Правовое регулирование договора дарения

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Факультет: Юридический

Кафедра: Гражданско-правовых дисциплин

Дипломная работа

на тему: «Правовое регулирование договора дарения»

Москва 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

1.1 Возникновение государства и гражданского права

1.2 Дарение. Виды, сущность, черты, особенности

2. ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

2.1 Существенные условия договора дарения

2.2 Прекращение, отмена, отказ в договоре дарения

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

3.1 Мероприятия по совершенствованию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире мы очень часто дарим подарки: родственникам и знакомым на день рождения, врачам, преподавателям в знак благодарности и просто так дорогим нам людям.

Но мы не задумываемся, что дарение — это договор, направленный на передачу имущества в собственность, который выступает в качестве одного из способов возникновения права собственности у участников гражданских правоотношений.

Роль договора резко возросла после перехода нашей страны к рыночной экономике, так как в большинстве случаев именно договор является единственным регулятором взаимоотношений в гражданском обороте. Это подтверждается даже тем, что в новом Гражданском Кодексе Р Ф Гражданский кодекс РФ (Часть первая от 30. 11. 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26. 01. 1996 г., часть третья от 26. 11. 2001 г, часть четвертая от 18. 12. 2006 г.) // LEXT-СПРАВОЧНИК. — М.: Эксмо, 2011. (далее — ГК РФ) появилась отдельная глава «Дарение», которая входит в раздел IV «Отдельные виды обязательств» и содержит 11 статей, посвященных данному договору. В предыдущем ГК РСФСР Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года // Ведомости Р Ф. 1964. № 24. Ст. 406. [утратил силу и используется автором в сравнительно-правовом аспекте]. от 1964 года на тему «Дарение» было посвящено только 2 статьи.

Цель моей работы: изучение правового регулирования договора дарения, анализ существующих теоретических проблем договора дарения и пути правильного применения правовых норм современного законодательства на практике.

Для успешного выполнения моей цели мне необходимо выполнить следующие задачи:

— исследование договора дарения;

— выявление особенностей договора дарения;

— исследование роли договора дарения в гражданском обороте;

— исследование особенностей заключения, изменения и прекращения договора дарения;

— изучение гражданского законодательства, регулирующего договор дарения и практики его применения.

Актуальность дипломной работы состоит в том, что практическая значимость договора дарения постоянно возрастает. Все больше граждан, юридических лиц и организаций заключают данный договор. Но в связи с недостаточно четко прописанными в договоре правами и обязанностями сторон приводит к различного рода нарушениям в договорных обязательствах.

Данные обстоятельства создают чувство незащищенности со стороны государства и законодательства в целом. Обобщенному исследованию проблем дарения уделяется недостаточно внимания. В юридической литературе есть выводы и практические рекомендации по спорным вопросам, но в ряде случаев они так и остаются спорными.

Рассмотренные мной вопросы и выводы вносят определенный вклад в теоретическое учение о договоре дарения в нормативное регулирование применения договора дарения в гражданских правоотношениях.

Методы, используемые мной при выполнении поставленной цели:

— системно — структурный;

— метод сравнительного исследования,

— метод правового моделирования,

— обобщение судебной практики,

— анализ процесса юридических действий, из которых возникают свойственные договору дарения правовые отношения.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка и пользуемых источников и приложений.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

1.1 Возникновение государства и гражданского права

Образование общества предшествует государственной организации его жизни. Было время, когда общество существовало, а государства не было.

Это объективно подтверждается данными антропологии, археологии, историческими и социологическими исследованиями.

«Жизнь общества на ранних ступенях развития строилась на началах естественного самоуправления, которое соответствовало уровню развития самого человека как существа общественного» Хропанюк В. Н. Теория государства и права. Учебник для ВУЗов. 3-е изд. /Под ред. профессора В. Г. Стрекозова — М.: Интерстиль, Омега-Л, 2008. С. 32−36.

.

История человеческого общества начинается с образования первобытнообщинного строя, при котором орудия производства были несовершенны, а производительность труда, естественно, низкая, не всегда соответствующая даже минимальному прожиточному уровню первобытного человека. Чтобы обеспечить свое естественное существование, люди должны были объединять средства производства и свой труд. Поэтому в основе жизни общества лежала общественная собственность на средства производства, а распределение продуктов труда осуществлялось на началах равенства. Все члены общества в одинаковой мере трудились и получали одинаковую часть общественного продукта. Такая организация первобытного общества называлась общиной.

В процессе длительного, но неуклонного развития первобытного общества постепенно создавались предпосылки для его качественного преобразования. Толчком в переходе от первобытного к качественно новому способу производства сыграло общественное разделение труда, в связи с чем увеличилась производительность труда. И в результате этого появился избыточный продукт, что в конечном счете привело к возникновению частной собственности. Общество стало дифференцироваться, появились богатые и бедные, их интересы стали противоречить друг другу.

В таких экономических условиях родоплеменная организация власти оказалась бессильной. В сложившийся ситуации требовался такой властный орган, который смог бы обеспечивать преимущество интересов одних членов общества за счет других. Такой организацией, выделившейся из общества, стало государство.

Опираясь на многолетние исследования Льюиса Моргана, Ф. Энгельс писал, что благодаря государству экономически господствующий класс становится и политически господствующим классом Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 166.

Возникновение государства выражает вхождения человеческого общества в цивилизацию, т. е. обретение им качеств саморегулирующейся системы, развивающейся на своей собственной основе. Важнейшей особенностью, характеризующей общество в условиях цивилизации, становится движение к свободе — постепенно утверждающиеся (с перерывами, поворотами назад, зигзагами) автономия личности, экономическая свобода, основанная на частной собственности, участие в управлении обществом.

Государство — «особая организация политической власти» Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. Изд. 4-е. М.: Велби, 2009. С. 11. То есть власти, опирающейся на аппарат принуждения и, в зависимости от особенностей общества, на свой авторитет, традиции, обыкновения, иные факторы. При помощи государства и возникает в условиях цивилизации такая целостная организованность людей, которая позволяет говорить об обществе как едином организме.

Государство — это такая форма организации жизни, которая не может быть создана разрозненными усилиями отдельных лиц. Общество не может существовать на основе переходящих целей. Его объединяет общая, объективная цель, без которой оно не может ни возникнуть, ни развиваться. Такой целью является объедение людей под единой властью, координирующей разнообразные интересы членов общества.

Выделившись из общества, государство становится его основной политической властвующей организацией. Государственная власть — это главная объединяющая, принуждающая и организующая сила в обществе.

«Там, где отсутствует власть закона, нет места и форме государственного строя» Аристотель. Политика. — М., 1911. С. 165. По мнению древних мыслителей, государственная власть, признающая право и, одновременно, ограниченная им, считается справедливой государственностью. А что именно они подразумевали под словом «право»?

Под словом «право» в любом его значении подразумевается обоснованная, оправданная свобода или возможность поведения, которая признается в обществе. Также термин «право» может пониматься в следующих четырех значениях, а точнее смыслах:

— в смысле обычных прав — свободы или возможности поведения, основанной на обычаях, т. е. нормах, вошедших в привычку,

— в смысле моральных прав — свободы или возможности поведения, основанной на принципах добра, справедливости,

— в смысле корпоративных прав — свободы или возможности поведения, основанной на уставных и иных положениях, которые действуют внутри общественных, негосударственных объединений, организаций и т. д.

— в юридическом смысле — свободы или возможности поведения, называемой субъективным правом, основанной на законе и иных официальных источниках.

Судьба права в России сложна и противоречива. До октябрьского переворота 1917 года не сложилась развитая правовая система, она была противоречивой, в ней уживались архаичные, реакционные черты и черты передовые, прогрессивные. Еще более сложным и даже трагичным является развитие российского права и послеоктябрьский период.

В отличие от государства, которое в России имело в основном восточно-феодальную деспотическую ориентацию, российское право не только не восприняло подобную ориентацию, но, напротив, имело ряд прогрессивных направлений в своем развитии. Это: использование передовых Греко-византийских традиций (заложенных в договорах русских князей Олега, Игоря, Святослава с греками 907, 911, 945, 971 гг), влияние на правовые порядки моральных постулатов православия, формирование ряда передовых, прогрессивных правовых положений, таких, как состязательный процесс, дифференциация ответственности (например, в Судебнике 1550 года), отчетливая линия на «закон», на кодификацию законодательства, в том числе в виде уложений, скажем, в Уложении Алексея Михайловича — весьма отработанном для своего времени сводном документе.

В годы царствования Петра I, Екатерины II, в последующие другие периоды (в XVIII—XIX вв.) на духовную жизнь России, на правосознание дворянства и третьего сословия оказывали существенное воздействие прогрессивные правовые и политические идеи эпохи Возрождения, юридическое мировоззрение. «Они развивались и передовыми русскими мыслителями, приверженцами естественного права, такими, например, как А. Н. Радищев. В середине XIX века усилиями М. М. Сперанского, ряда других передовых деятелей предпринимались попытки создания в России стройной юридической системы с использованием лучших западноевропейский моделей» Алексеев С.С. Указ. соч. С. 62−65.

К концу XIX — началу XX века в России, во всех частях обширной Российской империи, было много неразвитых, до соответствующего тому времени уровню, юридических институтов. И все же как раз к кануну октябрьского переворота 1917 года в России сформировалось интенсивное развитие прогрессивных правовых институтов. На тот момент уже были: форма парламентаризма (в виде Государственной Думы), муниципальные образования (в виде земств), а также частное право, «столыпинское» земельное законодательство, суд присяжных, процессуальное законодательство, адвокатура. Это явное свидетельство процесса глубокого проникновения правовых начал в российскую жизнь, где право обрело самостоятельный статус.

Но в октябре 1917 года данный процесс был прерван и на долгие годы на территории России установилась тоталитарная власть партократии.

За годы советской власти было принято много законов, декретов, иных юридических документов, четыре конституции (1918, 1924, 1936, 1977 гг.), функционировали суды, другие юридические учреждения, получили известное развитие юридические наука и образование. Но юридическая система Советского Союза все-таки ушла в сторону от основных направлений развития права. Такие понятия, как «Закон», «законность», «правопорядок» стали синонимами строгой дисциплины и революционного порядка. Право было огосударствленным. Это подтверждает Гражданский Кодекс 1922 года, в котором (по прямому указанию В.И. Ленина) была описана возможность вмешательства государства в частноправовые отношения. В целом советское право создало «правовые основания» для легализации господства власти. В 30−50-е годы в законодательство были включены нормы и положения, легализующие жесткие карательно-репрессивные меры, внесудебную ответственность, процессуальные упрощения, административный произвол.

Советское право в тот же период времени было охвачено системой огромных фальсификаций коммунистического тоталитарного режима. В законах и иных юридических документах присутствовали лозунги, как, например, «воля народа», «в интересах трудящихся», а также были действительно прогрессивные юридические термины, например, «права личности», «правовые гарантии».

Только после смерти Сталина, в законодательстве и юридической практике стали действовать прогрессивные правовые принципы, такие как презумпция невиновности.

Масштабные преобразования в праве начались со второй половины 80-х годов во время «перестройки». Были отменены: репрессивные и реакционные институты, стало развиваться демократическое законодательство, а также система правосудия.

На сегодняшний день юридическая наука довольно четко определяет свойства права и характерные черты, которые придают ему качество государственного регулятора общественных отношений, а именно:

— нормативность, т.к. право состоит из правил поведения общего характера;

— неразрывная связь с государством, поскольку нормы права исходят из государства и охраняются его принудительной силой только в необходимых случаях.

Сейчас Россия является правовым государством, в котором есть такая форма организации и деятельности государственной власти, которая строится на взаимоотношениях с индивидами и их различными обледенениями на основе норм права.

Основной закон правого государства, т. е. России, — конституция Р Ф Конституция РФ с комментариями Конституционного Суда Р Ф и вступительной статьей. 7-ое изд. — М.: Инфра-М, 2011. С. 113.

Она представляет собой общую правовую модель общества, которой должно соответствовать все текущее законодательство. Конституции не может противоречить ни какой другой правовой акт.

В конституционном государстве соблюдены права личности и обеспечение ее свободного развития, взаимная ответственность государства и личности и т. д. Принцип организации такого государства является разделением властей. Этот принцип определяет, верховенство законодательной власти и подзаконность исполнительной и судебной властей. Разделение власти на три независимые отрасли предотвращает возможные злоупотребления властью, а также возникновения тоталитарного управления. У каждой из этих властей есть свое место в общей системе власти, и каждая выполняет свойственные только ей функции. Данное разграничение гарантирует независимость одной власти от другой, независимо от плотного взаимодействия.

Также существуют структурные элементы права. Хотя эта система права носит объективный характер. Существующая система отношений, отражается в виде определенных частей, в зависимости от конкретного содержания тех общественных отношений, которые регулируются нормами права. А общественные отношения по своему содержанию могут быть имущественными, земельными, финансовыми, семейными, трудовыми и т. д. Каждый вид регулируется строго определенной группой правовых норм, отражающих их характерные особенности и конкретную социальную направленность. Именно такая системность общественных отношений дает визуализацию структурного построения (Приложение № 1).

Основным элементом системы права является отрасль права, т.к. это широкое объединение правовых норм, которые регулируют разнообразного вида общественные отношения. То есть «отрасль права — это относительно самостоятельное подразделение системы права, состоящее из правовых норм, регулирующих качественно специфический вид общественных отношений» Хропанюк В. Н. Указ. соч. С. 292. Так, например, совокупность норм, которые определяют характер финансовых отношений в государстве, составляют финансовую отрасль права. Также ведется разделение взаимосвязанных элементов внутри отрасли права. Данные подразделения называют институтами права, что является обособленным комплексом правовых норм, являющихся специфической частью отрасли права и регулирующих разновидность определенного вида общественных отношений.

Правовые нормы образуют отрасль через институт, а не непосредственно. Т. е. система права состоит из отраслей, а отрасли из правовых институтов. Например, отрасль конституционного права включает «институт гражданства», «институт избирательного права» и т. д. А отрасль гражданского права включает правовые институты «купли-продажи», «комиссии», «найма жилого помещения», «дарения».

Именно правовой институт дарения я хотела бы рассмотреть более подробно в своей дипломной работе.

За несколько веков наше законодательство претерпело много видоизменений, от общинного стоя до расцвета конституционного государства. Но «дарение» появился как самостоятельный правовой институт только в последней редакции Гражданского Кодекса Р Ф от 26. 01. 1996 г. и состоит из 11 статей. Теперь более подробно рассмотрим что же относится к данной отрасли, ее виды и особенности.

1.2 Дарение. Виды, сущность, черты, особенности

Глава дарение входит в состав второй части ГК РФ. Для более обширной картины рассмотрим саму отрасль гражданского права, ее принципы и методы.

Гражданское право — «совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения между участниками гражданского оборота, основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, интересов и потребностей» Козлова М.Н. Гражданское право России: Краткий курс. — М.: Эксмо, 2008. С. 7.

Принципы гражданского права — это основополагающие начала, на которые опирается право, закреплены в законодательстве, имеют обязательный характер. Согласно ч. 1 ст. 1 ГК РФ такими принципами являются:

Принцип равенства участников гражданских правоотношений;

Принцип неприкосновенности собственности;

Принцип свободы договора;

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела;

Принцип диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав;

Принцип обеспечения восстановления нарушенных гражданских прав, их судебной защиты;

Принцип возможности ограничения гражданских прав только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.

Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает юридическое равенство всех участников гражданских правоотношений, в которых ни одна из сторон не обладает принудительной властью над другой. Каждый участник имеет равные юридические возможности для осуществления и защиты своих прав.

Принцип неприкосновенности собственности обеспечивает возможность собственнику использовать свое имущество по своему усмотрению и в своих интересах. Никто не может быть лишен права собственности на имущество, кроме как по решению суда на основании закона.

Принцип свободы договора гарантирует свободу каждого участника гражданских правоотношений в выборе той или иной формы договорных отношений. Каждый участник вправе заключать договоры на определяемых им условиях, никто не может быть принужден к такому заключению.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела декларирует невмешательство государственной власти в хозяйственную деятельность субъектов гражданского оборота. В случае незаконного вмешательства органы государственной власти или местного самоуправления несут гражданскую ответственность.

Принцип диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав подразумевает возможность для участников гражданских правоотношений самостоятельно определять и осуществлять свои гражданские права и по своему усмотрению требовать в судебном порядке защиту своих прав.

Принцип обеспечения восстановления нарушенных гражданских прав — обеспечивает предоставление широких возможностей защиты участниками гражданских правоотношений своих прав и интересов. Меры защиты: судебная, самозащита, осуществление неблагоприятных для нарушающей стороны мер и т. д.

Принцип возможности ограничения гражданских прав означает частичное ограничение прав участников гражданского оборота только в случаях, перечисленных в абз. 2 ч. 2 ст. 1.

Методом правового регулирования гражданских правоотношений является комплекс правовых средств и приемов воздействия на них. Он бывает диспозитивный (предоставление сторонам самостоятельно определять свои взаимоотношения) и императивный (строго определенная модель поведения сторон, нарушение которой ведет к неблагоприятным последствиям для нарушающей стороны).

Источниками гражданского права являются Конституция Р Ф, гражданское законодательство, международные договоры и обычаи делового оборота. Гражданское законодательство состоит:

«Гражданский Кодекс Р Ф. Части I, II, III, IX.

Федеральные законы, принятые в соответствие с ГК РФ (Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»; Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ и т. д.)

Указ Президента Р Ф от 07. 09. 2010 N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» и др.

Постановления Правительства Р Ф, принятые в соответствии с ГК РФ, принятые в соответствие с ГК РФ (Постановление Правительства Р Ф от 26. 07. 2010 N 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений»;

Постановления Правительства Р Ф от 21 июля 1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам» и др.)

Акты федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, в случаях и в пределах, установленных законом и иными правовыми актами" [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. — М.: Консультант Плюс, 1992 — 2011. URL: http: //www. consultant. ru/ (дата обращения: 14. 04. 2011).

Не признаются источниками гражданского права в России судебный прецедент, доктрина, индивидуальные (локальные) акты.

Гражданское право является наиболее объемной отраслью, регулирующей разнообразные имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

Нормы гражданского права закрепляют и охраняют различные формы собственности, определяют права и обязанности сторон в имущественных отношениях, регламентируют отношения, связанные с созданием произведений искусства, литературы и др.

Теперь мы можем более подробно рассмотреть главу Дарение.

Дарение — есть «представление, посредством которого одно лицо (даритель) из своего имущества обогащает другое лицо (одаряемого), и которое по воле обеих сторон совершается безвозмездно» Абрамова Е.Н., Аверченко Н. Н., Арсланов К. М. [и др.]. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 2 /Под ред. А. П. Сергеева. — М.: РГ-Пресс, 2011. С. 139.

В данном определении есть три признака дарения:

— дарение является предоставлением, которое происходит из имущества дарителя (ст. 221 ГК РФ);

— посредством предоставления одаряемый должен обогатиться;

— предоставление по воле обеих сторон должно произойти безвозмездно (абз. 1 п. 1 ст. 572 ГК РФ).

Особенности договора дарения:

Договор дарения является безвозмездным. При условии встречной передачи вещи или права, данный договор не признается договором дарения.

Обещание подарить, оформленное в писменном виде, будет являться договором дарения.

Договор дарения ничтожен, если в его содержании не указан конкретный предмет дарения.

Договор дарения ничтожен, если доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения.

Договор дарения ничтожен, если в нем предусматривается передача дара одаряемому после смерти дарителя.

Субъектами договора дарения могут быть любые лица. Исключения:

— коммерческие юридические лица. Дарение между коммерческими организациями не допускается;

— государственные служащие. Дарение в связи с их должностным положением не допускается.

— малолетние граждане, признанные недееспособными. Дарение от их имени их законными представителями не допускается.

— работники лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений. Дарение гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан не допускается, за исключением обычных подарков, стоимостью не более трех тысяч рублей (ст. 575 ГК РФ).

Договор дарения будет расторгнут, если одаряемый откажется до передачи ему дара от него. Если договор заключен в письменной форме, то и отказ должен быть совершен в письменной форме.

Права одаряемого, которому обещан дар, не переходят к его наследникам. А обязанность дарителя, обещавшего дарение, переходит к его наследникам. Договором дарения может предусматриваться иной порядок.

Вследствие недостатков подаренной вещи, даритель обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого. Исключение: явные недостатки или недостатки, о которых одаряемый был предупрежден.

Форма договора дарения бывает устная и письменная. Как правило, договор дарения заключается в устной форме, но есть случаи, когда закон требует соблюдения письменной формы. В случае нарушения условий о форме договора дарения, он признается ничтожным. Письменная форма обязательна, если дарителем является юридическое лицо и сумма договора превышает три тысячи рублей, а так же если договор содержит обещание дарения в будущем (п. 2 ст. 574 ГК РФ). «Все прочие реальные договоры дарения могут заключаться в устной форме, в том числе и путем совершения сторонами конклюдентных действий» Новицкий И.Б. Римское частное право: Учебник. /Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Петерского. — М.: Волтерс Клувер, 2010.

Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

«При дарственном обещании, которое, поскольку речь не идет о пожертвовании, представляет собой односторонний обязательственный договор, соглашение о causa donandi; входит в содержание данного договора. Учинение дарителем обещанного предоставления, вопреки неточному словоупотреблению абз. 3 п. 2 ст. 574 ГК, в котором говорится об „обещании дарения в будущем“, является не „дарением“, а исполнением долга» Абрамова Е.Н., Аверченко Н. Н., Арсланов К. М. Указ. соч. С. 140−141.

Также законом предусмотрены случаи ограничения дарения и запрещения дарения.

Ограничения:

Только с согласия собственника юридическое лицо может подарить вещь, принадлежащую ему на праве хозяйственного ведения.

Только при согласии всех участников собственности допускается дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности.

Дарение посредством осуществления исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим лицом, если законом, договором не предусмотрено исполнение обязательства лично одаряемым.

Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для уступки требования (ст. 575 ГК РФ).

Предметом дарения могут быть не только вещи, но и имущественные права и обязанности, закон предусматривает ограничения дарения, которые выражаются в соблюдении правил уступки требования (цессии) и перевода долга. «Кроме того, согласием собственника (-ков) обуславливается дарение имущества, находящегося у юридического лица на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, либо имущества, принадлежащего нескольким субъектам на праве общей совместной собственности» Зенин И.А. Гражданское право: учебник для ВУЗов. Основы наук. Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Юрайт; И Д Юрайт, 2010. С. 423.

Запрещение дарения. Не допускается дарение подарков свыше трех тысяч рублей:

— от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;

— работникам лечебных, воспитательных и иных социальных учреждений гражданами, находящимися на лечении, воспитании, их родственниками;

— государственным служащим в связи с их должностным положением или исполнением должностных обязанностей;

— в отношениях между коммерческими организациями (ст. 575 ГК РФ).

Отказ от исполнения договора. Отказ дарителя от совершения договора дарения, сделанного на будущее, возможен, если имущественное или семейное положение, либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора приведет к существенному снижению уровня жизни. В случае одностороннего отказа дарителем от исполнения договора одаряемый не вправе требовать возмещения убытков (ст. 577 ГК РФ).

Даритель вправе отказаться от исполнения дарения, сделанного на будущее, по основаниям, которые предусмотрены для отмены договора, а именно:

Если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, членов его семьи, близких родственников или умышленно причинил телесные повреждения;

Если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты (дарение отменяется в судебном порядке);

Если договор дарения, совершенный индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение правил о несостоятельности (по требованию заинтересованного лица в судебном порядке);

Если даритель переживет одаряемого (этот случай должен быть обговорен в договоре).

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в своем виде к моменту отмены дарения (ст. 578 ГК РФ).

Правила об отмене и отказе договора дарения не действуют на обычные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.

Дарение вещи или права в общеполезных целях по гражданскому кодексу является пожертвованием (ст. 582 ГК РФ). Получателями пожертвования могут быть граждане; лечебные, воспитательные и иные социальные учреждения; благотворительные, научные и учебные учреждения; фонды и музеи, учреждения культуры; общественные и религиозные объединения; Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Даритель именуется также жертвователем (при пожертвовании) и благотворителем (ст. 5 закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Федеральный закон от 11. 08. 1995 № 135-ФЗ (ред. от 23. 12. 2010) «О благотвортельной деятельности и благотворительных организациях» (принят ГД ФС РФ 07. 07. 1995) // [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. — М.: КонсультантПлюс, 1992 — 2011. URL: http: //www. consultant. ru/ (дата обращения: 17. 04. 2011).). Договор дарения может быть условной сделкой, если имеет место его пожертвование, т. е. дарение вещи или права с условием использования в общеполезных целях (ст. 582 ГК РФ).

Одаряемый именуется благополучателем, если имеет место пожертвование (ст. 5 закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Там же.).

«При пожертвованиях одаряемым может быть гражданин, лечебное, воспитательное, учреждение социальной защиты и другие аналогичные учреждения, а также благотворительные, научные и учебные учреждения, фонды, музеи и другие учреждения культуры, общественные и религиозные организации, государство, субъекты РФ и муниципальные образования (п. 1 ст. 582 ГК РФ)» Карпычев М.В. Гражданское право: учебник. Высшее образование /Под ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.

Принятие пожертвования не требует чьего-либо согласия или разрешения. Если пожертвование осуществляется юридическому лицу, то жертвователь вправе обусловить использование этого имущества по определенному назначению. При таком условие юридическое лицо обязано вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. Если использование по назначению становиться невозможным в силу сложившихся обстоятельств, то допускается использование по другому назначению, но только с согласия жертвователя. Если присутствует нарушение данных условий, то жертвователь, его наследники или правопреемники вправе требовать отмены пожертвования в судебном порядке.

С законодательной стороны все ясно и понятно, давайте попробуем рассмотреть и попробовать на практике применить статьи 572−582 ГК РФ.

2. ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

2.1 Существенные условия договора дарения

Основным признаком, определяющим особенности договорных отношений в результате совершения дарения, является безвозмездность. Это означает, что помещение передается в собственность одаряемому без какого-либо встречного предоставления с его стороны (например, уплаты денег, передачи другого имущества).

Никаких обязанностей по договору дарения одаряемый не несет. Именно поэтому не является договором дарения, например, договор о дарении квартиры с условием, что даритель будет проживать в квартире, Здесь налицо обязанность одаряемого — предоставить дарителю право проживания в квартире. Такое условие влечет признание договора дарения недействительным.

Форма договора дарения. Договор дарения заключается в письменной форме. Обязательного нотариального удостоверения этот договор не требует, однако стороны при желании могут нотариально удостоверить договор. Для вступления договора дарения в силу необходима государственная регистрация договора и перехода права собственности по нему

Условия договора дарения. В договоре дарения обязательно должны быть указаны следующие условия:

Стороны договора (даритель и одаряемый), адреса их проживания. Если одной из сторон или обеими сторонами договора является юридическое лицо, указывается полное фирменное наименование юридического лица и его организационно-правовая форма, а также имя, фамилия, отчество представителя юридического лица и основание, на котором он действует.

Например, представителем юридического лица всегда является генеральный директор. Его представительские функции закреплены в уставе юридического лица. Все другие представители юридического лица действуют, как правило, по доверенности.

Предмет договора, то есть объект недвижимости, переходящий в собственность одаряемому по данному договору дарения.

Недопустимо включать в договор дарения условие о встречной обязанности одаряемого перед дарителем. Наличие такого условия приводит к недействительности договора дарения.

Необходимо указать, на каком праве принадлежит недвижимое имущество дарителю. Также необходимо указать документы, подтверждающие права дарителя на недвижимость. Имущество, переходящее в порядке дарения, может принадлежать дарителю только на праве собственности. договор дарение заключение

Например, переходящий по договору дарения объект недвижимости принадлежит гражданину на праве собственности. В договоре делается соответствующая запись: «указанное помещение (или указанная квартира) принадлежит Дарителю на праве собственности, удостоверенном Свидетельством о регистрации права собственности, выданным…» Кабалкин А. Договор дарения. — М.: Российская юстиция, 1997. — № 8. — С. 21−23.

Все сведения о правах дарителя, характеристиках помещения должны быть документально подтверждены. К договору прилагаются все необходимые документы (копии документов). Их перечень определяется сторонами самостоятельно, однако для соблюдения ваших интересов при заключении договора следует требовать как можно больше подтверждающих документов.

Вопрос о прописанных в жилом помещении лицах решается так же, как и при заключении договора купли-продажи. Одаряемый должен быть предупрежден обо всех правах третьих лиц на жилое помещение. Либо даритель должен гарантировать, что помещение свободно от прав третьих лиц. Эти сведения также необходимо подтвердить документально.

Если заключается договор дарения имущества, находящегося в совместной собственности, необходимо согласие всех участников этой собственности, выраженное в письменной форме и заверенное нотариально. В договоре делается запись о том, что такое согласие получено, и само согласие прилагается к договору (Приложение 1).

Форма договора дарения определяется его предметом, субъектным составом и ценой. В соответствии с п. 3 ст. 574 и ст. 131 ГК все договоры дарения недвижимого имущества (и реальные, и консенсуальные) должны заключаться в письменной форме и подлежат обязательной государственной регистрации. Но пока закон о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним еще не принят. Поэтому в силу прямого указания ст. 6 и 7 Федерального закона от 26 января 1996 г. «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» Федеральный закон от 26. 01. 1996 № 15-ФЗ (ред. от 09. 04. 2009) «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 22. 12. 1995) // [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. — М.: КонсультантПлюс, 1992 — 2011. URL: http: //www. consultant. ru/ (дата обращения: 24. 04. 2011). в отношении договора дарения недвижимости сохраняют силу ранее принятые нормы об обязательном нотариальном удостоверении договора и применяется существующий порядок регистрации сделок с недвижимым имуществом Перетерский И. С. Сделки, договоры. — М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929. С. 84.

Правила, определяющие форму договора дарения движимого имущества, предусмотрены п. 2 ст. 574 ГК В письменную форму под страхом недействительности должны облекаться все консенсуальные договоры дарения (дарственные обещания), а также реальные договоры на сумму более трёх тысяч рублей, в которых дарителем выступает юридическое лицо.

Договор пожертвования — договор дарения вещи или права в общеполезных целях, под которыми следует понимать цели, полезные как для общества в целом, так и для отдельных социальных групп (например, лиц пенсионного возраста, лиц определенной профессии, лиц, проживающих в определенной местности и т. п.) (п. 1 ст. 582 ГК РФ).

При отсутствии условия об использовании имущества пожертвование гражданину признается обычным дарением, а в остальных случаях (когда лицом, принимающим пожертвование, является юридическое лицо) пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества (п. 3 ст. 582 ГК РФ). Пожертвование не может осуществляться путем освобождения одаряемого от его обязательств. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия (п. 2 ст. 582 ГК РФ) Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Руководитель авторского коллектива и отв. ред. О. Н. Садиков. Изд. 2-е, исп. и доп. — М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. С. 799. Согласно п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвования могут делаться: гражданам; лечебным, воспитательным учреждениям; учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям; благотворительным, научным и учебным учреждениям; фондам, музеям и другим учреждениям культуры; общественным и религиозным организациям; государству (Российской Федерации и субъектам Федерации), а также муниципальным образованиям (ст. 124 ГК РФ).

Договор пожертвования выделяется в отдельный вид дарения, исходя из наличия у него такого основного признака, как совершение дарения в общеполезных целях. В современной юридической литературе встречаются различные трактовки понятия «общеполезные цели», что не может не вызывать сожаления, поскольку этот признак позволяет квалифицировать договор дарения как пожертвование и, следовательно, применять к нему специальные правила, предусмотренные ГК РФ (ст. 582). Характеристика основного особого признака договора пожертвования дана А. Л. Маковским: «В отличие от прежнего ГК, в новом кодексе под пожертвованием понимается дарение не в „общественно полезных“, а в „общеполезных целях“. Ими могут быть как цели, полезные для общества в целом, так и цели, достижение которых превращает этот договор в „обычное дарение“. Напротив, имущество, подаренное без такого условия юридическому лицу, должно использоваться одаряемым „в соответствии с назначением имущества“ (п. 3 ст. 582) и что само собой разумеется, в соответствии с целями деятельности этого юридического лица (ст. 49)» Маковский А.Л. Дарение (гл. 32). ГК РФ. Часть II: текст, комментарии. /Под ред. О. М Козырь, А. Л Маковского, С. А. Хохлова. — М., 1996. С. 315−316. Договору пожертвования присущи следующие признаки.

Во-первых, договор пожертвования может совершаться как путем передачи одаряемому дара, так и посредством обещания дарения, что лишний раз подтверждает, что указанные виды договора дарения не имеют единого классификационного критерия. Во-вторых, предметом договора дарения признаются лишь передача вещи или передача имущественного права. Следовательно, пожертвования не могут осуществляться путем освобождения одаряемого от его обязательств.

В-третьих, ограничения круга субъектов на стороне одаряемого. В качестве таковых могут выступать граждане, лечебные, воспитательные учреждения, организации социальной защиты и другие аналогичные учреждения; благотворительные, научные и учебные организации, фонды, музеи и другие учреждения культуры, общественные и религиозные организации, а также государство (РФ и ее субъекты) и муниципальные образования. В-четвертых, пожертвование может быть обусловлено жертвователем использованием дара по определенному назначению. В-пятых, на принятие пожертвования не требуется чьего-либо согласия или разрешения.

Необходимо различать пожертвование и благотворительную деятельность. Благотворительная деятельность — добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. В ГК РФ такого понятия как «благотворительность» нет. Но, исходя из целей благотворительной деятельности, приведенных в п. 1 ст. 2 Закона № 135-ФЗ от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Федеральный закон от 11. 08. 1995 № 135-ФЗ (ред. от 23. 12. 2010) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (принят ГД ФС РФ 07. 07. 1995) // [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. — М.: КонсультантПлюс, 1992 — 2011. URL: http: //www. consultant. ru/ (дата обращения: 17. 04. 2011)., можно сделать вывод, что передача имущества в благотворительных целях также является пожертвованием. Кроме того, субъективный состав благополучателей так же, как и одаряемых, ограничен.

От пожертвования следует отличать спонсорство. Чаще всего спонсоры выделяют средства на проведение каких-либо мероприятий: конкурсов, семинаров, благотворительных концертов. Как правило, основное условие получения средств — размещение информации о спонсорах (например, логотипов спонсора на различных предметах). Согласно ст. 19 ФЗ от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» Федеральный закон от 13. 03. 2006 № 38-ФЗ (ред. от 05. 04. 2011) «О рекламе» (принят ГД ФС РФ 22. 02. 2006) // [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. — М.: КонсультантПлюс, 1992 — 2011. URL: http: //www. consultant. ru/ (дата обращения: 25. 04. 2011)., спонсорство — это осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность других юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах.

Причем, спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый соответствуют рекламодателям и рекламораспространителям. «Поскольку спонсорский вклад является по своей сути платой за рекламу, то в спонсорском договоре отсутствует главная характерная черта договора дарения — безвозмездность, а присутствуют встречные обязательства как у одной, так и у другой стороны. Поэтому спонсорский договор не является разновидностью договора пожертвования» Кормилицына С. Н. Налогообложение безвозмездного преступления в бюджетные учреждения. — М.: БиНо, 2004. С. 15−16. В научной литературе существует точка зрения, что понятие «безвозмездного освобождения одаряемого дарителем от имущественной обязанности перед самим собой» и «прощение долга», приверженцы той или иной точки зрения называют безвозмездное освобождение одаряемого одним из видов дарения. Так, А. Эрделевский в ст. «Прощение долга и договор дарения», анализируя различные научные позиции по этому вопросу, говорит: «Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ, одним из видов дарения является безвозмездное освобождение одаряемого дарителем от имущественной обязанности» Эрделевский А. Прощение долга и договор дарения. — М.: Российская юстиция. 2000. С. 13. Действительно ли здесь можно говорить о самостоятельном виде договора дарения? Думается, что в данном случае можно говорить о виде предмета договора дарения. Говоря о предмете договора дарения, необходимо помнить, что указанный договор, как и всякий гражданско-правовой договор на передачу имущества, имеет сложный предмет, состоящий из действий дарителя: передача дара, освобождение от обязанностей, также самого имущества (вещи, права, обязанности), которые именуются объектом второго рода или материальным объектом Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. Кн. 5 — М.: Статут, 2006. С. 340.

По договору дарения, предусматривающему передачу одаряемому имущественного права (требования) дарителем к самому себе, могут передаваться не только обязательственные права, но и отдельные вещные права.

Например, в соответствии с п. 3 ст. 552 ГК продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором. При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости.

Причем, если иное не установлено законом или договором, предусмотренная договором цена недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену права на соответствующую часть земельного участка (п. 2 ст. 555 ГК). Если стороны договорятся о том, что они не включают в цену объекта недвижимости цену права на земельный участок (скажем, права бессрочного пользования), при явном намерении лица, выступающего в роли продавца объекта недвижимости, тем самым одарить покупателя объекта недвижимости, налицо все необходимые признаки дарения права (в том числе и вещного) на соответствующий земельный участок.

Передача одаряемому принадлежащего дарителю имущественного права (требования) к третьему лицу осуществляется посредством безвозмездной уступки соответствующего права (требования) одаряемому при условии соблюдения правил, регулирующих цессию (п. 3 ст. 576 ГК). Следовательно, по такому договору дарения не могут быть переданы права, неразрывно связанные с личностью кредитора (дарителя), в частности требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью (ст. 383 ГК), а также права по обязательству, в котором личность кредитора (дарителя) имеет существенное значение для должника (п. 2 ст. 388 ГК). Не подлежат передаче по такому договору дарения также права по ценным бумагам в документарной форме, которые относятся к вещам и поэтому могут передаваться в качестве дара как вещи, что составляет самостоятельный предмет договора дарения (передача вещи в собственность одаряемого).

Остальные права, вытекающие как из договорных, так и из внедоговорных обязательств, могут передаваться по договору дарения, предусматривающему передачу одаряемому принадлежащего дарителю имущественного права (требования) к третьему лицу.

Особую проблему представляет вопрос о том, следует ли квалифицировать как договор дарения всякую безвозмездную сделку уступки требования по обязательству. Данный вопрос приобретает особо актуальное значение в случаях, когда речь идет о сделках уступки требования, совершаемых между коммерческими организациями по обязательствам, связанным с их предпринимательской деятельностью, поскольку, как известно, дарение между коммерческими организациями запрещено законом (п. 4 ст. 575 ГК).

В соответствии с п. 1 ст. 388 ГК уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору. В соответствии с законом (п. 4 ст. 575 ГК) не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда, в отношениях между коммерческими организациями. Договор дарения может совершаться, в том числе и путем передачи одаряемому права требования к третьему лицу, осуществляемой с соблюдением правил, установленных в отношении уступки требований по обязательствам (п. 3 ст. 576 ГК).

Вместе с тем соглашение об уступке прав, не предусматривающее встречного предоставления цеденту со стороны цессионария, может быть признано договором дарения лишь в том случае, если оно содержит ясно выраженное намерение цедента совершить безвозмездную передачу соответствующего права цессионарию (п. 2 ст. 572 ГК). При этом под безвозмездностью передачи права требования понимается отсутствие какой-либо причинной обусловленности такой передачи права, вытекающей в том числе и из других взаимоотношений сторон по иным сделкам и обязательствам.

По поводу соотношения цессии и дарения имеются различные точки зрения. М. И. Брагинский считает, что «договора цессии» вообще не существует Брагинский М. И. Указ. соч. С. 842. Он утверждает, что для перехода имущественных прав подходят традиционные гражданско-правовые договоры, в том числе мена, дарение, купля-продажа.

М.И. Кротов придерживается иного мнения по этому поводу: «Цессия, совершенная за плату, может рассматриваться как разновидность договора купли-продажи, а безвозмездная уступка права как дарение. Не следует, однако, сводить соглашение об уступке права требования к каким-либо строго определенным разновидностям договоров, предусмотренных ГК, возможны и такие соглашения, которые в них не укладываются» Сергеев А. П. Гражданское право: Учебник. Т. I. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М.: Проспект, 2008. С. 222..

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой