Объекты гражданского права

Тип работы:
Курс лекций
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Тема 1. Введение в гражданское право

1. Предметом гражданского права являются имущественные, лично неимущественные (которые в свою очередь подразделяются на неимущественные связанные с имущественными, а так же неимущественные не связанные с имущественными), а так же предпринимательские правоотношения. Это исходит из ст. 2 ГК РФ «отношения, регулируемые законодательством».

Имущественные отношения в ст. 492 «розничная купля продажа», ст. 567 «договор мены».

Не имущественные ст. 150 «нематериальные блага», ст. 152 «защита чести, достоинства и деловой репутации».

2. Критерием деления частного права от публичного это: для публичного права характерно доминирование отношение власти и подчинение субъектов, а для частного юридическое равенство субъектов, их юридически одинаковое положение.

Так как в советский период не было частной собственности то соответственно и не могло быть частных правоотношений. В наше время законодательством предусматривает равенство субъектов друг перед другом и государством, имущественную самостоятельность и автономию воли.

3. Что касается семейного регулирования — имущественные отношения между членами семьи приобретет стоимостный характер .А что касается не имущественных отношений то следует учитывать то что, ст. 4 СК РФ говорит о том, что все не имущественные права не предусмотренные семейным кодексом РФ регулируются гражданским кодексом РФ.

4. Судебная практика — многократное единообразное решение судами одной и той же категорий дел. Оно не является источником гражданского права. Не относится к числу источников гражданского права и судебный прецедент, под которым понимается решение суда по конкретному делу.

Судебный прецедент — это вынесенное постановление по конкретному делу судом, в связи с которым выносят судебные решения по таким же делам с такими же решениями. Судебный прецедент широко применяется в США, в России это не имеет силы и не является источником.

Обычаи делового оборота — они в свою очередь выделяются из делового обыкновения. Применяется исключительно в предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством ст. 5 ГК РФ. Ст. 6 ГК РФ если отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон, то к нему применяется обычаи делового оборота, то есть они являются источниками гражданского права.

Деловые обыкновения понимаются установившиеся в гражданском обороте правила поведения. Сами по себе деловые обыкновения не являются источниками гражданского права. Однако в тех случаях, когда государство правовым актом санкционирует деловые обыкновения, оно приобретает юридическую силу правовой нормы и входит в систему гражданского законодательства.

5. Правила морали и нравственности не являются источниками гражданского права. но они закреплены в статьях гражданского права, например в ст. 227 ГК РФ закрепляет правила морали и нравственности о необходимости возврата найденной вещи лицу потерявшему ее.

Международные договоры являются источниками гражданского права. Это закреплено в Конституции Р Ф, а конкретнее в ст. 7 Конституции Р Ф если международным договором предусмотрены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством РФ, применяется правила международного договора.

6. Метод — как и эти общественные отношения регулируются. Система способов, приемов, по средствам которых право воздействует на общественные отношения. Является дозволительным и имеет следующие характерные черты — равенство участников, автономия воли, имущественная самостоятельность сторон, защита гражданских прав осуществляется в судебном порядке.

Принципы — основные идеи: принцип равенства, свободы договора, недопустимость частного вмешательства в частные дела, принцип диспозитивности (разрешено все, что не запрещено законом), беспрепятственное осуществление права.

7. Нормы гражданского права, регулирующие на основе юридического равенства сторон имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения, расположены не хаотично, а находятся в определенной системе. Система гражданского права складывается объективно и покоится на специфических особенностях общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. При этом общие свойства многочисленных общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, предопределяют единство их правового регулирования, а специфические признаки конкретных видов этих отношений --дифференциацию их правового регулирования.

Системное расположение норм гражданского права имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение как для правотворческих, так и для правоприменительных органов. В случае принятия нового нормативного акта, содержащего гражданско-правовые нормы, необходимо выяснить, насколько их содержание согласуется с уже существующими правовыми нормами. Это легко сделать, если нормы гражданского права расположены в определенной системе, и чрезвычайно трудно, если они находятся в хаотичном состоянии. Отыскать и применить к конкретному случаю соответствующую ему норму гражданского права также легче, если эти нормы систематизированы по определенным критериям.

Подотрасли гражданского права. Наряду с общими родовыми признаками общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, характеризуются специфическими особенностями, предопределяющими внутреннюю структурную дифференциацию гражданского права.

По своим специфическим особенностям, оказывающим наиболее заметное влияние на характер правового регулирования, в предмете гражданского права выделяются следующие виды общественных отношений: отношения собственности и аналогичные им отношения, отношения экономического оборота, личные неимущественные отношения, отношения по поводу результатов творческой деятельности, семейные отношения, наследственные отношения. В соответствии с этим внутри гражданского права можно выделить шесть подотраслей: право собственности и другие вещные права, обязательственное право, личные неимущественные права, право на результаты творческой деятельности, семейное право, наследственное право.

Каждая из указанных выше подотраслей также имеет свой предмет и метод правового регулирования. Так, в предмет такой подотрасли, как право собственности и другие вещные права, входят отношения, опосредующие процесс присвоения материальных благ. Присвоение же материальных благ предполагает известную имущественную самостоятельность и независимость субъекта присвоения. Поэтому при регулировании рассматриваемых отношений на основе юридического равенства сторон применяется подотраслевой метод предоставления управомоченному лицу наиболее полной имущественно-распорядительной самостоятельности.

Институты и другие структурные подразделения гражданского права. Особенности отдельных видов общественных отношений, входящих в предмет какой-либо подотрасли гражданского права, в свою очередь, предопределяют их внутреннюю структурную дифференциацию и обусловливают существование в рамках конкретной подотрасли соответствующих правовых институтов. Так, подотрасль обязательственного права состоит из двух институтов: договорные и внедоговорные обязательства. Каждый из этих правовых институтов, в свою очередь, подразделяется на субинституты. Например, институт договорных обязательств подразделяется на следующие субинституты: обязательства по реализации имущества, обязательства по предоставлению имущества в пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по оказанию услуг, обязательства по перевозкам, обязательства по расчетам и кредитованию, обязательства по страхованию, обязательства по совместной деятельности, смешанные обязательства. Субинституты, в свою очередь, делятся на более дробные структурные подразделения гражданского права и т. д.

8. Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается между людьми. Поэтому в качестве субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо определенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в гражданском законодательстве гражданами. Вместе с тем субъектами гражданских правоотношений в нашей стране могут быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских правоотношений могут участвовать и организации, которые называются юридическими лицами. В отличие от граждан юридические лица являются коллективными субъектами гражданских правоотношений. За юридическим лицом как субъектом гражданского правоотношения всегда стоит определенным образом организованный коллектив людей. В гражданских правоотношениях могут участвовать не только российские, но и иностранные юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2 ГК).

Таким образом, субъектами гражданских правоотношений могут быть:

1. Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.

2. Российские и иностранные юридические лица.

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием «лица», которое используется в ГК и других актах гражданского законодательства. Как субъекты гражданских правоотношений лица характеризуются тем, что они являются носителями субъективных гражданских прав и обязанностей.

Тема 2. Гражданские правоотношения

1. Виды гражданских правоотношений:

п/п

Основание классификации

Название, вид правоотношений

Примеры из практики

1

Возникают из обязательств

А)имущественные,

Б) лично не имущественные

А) Обязательства возникают из договора купли-продажи.

Б) если в газете опубликована информация которая порочит честь и достоинства, возмещение будет опровержение данной статьи.

2

В зависимости от количества субъектов.

А) абсолютные

Б) относительные

А)управомоченому лицу противостоит не определенное количество лиц.

Б) участники строго определены

3

В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченого лица.

А) вещные

Б) обязательные

А) в вещном интерес управомоченого лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с вещью (распоряжатся своей вещью как хочешь, если это не противозаконно)

Б) интерес удовлетворяется за счет действий обязанного лица по предоставлению материальных благ (интерес продавца в передачи ему денег за товар)

2. Данную ситуацию стоит рассматривать из возникновения юридического фактов. Юридический факт- это факт, влекущий за собой права и обязанности. Они в свою очередь делятся на: действия (возникают в связи с прямыми действиями субъекта), События (юридический факт возникает в связи с каким то событием), сложные (они могут быть как Действие + событие так и Действие + действие)

Из выше сказанного видно, что здесь сложный состав юридического факта, а именно Договор «О найме жилого помещения из муниципального жилищного фонда» + Оформление ордера. То есть у семьи Соколовых не возникло право на вселение.

3. Да так как они оба являются наследниками по закону согласно ст. 1141, 1142 ГК РФ. Основание будет сложный юридический факт Событие + Действие, событие смерть Ворошилова, а действие (выдача по заявлению наследников согласно ст. 1162ГК РФ «свидетельства о праве на наследство».

4. Да, если этот юридический факт был оговорен в договоре страхования.

5. Да имеется такой юридический факт как Свидетельство о браке — что само по себе влечет равный раздел совместно нажитого имущества.

6. Опека отличается от попечительства составом субъектов. Опека согласно ст. 32 ГК РФ над малолетними, и не дееспособными в следствии психического состава.

Попечительство согласно ст. 33 ГК РФ — над несовершеннолетними от 14 до 18 лет (ограничено дееспособность), а так же над гражданами признанными судом ограничено дееспособными (наркоманы, алкоголики).

Дееспособность может ограничить только суд по предоставлению из специализированных медицинских органов заключения.

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан законом введен институт опеки и попечительства (ст. 31--40 ГК). Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными недееспособными. Попечительство -- над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Являясь законными представителями подопечного, опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами подопечного им гражданина самостоятельно, если эти расходы направлены на содержание самого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и попечители обязаны получать предварительное разрешение органов опеки и попечительства, особенно это касается сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного: отчуждение имущества, сдача его внаем, в залог, безвозмездное пользование и т. п. Не вправе опекуны и попечители, а также их супруги и близкие родственники совершать сделки с подопечными, кроме передачи подопечному дара или предоставления ему безвозмездного пользования каким-либо имуществом. Указанное ограничение вытекает из отношений законного представительства, с одной стороны, и отсутствия дееспособности в полном объеме либо в части у подопечного, с другой.

В случае, если подопечный обладает недвижимым или ценным движимым имуществом, которое требует специальной заботы и управления, орган опеки и попечительства может определить управляющего и заключить с ним договор о доверительном управлении таким имуществом (ст. 38 ГК). Назначение доверительного управляющего может быть обусловлено не только особыми свойствами имущества подопечного, но и, в частности, нахождением имущества подопечного в другой местности, что препятствует назначенному опекуну или попечителю управлять этим имуществом. Из состава имущества подопечного, которое находится в ведении опекуна или попечителя, исключается имущество, переданное в доверительное управление. Доверительный управляющий осуществляет свои функции на основании договора о доверительном управлении, заключенного с органом опеки и попечительства, который должен предусматривать источник и размер вознаграждения доверительному управляющему, его ответственность и права в отношении имущества.

Попечительство может устанавливаться не только над частично или ограниченно дееспособными гражданами, но и над дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, например над инвалидами по зрению. Такая форма попечительства именуется патронажем (ст. 41 ГК). Попечитель над совершеннолетним дееспособным гражданином назначается органом опеки и попечительства с согласия совершеннолетнего и осуществляет свои функции на основании договора поручения либо договора о доверительном управлении. Договор заключается попечителем с лицом, над которым учреждается патронаж.

8. Ограничить Семкина мог только суд по предоставлению медицинской справки от нарколога. Семкин вправе совершать бытовые сделки. Ответственность за совершении сделки Семкиным будет нести попечитель, а именно его жена. Признать Семкина дееспособным может только суд по предоставлению справки от нарколога.

9. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Цели деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по тому, каковы основные цели их деятельности: извлечение прибыли, а также ее распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с предпринимательством. По общему правилу, некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это необходимо для достижения их уставных целей. При этом они не вправе распределять полученную прибыль между своими участниками (п. 1 ст. 50 ГК).

Состав учредителей. В зависимости от состава учредителей можно выделять: юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные юридические лица).

Образование юридического лица. В зависимости от характера участия государственных органов в регистрации юридического лица наука гражданского права традиционно выделяет следующие способы образования юридических лиц.

Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной регистрации организации не требуется. Именно в таком порядке в СССР возникало подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. Главенствующая роль государства в системе плановой экономики, его доминирование над гражданским обществом позволяли обойтись без особой процедуры государственной регистрации создаваемого юридического лица. В странах рыночной экономики место распорядительного порядка заступает, как правило, явочный порядок образования юридических лиц. Для него также характерно отсутствие специальной государственной регистрации организаций, которые создаются в силу самого факта волеизъявления учредителей, выражения ими намерения действовать в качестве юридического лица.

Статья 51 ГК не предусматривает никаких исключений из общего правила о необходимости государственной регистрации юридических лиц, поэтому можно полагать, что распорядительный, а также явочный способы образования организаций в настоящее время в России не применяются.

Разрешительный порядок образования юридического лица предполагает, что создание организации разрешено тем или иным компетентным органом. В СССР в таком порядке создавалось большинство общественных и кооперативных организаций, причем в разрешении на создание юридического лица могло быть отказано по мотивам нецелесообразности. Действующее законодательство не допускает отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности (ч. 2 п. 1 ст. 51 ГК), но в принципе сохраняет разрешительный порядок создания некоторых видов юридических лиц.

При нормативно-явочном порядке для образования юридического лица согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные органы, не требуется. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Такой порядок образования юридических лиц наиболее распространен и в России, и за рубежом.

Правовой основой деятельности любого юридического лица наряду с законодательством являются его учредительные документы. Именно в них учредители конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам.

Состав учредительных документов для разных видов юридических лиц различен. Так, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы действуют на основе учредительного договора и устава. Правовой базой деятельности хозяйственных товариществ (полных и на вере) является учредительный договор. Для остальных юридических лиц единственным учредительным документом считается их устав.

10. · перевозка грузов морским транспортом — подлежит лицензированию;

· водолазные работы — подлежит лицензированию;

· реставрация памятников истории и культуры- подлежит лицензированию;

· ветеринарная деятельность;

· публичный показ кинофильмов- подлежит лицензированию;

· риэлтерская деятельность — подлежит лицензированию;

· издательская деятельность — подлежит лицензированию;

· лизинг;

· деятельность по изготовлению печатей и бланков — подлежит лицензированию

· радиовещании — подлежит лицензированию.

11. Я считаю, что государству в Гражданском кодексе уделена достаточная роль как субъекта гражданского права. Так как Гражданскому кодексу характерна одинаковые юридические права сторон, а государству как властному органу не характерно юридическое равенство, поэтому лишь только в некоторых статьях гражданского кодекса упоминается государство как субъект.

15. Под объектом правоотношения обычно понимают то, на что данное правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. Как общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только на поведение человека. Поэтому в качестве объекта гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага.

Объекты гражданского права — вещи, работа услуги, интеллектуальная собственность информация, не материальное благо.

16. К недвижимости помимо зданий, сооружений, земельных участков, так же отнесены морские, воздушные суда. Отличие правового режима вещей от недвижимых в том, что вещи подлежат государственной регистрации.

18. Одним из условий действительности сделки является облечение воли субъектов, совершающих сделку, в требуемую законом форму. Форма сделок бывает устной или письменной. Устно могут совершаться любые сделки, если: а) законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма, б) они исполняются при самом их совершении (исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность), в) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения (ст. 159 ГК). Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письменная форма представляет собой выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (ст. 160, 163 ГК).

Сказанное относится к письменной нотариальной форме сделки.

19. Сделка считается действительной, если:

— она не противоречит закону;

— она совершена дееспособными лицами;

— волеизъявление лиц соответствует их действительной воле (не для вида, не под угрозой или насилием и т. д.);

— она совершена в предусмотренной законом форме.

Невыполнение указанных условий делает сделку недействительной (с определенными исключениями, установленными законом).

В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям норм права, является ничтожной (недействительной). Критерием недействительности, таким образом, выступает несоответствие условий сделки требованиям правового акта. Нормативный акт может иметь силу закона либо подзаконного акта. Отраслевая принадлежность правовых норм, противоречие которым может влечь за собой недействительность сделки, не имеет значения.

Однако закон может признавать некоторые противоправные сделки не ничтожными, а оспоримыми, а также предусматривать особые последствия их недействительности. Примером являются ст. 162 ГК о последствиях несоблюдения простой письменной формы сделки и п. 3 ст. 572 ГК о последствиях ничтожного договора дарения.

Закон выделяет группу недействительных сделок, противоречащих основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет их последствия, которые носят конфискационный характер.

Основы правопорядка — это установленные государством основополагающие нормы об общественном, экономическом и социальном устройстве общества, направленные на соблюдение и уважение такого устройства, обеспечение правовых предписаний и защиту основных прав и свобод граждан.

Условием применения ст. 169 ГК РФ является наличие умысла хотя бы у одного участника сделки. ГК не содержит определения умысла; доктрина и судебная практика исходят из его общепринятого определения, как оно трактуется в современном праве. Умысел означает понимание противоправности последствий совершаемой сделки и желание их наступления (прямой умысел) или хотя бы допущение таких противоправных последствий (косвенный умысел). Наличие умысла не может предполагаться, а должно быть доказано.

Правовые последствия таких сделок заключаются в следующем. При наличии умысла у обеих сторон, в случае исполнения сделки обеими сторонами, все полученное ими имущество по сделке, взыскивается в доход государства. Если сделка была исполнена лишь одной стороной, то с другой стороны взыскивается все полученное ею, а также все причитавшееся с нее первой стороне, что также идет в доход Российской Федерации. В случае наличия умысла лишь у одной из сторон, все полученное по сделке, должно быть возращено другой стороне, а полученное последней, либо причитавшееся ей, взыскивается в доход Российской Федерации.

Ничтожны мнимые и притворные сделки. Сделка, не направленная на создание соответствующих ей правовых последствий, является мнимой. Мнимая сделка является таковой независимо от формы ее заключения и фактического исполнения сторонами их обязательств.

Притворная сделка также не направлена на возникновение вытекающих из нее правовых последствий, прикрывает иную волю участников сделки и в силу этого признается ничтожной. В этих случаях применяются правила о сделке, которую участники действительно имели в виду (например, если вместо купли-продажи имущества стороны оформили его дарение, подлежат применению правила о договоре купли-продажи).

В случае, если мнимые и притворные сделки прикрывают сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности, подлежат применению последствия конфискационного характера, предусмотренные ст. 169 ГК РФ.

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.

21. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. При определенных условиях такие сделки порождают различные нежелательные последствия недействительности сделок:

Двусторонняя реституция установлена ГК РФ как общий случай последствия недействительности сделок. Это восстановление прежнего состояния. Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Иные последствия недействительности сделки могут быть предусмотрены законом.

При возврате всего полученного по сделке возможны различные ситуации.

Когда одной из сторон не было своевременно произведено исполнения по сделке либо возврата всего полученного по сделке или было произведено частичное исполнение. В таких случаях к требованиям о применении последствий недействительности сделки на основании положения пп.1 ст. 1103 ГК РФ применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК), если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами.

В п. 2 ст. 167 ГК РФ, в котором установлено общее правило по применению двусторонней реституции, специально оговаривается, что иные последствия недействительности сделок могут быть определены в законе. Одним из таких последствий является односторонняя реституция, при которой одна из сторон возвращает полученное ею по сделке другой стороне, а та передает все, что получила или должна была получить по сделке в доход Российской Федерации. Такие последствия применяются в случае виновности одной из сторон, например, при обмане, насилии, действиях, нарушающих основы правопорядка и нравственности

Односторонняя реституция -- приведение в первоначальное состояние только невиновной стороны путем возвращения ей того, что она исполнила по сделке. Все полученное виновной стороной взыскивается в доход государства.

Двусторонняя реституция -- возвращение обеими сторонами всего полученного по сделке (если в натуре это невозможно, то -- деньгами).

Иногда при признании сделки недействительной применяется правило недопущения реституции (т. е. недопущение восстановления положения,. существовавшего до совершения сделки). В данном случае полученное по сделке всеми сторонами взыскивается в доход государства. Кроме того, возмещается причиненный недействительной сделкой реальный ущерб.

собственность договор вещный правоотношение

Тема 3. Осуществление и защита гражданских прав

Виды судов

Перечень гражданско-правовых споров

Нормативный акт

Суд общей юрисдикции

Исковые требования. Как первая инстанция. Из публично правовых отношений.

ГПК РФ

Арбитражный суд

Рассматривает дела между двумя юридическими лицами + экономический спор.

АПК РФ

Третейский суд

Гражданские дела по взаимному согласию сторон и с заключением договора о передаче спора на разрешение третейскому суду.

ГПК РФ

Данный суд рассматривает дела между организациями + экономические споры на макро уровне.

Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права путем предъявления иска в суд. Сроки исковой давности бывают общими и специальными. Общий срок исковой давности равен трем годам. Специальные сроки могут быть как больше, так и меньше общего срока. Исковая давность применяется в настоящее время судом только по заявлению стороны в споре. Исковая давность начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Течение исковой давности может быть приостановлено по одной из четырех причин:

· действие непреодолимой силы;

· если истец или ответчик находился в составе Вооруженных сил, переведенных на военное положение;

· из-за моратория;

· в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение.

Течение исковой давности приостанавливается, если указанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности.

Последствия: оставшийся срок давности удлиняется до шести месяцев.

Перерыв исковой давности может возникнуть по одной из двух причин:

· в связи с предъявлением иска и принятием его судом;

· в связи с совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании им своего долга.

Последствия: срок исковой давности начинает течь заново.

Пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен, если суд признает причину пропуска уважительной.

На некоторые требования, перечисленные в ст. 208 ГК, исковая давность не распространяется.

По общему правилу исковая давность распространяется на все гражданские правоотношения. В виде исключения срок исковой давности не применяется к ряду требований, которые прямо указаны в законе. Так, в ст. 208 ГК указано, что исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; на требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. В последнем случае требования, предъявленные по истечении срока давности, удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. Исковая давность не применяется также к требованию собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (негаторный иск). Законом могут быть установлены и иные требования, на которые не распространяется действие исковой давности. «Общий смысл нормы о неприменении исковой давности к нарушениям личных неимущественных и других прав ясен — этим правам предоставляется повышенная правовая защита"53.

Нет, не мог, так как в данном случае не возникает срок исковой давности. Так как исковая давность вызвана не исполнением обязательств в чем отводится время на подачу иска в суд.

Вред — это всякое умаление личного или имущественного блага. Вред бывает материальным и моральным. Материальный вред представляет собой имущественные потери. Он может быть возмещен в натуре (например, путем ремонта поврежденной вещи или предоставления взамен вещи того же рода и качества) либо компенсирован в деньгах. Поскольку натуральная компенсация не всегда возможна, часто используется денежная компенсация, именуемая возмещением убытков. Под убытками понимается денежная оценка имущественных потерь. Понятие убытков дается в ст. 15 ГК. Убытки делятся на реальный ущерб (т.е. расходы, которые нужно произвести для восстановления нарушенного имущественного права), а также упущенную выгоду (т.е. неполученные доходы, которые потерпевший получил бы, если бы его право не было нарушено).

Гражданский закон исходит из полноты возмещения убытков и допускает ограничение имущественной ответственности лишь в исключительных, предусмотренных законом случаях (например, в транспортных обязательствах). Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств иногда может наступать и независимо от наличия вреда (или убытков). Так, просрочка в передаче товара по договору может повлечь применение предусмотренного им штрафа независимо от того, появились ли в результате этого убытки у приобретателя товара или нет.

Вина — это субъективное условие гражданско-правовой ответственности. Если в уголовном праве существует две формы вины: умысел и неосторожность, то в гражданском праве это деление не имеет принципиального значения. Поскольку главной функцией гражданско-правовой ответственности является компенсаторно-восстановительная, то для компенсации убытков, понесенных участниками имущественного оборота, не имеет существенного значения субъективное отношение их причинителя к своему поведению. Поэтому для наступления гражданско-правовой ответственности в подавляющем большинстве случаев достаточно наличия любой формы вины правонарушителя. Более того, в некоторых случаях ответственность может наступить и без вины, например, ответственность предпринимателей в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК или ответственность владельцев источников повышенной опасности (п. 1 ст. 1079 ГК)

В гражданском праве в отличие от уголовного с его презумпцией невиновности подсудимого существует презумпция вины правонарушителя (ответчика в гражданском процессе), и правонарушитель должен доказать свою невиновность, чтобы быть освобожденным от ответственности.

Условия гражданско-правовой ответственности. Так же как и в уголовном праве, в гражданском существует четыре условия ответственности:

· противоправный характер поведения (действие или бездействие);

· наличие у потерпевшего вреда или убытков;

· причинная связь между противоправным поведением и наступившими вредоносными последствиями;

· вина правонарушителя.

Для того чтобы возникла гражданско-правовая ответственность, необходимо, чтобы все эти условия существовали одновременно. Совокупность всех этих условий называется составом гражданского правонарушения.

Моральный вред определяется как нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Основной санкцией в гражданском праве является возмещение убытков. Однако это требует доказывания их размера, что сопряжено с определенными трудностями и не всегда возможно. Поэтому дополнительной санкцией является неустойка. Неустойка в соответствии со ст. 330 ГК — это денежная сумма, определенная законом или договором на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка бывает двух видов: в виде штрафа и в виде пени. Штраф — это однократно взыскиваемая денежная сумма, обычно выражается в виде процента довольно крупного размера. Пеня — это денежная сумма, взыскиваемая за каждый день нарушения обязательства (обычно за просрочку исполнения обязательства), выражается также в процентах, но небольшого размера, или даже в десятых, сотых или тысячных долях процента.

Неустойка может быть законной или договорной. Законная неустойка соответственно устанавливается в законе, и стороны в договоре могут предусмотреть больший ее размер по сравнению с тем, который предусмотрен в законе. Договорная неустойка соответственно устанавливается в договоре. В соответствии со ст. 333 ГК, если подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд может уменьшить размер такой неустойки.

Ст. 15 ГК РФ — Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Ущерб — это реально причиненный вред имуществу, оцененный специалистом и выраженный в денежном эквиваленте.

Виды ответственности можно классифицировать по различным основаниям. Так, по основаниям наступления можно выделить ответственность за причинение имущественного вреда и ответственность за причинение морального вреда. Первый вид ответственности наиболее распространен в гражданском праве и применяется к подавляющему большинству гражданских правонарушений. Основания такой ответственности могут предусматриваться как законом, так и соглашением сторон. Второй вид ответственности возникает только в отношении потерпевших — физических лиц, поскольку моральный вред в соответствии со ст. 151 ГК — это физические или нравственные страдания лица, а страдать могут только одушевленные субъекты гражданского права. Ответственность за причинение морального вреда, как правило, возникает независимо от вины причинителя вреда и состоит в денежной компенсации, которая выплачивается независимо от возмещения имущественного вреда.

Далее, ответственность бывает договорной и внедоговорной. Договорная ответственность наступает за нарушение договора. Вид и размер такой ответственности также устанавливаются в договоре. Внедоговорная ответственность используется только в случаях прямо предусмотренных законом и изменению участниками правоотношения не подлежит (т.е. является императивной). Например, ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу гражданина.

В тех случаях, когда существует несколько обязанных лиц, ответственность между ними может быть долевой, солидарной или субсидиарной. Долевая ответственность означает, что каждый из ответчиков несет ответственность строго в размере своей доли. При этом по общему правилу, если иное не предусмотрено законом или договором, такие доли считаются равными. Например, наследники, принявшие наследство, несут ответственность перед кредиторами наследодателя каждый в размере своей доли. Когда существует несколько обязанных лиц, правило о долевой ответственности применяется в качестве общего правила, так как этот вид ответственности является менее строгим.

Солидарная ответственность более строгая, чем долевая, так как кредитор может предъявить требование как ко всем содолжникам совместно, так и к любому из них, причем как в полном объеме, так и в любой его части. Если один из должников полностью погасил требование кредитора, то он получает права кредитора в отношении остальных должников и может требовать с них недополученного. У оставшихся содолжников возникает между собой долевая ответственность. Причем доли их считаются равными, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Солидарная ответственность как более строгая в соответствии с п. 1 ст. 322 ГК возникает только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором, и, в частности, при неделимости предмета обязательства.

Субсидиарная ответственность — это дополнительная ответственность к ответственности основного правонарушителя. То есть в данном случае существуют основной должник (правонарушитель) и дополнительный должник. Обычно дополнительный должник не является сопричинителем вреда и вообще не совершает никаких правонарушений. Субсидиарная ответственность наступает, когда основной должник не в состоянии полностью погасить имеющуюся у него задолженность перед кредитором. Поэтому в недостающей части ответственность за него несет дополнительный должник. Например, ответственность родителей за вред, причиненный их детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Или в договоре можно предусмотреть субсидиарную ответственность поручителя.

Особым видом ответственности является регрессная ответственность. Она наступает в тех случаях, когда закон допускает ответственность одного лица за действия другого. Например, работодатели несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам их работниками при исполнении своих трудовых обязанностей, а хозяйственные товарищества и производственные кооперативы отвечают за вред, причиненный их участниками при осуществлении предпринимательской или производственной деятельности такой коммерческой организации (ст. 1068 ГК). Право регресса — это право обратного требования к тому лицу, за которое был возмещен причиненный им вред. Таким образом, регрессная ответственность направлена на восстановление имущественной сферы того лица, которое понесло убытки, компенсировав потерпевшему его имущественные потери за другое лицо (причинителя).

В задании 5 приведены примеры ст. 195, ст. 197 ГК РФ.

Согласно ст. 15 ГК РФ «Возмещение убытков» подходит второе и третье высказывание. То есть возмещения реально причиненного ущерба + упущенная выгода.

Будучи гражданско-правовой сделкой, доверенность должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к сделкам законом. В частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных юридических действий; воля представляемого должна формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности; доверенность, выданная юридическому лицу, может касаться лишь совершения сделок, не противоречивых специальной правосубъектности, и т. д. наряду с этим составлением доверенности подчиняется ряду специальных правил, несоблюдение которых может повлечь за собой недействительность доверенности.

Основные предъявляемые к доверенности требования:

-доверенность должна быть специально оформлена. Закон определяет доверенность как письменный документ, вне которого доверенности не существует.

— доверенность является сугубо срочной сделкой. Максимальный срок ее действия в соответствии со ст. 186 ГК составляет три года. Если в доверенности срок ее действия не указан, она сохраняет силу в течении одного года со дня ее совершения;

— доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое составило доверенность. При этом доверенность может быть выдана как на одного, так и на имя нескольких лиц, которые могут выступать сообща или каждый по отдельности. Выдать доверенность может также не только одно лицо, но и несколько лиц, например, лица, выступающие в качестве стороны в договоре.

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершить то действия, на которые оно уполномочено. Вместе с тем при наличии определенных условий представитель может возложить выполнение этих действий на другое лицо в порядке передоверия. В соответствии со ст. 187 ГК это возможно, если, во- первых, представитель прямо уполномочен на это доверенностью либо, во — вторых, представитель вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов представляемого. По смыслу закона представляемый может в любой момент разрешить передоверие, наделив представителя соответствующим полномочием на основании его запроса или по собственной инициативе.

Согласно принципам гражданского права должно быть волеизъявление двух сторон. А так же имущественная самостоятельность сторон. Оба пункта не соответствуют данному случаю.

Тема 4. Право собственности и иные вещные права

1. Способы приобретения права собственности: а) первоначальные; б) производные

К первоначальным способам относятся:

· создание новой вещи;

· переработка, сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей;

· при определенных условиях — самовольная постройка;

· приобретение права собственности на бесхозяйное имущество.

К производным способам относятся:

· приобретение права собственности по договору или иной сделке;

· в порядке наследования;

· в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица.

Право собственности прекращается также по определенным основаниям.

Первоначальные — приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (ст. 218 ГК РФ), переработка (ст. 220 ГК РФ), обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГКРФ), приобретение права собственности на бесхозное имущество (ст. 218, 225, 226, 235, 236 ГК РФ), клад (ст. 233 ГК РФ).

На основании ст. 235 п.3. ГК РФ «Бесхозные вещи» принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйственной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйственная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.

Приобретательная давность ст. 234 ГК РФ — 15 лет с момента государственной регистрации, если добросовестно, открыто, непрерывно владел.

Согласно ст. 234 ГК РФ через 15 лет после государственной регистрации ст. 225 ГК РФ — этот дом будет их при условии добросовестного владения.

Изменилось конечно же содержание, личная от частной — дает больше возможностей для пользования этой вещи по своему усмотрению. Так же государственная от муниципальной.

Да может только в том случае если он находится в частной собственности.

Квартира не будет являться общим имуществом так как право собственности зарегистрирована на родителей, то есть только они вправе распоряжаться ей по своему усмотрению.

Дом является неделимой вещью ст. 133 ГК РФ и ст. 252 ГК РФ раздел имущества находящегося в долевой собственности и выдел из него доли.

Да сестра нарушила права братьев. Так как должна была оговорить способы раздела с братьями, если же они не нашли согласия, то она вправе требовать выдела своей доли. Или в судебном порядке требовать выдела доли в натуре (денежном эквиваленте).

Вещное право — это право конкретного лица, закрепляющее принадлежность этому лицу соответствующих вещных правомочий и формирующих защиту этих конкретных прав.

Виды вещных прав:

Право собственности.

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Сервитуты.

Право хозяйственного ведения имуществом.

Право оперативного управления имуществом.

Согласно ст. 615 ГК РФ ч.1. арендатор обязан использовать арендованное имущество согласно договору, если в договоре не оговорено, то согласно назначению. А так же ст. 623 ГК РФ (улучшения арендного имущества ч. 2−3.) если улучшения с согласия арендодателя, то арендатор имеет право на возмещение затрат. Если без согласия арендодателя, то возмещению не подлежит.

А так же ст. 622 ГК РФ «возврат арендного имущества» — при прекращении договора аренды арендатор обязан возвратить вещь в том же состоянии в каком брал, с учетом износа или с условиями оговоренными в договоре.

Из выше сказанного ясно, что если нет условий ст. 623 ГК РФ то соответственно вступает в силу ст. 622 ГК РФ и значит Сальников вправе потребовать сноса построек.

Право на виндикацию принадлежит собственнику, утратившему владение вещью ст. 301 ГК. Однако наряду с ним виндицитировать имущество в соответствии со ст. 305 ГК может также лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом в силу закона или договора. Таким лицом, именуемым обычно титульным владельце имущества, может выступать арендатор, хранитель, комиссионер и т. д., а также обладатель вещных прав на имущество: право пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, права оперативного управления и т. д.

В качестве ответчика по виндикационному иску выступает фактический владелец имущества, незаконность владения которого подлежит доказыванию в виндикационном процессе.

Вопрос об истребовании вещи у добросовестного приобретателя решается в зависимости от того, как приобретена вещь — возмездно или безвозмездно. Согласно ст. 302 ч.2. ГК при безвозмездном приобретении имущества от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Наряду с истребованием имущества из чужого незаконного владения собственник (титульный владелец) в соответствии со ст. 304 ГК может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Такое право обеспечивает ему с помощью негаторного иска.

Правом на негаторный иск обладают собственник, а также титульный владелец ст. 305 ГК РФ, которые владеют вещью, но лишены возможности пользоваться или распоряжаться ею. В качестве ответчика выступает лицо, которое своим противоправным поведением создает препятствия, мешающие нормальному осуществлению права собственности (права титульного владения).

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой