятельность компетентных, то есть специально на это уполномоченных, органов и должностных лиц по рассмотрению и разрешению юридических дел путем издания индивидуальных правовых предписаний на основе и во исполнение действующего законодательства. Результатом правоприменительной деятельности является издание властных индивидуальных предписаний, содержащихся в актах применения права.

Согласно ст. 37 Основ, в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса удостоверяют завещания и принимают меры по охране наследственного имущества должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия. Принимать меры по охране наследственного имущества и выдавать свидетельства о праве на наследство вправе также должностные лица консульских учреждений РФ (ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате).

По истечении шести месяцев со дня открытия наследства по заявлению наследника по месту открытия наследства выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Свидетельство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии у его обладателя наследственных прав.

В соответствии с ч.1 ст. 1171 ГК РФ нотариус по месту открытия наследства принимает меры по охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Как только нотариус получит заявление о принятии мер к охране наследственного имущества, он устанавливает наличие наследственного имущества, его состав и местонахождение, производит опись наследственного имущества, а также извещает всех наследников об открытии наследства.

1.3 Основания возникновения наследственного правоотношения

Понятие наследственного правоотношения в литературе отсутствует. Поскольку наследственное право, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства, является подотраслью гражданского права, то наследственные правоотношения являются одной из разновидностей гражданских правоотношений. Потому рассмотрение специфики наследственных правоотношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве [58, с. 48]. Вопрос о понятии правоотношения относится к числу наиболее спорных и остро дискуссионных. Отправным положением при исследовании правоотношения обычно является признание его общественным отношением, урегулированным нормами права. Из этого определения следует, что одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права [56, с. 4]. Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней — для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников.

Определяется правоотношение по-разному с учетом тех или иных обозначенных выше признаков. Так, В. Б. Исаков определяет его как «возникающее в соответствии с нормами права и юридическими фактами волевое общественное отношение, участники которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности». О. С. Иоффе рассматривает правовое отношение в качестве «регулируемого правом отношения между конкретными лицами, взаимное поведение субъектов которого закреплено юридически и осуществление которого обеспечивается силой государственного принуждения» [75, с. 14].

Особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений. Правоотношения есть, прежде всего, жизненные отношения, а жизненные отношения чрезвычайно сложны и многообразны. Поэтому для того, чтобы выявить специфические признаки наследственного правоотношения, следует рассмотреть основания его возникновения, охарактеризовать основные выделяемые в науке элементы: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников). Приступая к исследованию наследственного правового отношения, целесообразно определить тот правовой результат, на достижение которого оно направлено, «цель» наследственного правоотношения, и дать его общее определение [51, с. 24]. Движение любого правоотношения начинается его возникновением и заканчивается прекращением. За время действия правоотношение может претерпевать изменение в содержании или в субъектном составе, сохраняя прочие свои черты, продолжая существовать в измененном виде [78, с. 310]. При жизни гражданин может быть субъектом большого количества правоотношений, носителем прав и обязанностей. После его смерти правоотношения, в которых он участвовал, «утрачивают» свой субъект. Вместе с тем «бессубъектным» правоотношение не становится: его субъект (лицо управомоченное либо обязанное) остается какое-то время не определившимся, но с момента определения считается, что он вступил в правоотношение в момент «выбытия» из него умершего. Переход субъективного права (в широком смысле — также правовой обязанности) от одного лица (праводателя) к другому (правопреемнику) в порядке производного правоприобретения (в соответствующих случаях — производного приобретения правовой обязанности) именуется в науке правопреемством. Переход не отдельных прав и обязанностей определенного лица, а всей их совокупности называется всеобщим или универсальным правопреемством.

Универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего правопредшественника (наследодателя) в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. При этом имеет место правопреемство непосредственное, под которым понимается прямой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту.

Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель «выбывает» из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их «трансформация» завершена — произошла замена субъектного состава правоотношений. Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства.

В наследственном правоотношении выделяется его структура: субъекты наследственного правоотношения, объекты наследственных правоотношений, содержание наследственного правоотношения, а также основание возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения, под которыми традиционно понимаются юридические факты.

Процесс наследования развивается стадийно. Первая стадия возникает с открытием наследства и продолжается для лиц, призванных к наследованию, до момента реализации ими права на принятие наследства. По своей природе наследственные отношения на этой стадии существуют в виде абсолютных правоотношений, в которых управомоченному лицу (носителю права) противостоит неопределенное множество пассивно обязанных субъектов права. Наследственные правоотношения складываются между лицами, призываемыми к наследованию, и всеми другими лицами, обязанностью которых является, с одной стороны, не препятствовать первым в реализации их права на принятие наследства, а с другой — оказывать содействие в реализации названного права. Последнее относится к специально уполномоченным лицам и органам (нотариусы, органы загса, суды, жилищные и медицинские организации и др.).

Вторая стадия наследственных правоотношений начинается соответственно с момента принятия наследства либо с момента перехода наследства к государству. Наследственные отношения на этой стадии могут носить как абсолютный, так и относительный характер, что зависит от состава наследства и от наличия иных наследников. С началом данного этапа ведут речь о возникновении права на наследство (и как следствие — о возникновении прав на отдельные объекты, входящие в состав наследства). В зависимости от того, что входит в состав наследства, права наследников приобретают форму одного из видов гражданских прав (права вещные, обязательственные, исключительные и др.). При этом содействие наследникам в реализации их прав (введение управления наследственным имуществом, охрана наследственного имущества и т. п.) происходит по мере необходимости в рамках особых наследственных правоотношений.

Возможный отказ от наследства после его принятия (п. 2 ст. 1157 ГК РФ) не влияет на природу «восстанавливаемых» отношений, они остаются наследственными. В подобных случаях отказ наследника от принятых им ранее прав не прекращает их существование, они лишь восстанавливаются в прежнем качестве «ожидания правопреемства» и будут приобретены другими лицами в порядке наследования, а не в порядке правопреемства от отказавшегося лица. При отказе от наследства или при его неприятии всеми наследниками, а также в их отсутствие либо при отстранении их от наследования (ст. 1117 ГК РФ) в наследственное правоотношение вступает государство, становясь наследником умершего лица по закону. При этом принятие наследства не требуется (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

После того как судьба всего наследственного имущества будет определена (например, путем его раздела), наследственные правоотношения прекращаются.

В теории наследственного права понятия «основания возникновения наследственного правоотношения» и «основания наследования» отождествляются. Определяющим для вступления в наследование является смерть наследодателя, и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию», понимаемые как основания наследования, правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование /

Рассмотренная динамика наследственных правоотношений характеризует их в качестве относительно самостоятельных гражданско-правовых отношений с присущими им структурными особенностями. Подобное развитие наследственных правоотношений призвано обеспечить реализацию наследственного правопреемства, в рамках которого наследство переходит от наследодателя к наследникам.

Рассмотрев разнообразные подходы к определению понятия наследственного правоотношения, можно сделать вывод, что под наследственным правоотношением следует понимать комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного права, носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, наследников и других лиц.

1.4 Субъекты наследственного правоотношения

К субъектам наследственного правоотношения следует относить наследодателя и наследника.

Однако имеются противники такого толкования субъектного состава наследственного правоотношения. Ю. К. Толстой, признавая наследодателя одной из центральных фигур в наследственном праве, считает, что это обстоятельство не является основанием признавать его субъектом наследственного правоотношения, поскольку «покойники субъектами правоотношений быть не могут» [33, с. 264].

Такое толкование является спорным, поскольку наследование является правопреемством, в котором участвуют два субъекта: праводатель и правопреемник. При отсутствии праводателя не может быть правопреемства и, следовательно, наследования и наследственного правоотношения.

Понятие наследодателя в ГК РФ не определено. Наследодателем следует называть лицо, от которого переходят права и обязанности в случае его смерти к наследникам. В роли наследодателя могут выступать только физические лица: граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ. Для признания гражданина наследодателем достаточно факта его смерти и наличия у него имущества, включая имущественные права.

При этом в некоторых случаях наличие полной дееспособности у них необязательно. Это касается наследодателей, от которых переходят имущество, права и обязанности по закону. Что касается наследования по завещанию, то в этом случае недееспособный и ограниченно дееспособный гражданин не имеет права на составление завещания и, следовательно, не может быть наследодателем. Не могут быть наследодателями два других субъекта гражданского права: юридические лица и государство.

Гражданский кодекс не дает определения понятия наследника. Наследником следует называть лицо, в пользу которого переходят имущественные права и обязанности наследодателя.

Наследники, как субъекты наследственного правоотношения, имеют следующие особенности. В качестве наследников могут выступать все субъекты гражданского права, но при определенных условиях.

Граждане могут быть наследниками в том случае, если они в день открытия наследства живы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК). Если же ребенок родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. Наличие дееспособности у граждан — наследников необязательно. В случае отсутствия дееспособности у наследников их права в момент вступления в наследование должны осуществлять их законные представители. Лица, ограниченные в дееспособности, могут вступать в наследование самостоятельно (ст. 1116 ГК).

Граждане-наследники различаются по видам: наследники по закону и по завещанию; достойные наследники, недостойные наследники (ст. 1117 ГК) и необходимые наследники (ст. 1149 ГК); основные и подназначенные наследники (при наследовании по завещанию).

Ст. 531 ГК РСФСР запрещала наследовать лицам, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию (недостойные наследники). Однако в статье не раскрывался характер противозаконных действий наследника, которые могут быть как неосторожными, так и умышленными. В связи с этим правоприменителям приходилось руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда Р Ф, который в своем постановлении указал, что не имеющими права наследовать могут быть признаны лишь лица, противозаконные действия которых носили умышленный характер [20]. Теперь такое уточнение закреплено в ГК РФ в п. 1 ст. 1117.

В практике нередко возникала и другая ситуация: наследник, зная о воле завещателя, покушается на его жизнь, однако смерть завещателя по каким-то причинам не наступает. Спустя некоторое время наследодатель, простив наследника, составляет в его пользу завещание. Будет ли такой наследник признан недостойным? Действующий Кодекс в отличие от прежнего дает ответ на вопрос, закрепляя положение о том, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество[63, с. 35].

Признаются недостойными наследниками и лишаются права наследования по закону родители после детей, в отношении которых они в судебном порядке были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, а также по требованию заинтересованного лица от наследования по закону судом могут быть отстранены граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию и в случае, если существуют на день открытия наследства (ч.2 п. 1 ст. 1116 ГК.

Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства могут призываться к наследованию только по завещанию. Исключением из этого перечня является Российская Федерация: она может быть призвана к наследованию и по закону, если:

— отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;

— никто из наследников не имеет права наследования;

— все наследники отстранены от наследования;

— никто из наследников не принял наследства;

— все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК)

Имущество наследодателя в описанных выше случаях считается «вымороченным» [38, с. 18]. Наследником выморочного имущества может быть только Российская Федерация (п. 2 ст. 1151 ГК).

От наследника, являющегося универсальным правопреемником, следует отличать так называемых сингулярных правопреемников. Последними являются лица, которые в соответствии с завещанием получают отдельные вещи из наследственного имущества в результате «легата» -- «завещательного отказа» наследодателя (ст. 1137 ГК). Обязанность предоставления такой вещи возлагается либо на одного, либо на нескольких наследников по завещанию. Такие лица (легатарии) имеют право требовать исполнения «завещательного отказа», но не несут бремя наследования -- не отвечают по долгам наследодателя. Именно поэтому они не могут считаться наследниками, поскольку получают только права и не несут обязанностей.

В ГК РФ говорится не только о субъектах наследственного правоотношения, но и о ряде других лиц, имеющих отношение к возникновению наследственных прав, их оформлению и осуществлению.

Указанные субъекты могут быть разделены на следующие группы:

а) лица, способствующие возникновению и осуществлению наследственных прав: нотариус; должностное лицо органа, указанного в законе; свидетель составления завещания; рукоприкладчик; представитель наследника;

б) лица, охраняющие наследство с момента открытия его до момента передачи наследникам: нотариус (организует охрану наследственного имущества); хранитель; исполнитель завещания (душеприказчик); опекун наследства; доверительный управляющий наследственным имуществом;

в) отказополучатель;

г) лицо, понесшее расходы в связи с болезнью и похоронами наследодателя;

д) кредиторы наследодателя;

е) банк (кредитное учреждение), в котором хранятся денежные средства на счетах наследодателя.

Указанные лица в силу закона наделены определенными правомочиями и обязанностями и своими действиями способствуют реализации прав и обязанностей участников наследственного правоотношения — наследодателя и наследников.

Таким образом, можно отметить:

1) под наследственным правоотношением следует понимать комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного права, носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, наследников и других лиц;

2) при наследовании по закону необходимо наличие следующих юридических фактов:

а) смерть наследодателя;

б) наличие определенного состояния у наследника: родство с наследодателем, супружество наследодателя с наследником и т. д. ;

в) относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства.

ГЛАВА 2 Наследование по закону как основание наследования

2.1 Понятие и признаки наследования по закону в системе оснований наследования

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С. Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения"[28, с. 69].

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования: по закону и по завещанию. Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью.

Наряду с этим наследодателю предоставляется право в конкретных пределах самостоятельно распорядиться своими правами и обязанностями, переходящими по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель сам в соответствии с законом определяет круг лиц, которые станут его правопреемниками, а также условия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме, называется завещанием.

В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не успевают составить завещание.

Итак, для наследования нужны основания — либо завещание, либо по закону и это не может быть предметом соглашения. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству. Наследование по закону имеет место тогда, когда: не составлено завещания; завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей; завещание признано недействительным; наследник по завещанию отказался принять наследство; наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

2.2 Виды наследников по закону

Все наследники по закону делятся на:

— наследников первой очереди — дети, супруг, родители;

— наследников второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы — наследуют по праву представления);

— наследников третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, третьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

— в качестве наследников четвертой очереди родственников третей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;

— в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные дедушки и бабушки);

— в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, а есть пасынки и падчерицы, которые поддерживали тесные отношения со своими мачехами и отчимами, однако по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону не были.

В качестве наследников восьмой очереди рассматриваются нетрудоспособные иждивенцы, которые призываются к наследованию в случае отсутствия наследников других очередей.

Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством развитых стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недостатком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со стороны третьих лиц суды признают наличие родственных связей.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой